Статьи 208 209 ук рф. Юридическая характеристика объективной стороны мошенничества

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

Комментарий к Ст. 209 ГК РФ

1. Право собственности занимает главенствующее место среди вещных прав. Наряду с правом собственности вещными правами, в частности, являются сервитуты, право хозяйственного ведения, право оперативного управления и др. (см. ст. 216 ГК и комментарий к ней).

Вещные права (и право собственности в том числе) характеризуются рядом признаков, позволяющих, с одной стороны, рассматривать их как систему, а с другой — отличать от других гражданских прав.

Во-первых, объектами вещных прав являются вещи — предметы материального мира, могущие быть в обладании человека и служащие удовлетворению его потребностей.

Во-вторых, существование вещного права означает установление отношения субъекта к вещи. Так, когда речь идет о собственности, мы говорим: «Это мое», «Это чужое».

В-третьих, интерес управомоченного лица — обладателя вещного права — удовлетворяется посредством собственных действий, а не через действия лица обязанного. Так, собственник использует принадлежащую ему вещь по своему усмотрению своими действиями, а обязанными являются все третьи лица («всякий и каждый»), и обязанность сводится к тому, чтобы не препятствовать собственнику (не нарушать его прав). Использование этого признака дает возможность очень четко отличать вещные права от обязательственных, где интерес управомоченного лица всегда удовлетворяется через действия лица обязанного.

В-четвертых, вещные права являются абсолютными — точно известен обладатель права (управомоченное лицо), а обязанными являются «всякий и каждый» (все третьи лица). В относительных же правоотношениях субъектный состав всегда четко определен (например, продавец и покупатель, арендодатель и арендатор и т.д.).

Право собственности является бессрочным, существуют особые способы его защиты.

2. Собственность в экономическом смысле есть исторически сложившиеся общественные отношения по присвоению материальных благ.

Право собственности в объективном смысле представляет собой систему норм, регулирующих указанные общественные отношения.

Субъективное право собственности (право собственности в субъективном смысле) есть обеспеченная законом мера возможного поведения по владению, пользованию и распоряжению имуществом своей властью и в своем интересе. Таким образом, содержание субъективного права собственности составляют три элемента (правомочия):

1) право владения;

2) право пользования;

3) право распоряжения.

Совокупность этих правомочий именуют триадой.

Право владения — обеспеченная законом возможность обладать вещью, иметь ее у себя физически, господствовать над нею. При этом обладатель понимается в широком смысле. Владеет вещью тот, кто держит ее в руках, а также субъект, в чьем хозяйстве она находится как объект, доступный его физическому, техническому и иному воздействию. Поэтому в качестве объекта владения могут выступать и такие вещи, как участок земли, участок недр, здания, сооружения и иные объекты, которые физически невозможно «держать в руках».

Право владения может принадлежать не только собственнику. Собственник может передать вещь в аренду, на хранение, в залог и т.д. Естественно, у того, кому передана вещь, возникает право владения. Но не утрачивает соответствующее право и собственник. Он лишь перестает его осуществлять: вещью владеет арендатор, хранитель, залогодержатель и т.п., но собственник сохраняет признанную и гарантированную законом возможность обладать этим имуществом.

Право владения, принадлежащее собственнику, отличается от одноименного права другого лица, в частности, тем, что право владения лица, не являющегося собственником, носит производный характер. Право владения собственника всегда существует в единстве с правом пользования и правом распоряжения. А носитель права владения — несобственник может не иметь права пользования (например, при хранении, залоге), или условия пользования определены собственником. Как правило, владелец-несобственник не имеет права распоряжения вещью.

Право пользования — обеспеченная законом возможность извлекать из вещи ее полезные свойства. Конкретные формы пользования зависят от естественных свойств той или иной вещи. Вещь может использоваться как по назначению, так и иным способом.

С согласия собственника его вещью могут пользоваться и другие лица. Например, по договору аренды собственник-арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК).

Право распоряжения — обеспеченная законом возможность определять юридическую судьбу вещи. Распоряжение осуществляется посредством совершения юридических актов, т.е. действий, направленных на достижение юридических последствий. Распоряжаясь вещью, собственник ее продает, дарит, передает в аренду и т.д. Иногда право распоряжения имуществом может принадлежать и несобственнику. Так, арендатор (наниматель) при определенных условиях может сдать вещь, полученную им по договору аренды (найма), в субаренду (поднаем) (ст. 615 ГК). Но несобственник никогда не наделяется правом распоряжения вещью в полном объеме.

Следует еще раз подчеркнуть, что указанные правомочия (владения, пользования, распоряжения) собственник реализует по своему усмотрению (своей властью в своем интересе). Если он делегирует эти полномочия (все или их часть) кому-либо, то это лицо действует властью собственника.

Если собственник реализует принадлежащие ему правомочия вопреки своей воле (властью другого лица), то чаще всего понуждение собственника есть правонарушение (если только закон не наделил это другое лицо правом требовать от собственника определенного поведения). При осуществлении собственником своих правомочий властью другого лица имущество используется в интересах третьих лиц, государства и общества и т.п. Собственник может своей властью допустить использование (или использовать) своего имущества таким образом, чтобы непосредственно удовлетворялся интерес кого-то другого. Как правило, в таких случаях удовлетворяется и интерес собственника.

3. В Конституции РФ предусматривается, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения» (ч. 3 ст. 35) .

———————————
В Декларации прав человека и гражданина 1789 г. было провозглашено: «Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, то никто не может быть лишен ее иначе как в случае установленной законом несомненной общественной необходимости и при условии справедливого и предварительного возмещения».

Гражданское законодательство основывается на признании неприкосновенности собственности (ст. 1 ГК) и определяет основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав (п. 1 ст. 2 ГК); до характеристики содержания права собственности (ст. 209 ГК), до того, как названы субъекты права собственности (ст. 212 ГК), были определены основания приобретения этого права и т.д. и т.п. В п. 1 ст. 1 ГК РФ провозглашается неприкосновенность собственности. Думается, в этом заключается глубокий смысл, ибо все указания о правомочиях собственника, все нормы, регламентирующие отношения собственности, мало чего стоят, если не будет торжества идеи неприкосновенности собственности. Оказывается, что идея собственности в конечном счете сводится к идее неприкосновенности собственности. Именно поэтому в естественно-правовой доктрине определение собственности начинается с указания на то, что она неприкосновенна и священна.

Недостаточно провозгласить неприкосновенность собственности. Требуется создать юридический механизм, ее обеспечивающий. Среди элементов такого механизма, в частности, можно отметить следующие.

Во-первых, реализация всех основных начал гражданского законодательства в той или иной мере, теми или иными способами призвана обеспечить неприкосновенность собственности. Так, в качестве одного из основных начал названа свобода договора. Кроме прочего это означает недопущение указаний собственнику об отчуждении принадлежащего ему имущества, о том, кому произвести отчуждение, на каких условиях и т.п. В ст. 1 ГК РФ указывается на недопустимость произвольного вмешательства в частные дела. Это означает в том числе и невозможность при отсутствии установленных законом оснований затрагивать права собственника. Если все-таки произошло нарушение неприкосновенности собственности, то гражданское законодательство исходит из необходимости восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Во-вторых, гражданское право располагает системой исков, при помощи которых возможно восстановить нарушенное право собственности. Если произошло нарушение непосредственно права собственности (абсолютного права), то используются вещно-правовые иски (виндикационный, негаторный, о признании права собственности). Если же непосредственно нарушается относительное право, а право собственности нарушается косвенным образом (например, арендатор не возвращает арендодателю имущество по истечении срока аренды), то прибегают к обязательственно-правовому иску.

В-третьих, гражданское законодательство содержит закрытый перечень оснований принудительного прекращения права собственности. Было бы, однако, ошибочно сводить неприкосновенность собственности только к недопустимости принудительного изъятия имущества у собственника при отсутствии предусмотренных законом оснований. Как следует из ранее сказанного, неприкосновенность собственности — более широкое понятие. По-видимому, неприкосновенность собственности следует понимать как защищенность ее от любого рода посягательств, исходящих от кого бы то ни было (см. также ст. 235 ГК и комментарий к ней).

4. Собственность священна и неприкосновенна. Вместе с тем право собственности не может трактоваться как ничем и никем не ограниченное. В противном случае это право обратится в произвол. Любопытно, что дореволюционные исследователи права собственности, раскрывая его содержание, считали необходимым едва ли не в первую очередь подчеркнуть, что «нигде нет неограниченного права собственности» , право собственности подлежит «ограничениям, истекающим из условий общественной и гражданской жизни» , «право собственности, как и всякое право, всегда ограничено, все законодательства ставят пределы воле собственника» , «право собственности никогда не является в виде безграничной свободы распоряжения вещью. Соображения о нуждах лиц, окружающих собственника, и об интересах всего государства или общины, к которой собственник принадлежит, всегда заставляют право ставить свободу собственника в известные границы» и т.п. Соответствующие ограничения обстоятельно анализировались.

———————————
Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. М.: Статут, 1997. Ч. 2. С. 4.

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть. СПб., 1883. С. 125.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 166.

Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 230.

В п. 2 комментируемой статьи указывается, что собственник может по своему усмотрению (своей властью и в своем интересе) совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия. Однако крайности всегда вредны. Если остановиться на провозглашении всевластия собственника и неприкосновенности собственности, игнорируя интересы общества, тех, кто проживает рядом с собственником, вынужден (или счастлив) общаться с ним и т.п., то неизбежны конфликты. Если, напротив, регламентировать отношения собственника с обществом, с окружающими его лицами и не учитывать необходимость обеспечить автономию воли собственника и неприкосновенность собственности, то это будет означать «похороны» идеи собственности. Поэтому в первую очередь (!) требуется гарантировать реальность правомочий собственника и неприкосновенность собственности, а затем установить границы прав собственника.

Рассматривая такие границы, следует различать пределы и ограничения права собственности. В обоих случаях речь идет о неких границах права собственности, но природа этих границ различается.

———————————
Крашенинников П.В. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения. М.: Статут, 2000. С. 17.

Пределы права собственности устанавливаются законом. Так, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах (ст. 10 ГК). Как указано в комментируемой статье, собственник вправе совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Жилые помещения предназначены для проживания граждан; размещение в домах промышленных производств не допускается (ст. 288 ГК). Собственник земельного участка может продать его, подарить, передать в залог и распорядиться иным образом постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте (ст. 260 ГК).

Пределы объективны в том смысле, что они не зависят от воли собственника и иных лиц, а предопределены законом.

Их можно назвать объективными еще и потому, что ни одна правовая система не может обойтись без провозглашения общих правил и установления исключений из этих правил. Особенно в частной сфере, в области, где царит (должна царить) частная автономия. Для частной автономии должны устанавливаться определенные границы — пределы осуществления субъективных прав.

Ограничения права собственности субъективны. Они зависят от основанной на законе воле субъектов или судебных органов. Договорные стеснения права собственности возможны, когда участники гражданско-правовых отношений устанавливают определенные ограничения. Например, при заключении договора ипотеки стороны установили, что залогодатель не вправе распоряжаться заложенным имуществом либо совершать некоторые акты распоряжения. Судебные ограничения права собственности применяются по усмотрению суда при наличии спора.

5. В комментируемой статье (п. 3) особое внимание уделено осуществлению права собственности на природные ресурсы (земельные участки, недра и др.). В принципе в отношении этих объектов действуют уже изложенные правила. Собственник по своему усмотрению (своей властью и в своем интересе) может совершать любые действия с соответствующим имуществом. Однако, учитывая значимость земли и других природных ресурсов для жизни людей, для самого существования человечества, в п. 3 комментируемой статьи, с одной стороны, воспроизводятся уже известные правила: владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляются собственником свободно (по своему усмотрению (своей властью и в своем интересе)); при этом недопустимо нарушение прав и законных интересов других лиц. С другой стороны, предусмотрено, что реализация правомочий собственника природных ресурсов возможна в той мере, в какой их оборот допускается законом (ст. 129 ГК) . И, кроме того, устанавливается еще один предел осуществления права собственности на природные ресурсы — недопустимо причинение ущерба окружающей среде.

———————————
Объекты гражданских прав: Постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2009. С. 23 — 27.

6. Особое внимание в комментируемой статье уделено также доверительному управлению имуществом, урегулированному гл. 53 ГК РФ и представляющему собой способ осуществления собственником права распоряжения имуществом. Такое внимание объясняется дискуссией о доверительном управлении и доверительной собственности (трасте) в период подготовки и принятия части первой ГК РФ. Положения комментируемой статьи конкретизируются в п. 1 ст. 1012 Кодекса, согласно которому по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

———————————
Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. «О доверительной собственности (трасте)» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. N 1. Ст. 6.

См.: Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 527 — 549.

7. Положения комментируемой статьи в совокупности со ст. 210 ГК РФ были предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Основанием для обращения в КС РФ стало отсутствие в названных нормах положения о недопустимости возложения на бывшего собственника каких-либо обременений, если иное не предусмотрено законом или договором, что, по мнению заявителя, «ведет к неопределенности их содержания и к возникновению противоречивой судебной практики, а также нарушает принцип равной защиты всех форм собственности (часть 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации)». Такая проблема возникла в связи с передачей ветхого жилищного фонда юридического лица муниципальному образованию и прекращением обязанностей бывшего собственника по предоставлению нового жилья.

Определением КС РФ от 13 ноября 2001 г. N 254-О «По запросу Свердловского районного суда города Перми о проверке конституционности статей 209 и 210 Гражданского кодекса Российской Федерации» было подтверждено соответствие положений названных статей ч. 2 ст. 8 Конституции РФ. По рассматриваемому спору «передача муниципальным образованиям ведомственного жилищного фонда осуществлялась в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики». Согласно ст. 9 названного Закона при изменении отношений собственности жилищный фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), должен быть передан правопреемникам этих предприятий, учреждений, иных юридических лиц либо в ведение органов местного самоуправления в установленном порядке и с сохранением всех жилищных прав граждан. В случае такого перехода права и обязанности нового собственника производны от прав и обязанностей прежнего собственника, поскольку имущество сохраняет свои качества, а меняется лишь субъект права собственности.

———————————
Вестник КС РФ. 2002. N 2.

Из запроса и представленных материалов следует, что муниципалитет г. Перми, принимая в силу закона жилищный фонд в муниципальную собственность, взял на себя все правомочия прежнего собственника и бремя по содержанию указанного имущества.

Согласно ст. 675 ГК РФ переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет расторжения или изменения договора найма жилого помещения. При этом новый собственник становится наймодателем на условиях ранее заключенного договора найма и должен нести все его обязанности, в том числе по предоставлению благоустроенного жилья в связи с выселением из домов, грозящих обвалом, поскольку иное не предусмотрено законом. В силу ст. 210 ГК РФ именно собственник по общему правилу несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Мошенничество – умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом либо правом на имущество с корыстной целью путем обмана либо злоупотреблением доверием. Отличительной особенностью мошенничества является то, что мошенник завладевает имуществом потерпевшего используя заблуждение лица, которое его передает либо не препятствует изъятию.

Обратиться к адвокатам по мошенничеству Минске:
220052, г. Минск, ул. Гурского, 46, пом. 310 (станция метро Михалово)
тел.: +37529 776 12 35.

Настоящая статья направлена на то, чтобы предоставить читателю краткий практический комментарий к статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее УК РБ).

Юридическая характеристика объективной стороны мошенничества

Объектом мошенничества является сложившийся в обществе и охраняемый государством порядок, закрепляющий неприкосновенность собственности.
В качестве предмета мошенничества выступают имущество либо право на имущество, а именно:

Обман как способ введения в заблуждение состоит в умышленном сообщении не соответствующих действительности сведений либо умалчивании об их наличии, либо в действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки) и т.п., однако не может охватывать личные оценки («самый лучший автомобиль, поэтому очень дорого стоит»).

Злоупотребление доверием при мошенничестве состоит в использовании заблуждения потерпевшего относительно намерений дальнейшего поведения виновного при передаче ему имущества либо права на имущество и не связано с каким-либо искажением фактических обстоятельств (обманом). Юридической литературе отмечается, что доверие может быть основано на предшествующих совершению хищения личных взаимоотношениях между виновным и потерпевшим, в силу служебного положения, родственные (семейные) отношения и т.д.

Мошенничество считается оконченным с момента, когда в результате обмана или злоупотребления доверием чужое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться им или распорядиться по своему усмотрению.

Уголовная ответственность за мошенничество и мелкое хищение

Мелкое хищение имущества путем мошенничества, а равно покушение на такое мошенничество, карается по статье 10.5 Кодекса об административных правонарушениях (далее КоАП РБ). Понятие мелкого хищения дано в примечании к статье 10.5 КоАП РБ где под мелким хищением понимается хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей 10 базовых величин, а в отношении физического лица – не более 2 базовых величин на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь или СССР либо хищения, совершенного группой лиц. (см. ч. 4 примечания к главе 24 УК РБ). В соответствии с пунктом 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2016 N 974 размер базовой величины составляет 23 рубля с 1 января 2017 года.

Уголовная ответственность за мошенничество закреплена статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее УК РБ). Лицо, достигшее ко времени совершения мошенничества шестнадцатилетнего возраста подлежит уголовной ответственности, за исключением случаев, предусмотренных УК РБ.

Статья 209 УК РБ состоит из четырех частей и дифференцирует уголовную ответственности в зависимости от наличия в действиях виновного квалифицирующих признаков мошенничества. Если одно преступление содержит несколько квалифицированных признаков предусмотренных разными частями, ответственность наступает по более тяжкой из них. В рамках одной части статья 209 УК РБ вид и размер наказания в основном зависят от размера ущерба по мошенничеству, а также наличия в действиях смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Часть 1 статьи 209 УК РБ

Ч. 1 ст. 209 УК РБ предусматривает уголовную ответственность за мошенничество на сумму:

  • от 10 до 250 базовых величин (от 230 до 5750 рублей) в отношении юридического лица;
  • от 2 до 250 базовых величин (от 46 до 5750 рублей) в отношении физического лица;
  • независимо от суммы — при хищении путем мошенничества ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь или СССР.

Преступное мошенничество, предусмотренное ч. 1 ст. 209 УК РБ относится к категории менее тяжкого преступления, срок давности привлечения к ответственности со дня совершения преступления составляет пять лет.

Санкция ч. 1 статьи 209 УК РБ в редакции Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 № 241-З предусматривает следующее альтернативные основные виды наказания:

  • общественные работы на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов;
  • ограничение свободы на срок от 6 месяцев до трех лет;
  • лишение свободы на срок от 6 месяцев до трех лет.

Часть 2 статьи 209 УК РБ

Ч. 2 ст. 209 УК РБ предусматривает уголовную ответственность за мошеннические действия, подпадающие под ч. 1 ст. 209 УК РБ, которые совершены повторно. Хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало какое-либо из преступлений предусмотренных ст.ст. 205 – 212, 294, 323, 327, 333 УК РБ и лицо не было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это преступление не была погашена или снята в установленном законом порядке.

Необходимо отличать повторное хищение от продолжаемого, т.е неоднократное противоправное безвозмездное завладение имуществом с корыстной целью, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, если они совершены при обстоятельствах, свидетельствующих о наличии у лица общей цели и единого умысла на хищение определенного количества материальных ценностей. При продолжаемом хищении его размер определяется суммированием стоимости имущества по всем эпизодам хищения.

По ч. 2 статьи 209 УК РБ квалифицируются также мошеннические действия совершенные группой лиц на сумму до 250 базовых величин (до 5750 рублей), при этом минимальной суммы мошенничества не установлено. Мошенничество признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей, т.е. участвовали непосредственно в обмане (злоупотреблением доверием) и завладении имуществом путем мошенничества.

Таким образом, важно отличать исполнительство от пособничества, подстрекательства, организации. В случае если мошеннические действия совершены организованной группой ответственность наступает по ч. 4 статьи 209 УК РБ.

Преступное мошенничество, которое относится к ч. 2 ст. 209 УК РБ относится к категории менее тяжкого преступления, срок давности привлечения к ответственности со дня совершения преступления составляет пять лет.

Санкция ч. 2 статьи 209 УК РБ с изменениями в редакции Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 № 241-З предусматривает следующее альтернативные основные виды наказания:

  • штраф от тридцати до одной тысячи базовых величин (от 690 до 23000 рублей);
  • исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет с удержанием из заработка в доход государства от 10 до 25%, но не менее одной базовой величины ежемесячно;
  • арест на срок от одного до трех месяцев;
  • ограничение свободы на срок от 6 месяцев до четырех лет;
  • лишение свободы на срок от 6 месяцев до четырех лет.

Часть 3 статьи 209 УК РБ

Ч. 3 ст. 209 УК РБ предусматривает уголовную ответственность за мошенничество совершенную на сумму свыше 250 до 1000 базовых величин (свыше 5750 рублей до 23000 рублей).

Преступное мошенничество, предусмотренное ч. 3 ст. 209 УК РБ относится к категории тяжкого преступления, срок давности привлечения к ответственности со дня совершения преступления составляет десять лет.

Санкция ч. 3 статьи 209 УК РБ в редакции Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 №227-З предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества либо без конфискации.

Часть 4 статьи 209 УК РБ

Ч. 4 статьи 209 УК РБ предусматривает уголовную ответственность за мошенничество совершенное на сумму свыше 1000 базовых величин (свыше 23000 рублей) либо независимо от размера похищенного при совершении преступления организованной группой.

Мошенничество считается совершенным организованной группой в случае если хотя бы два лица предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей, т.е. участвовали непосредственно в обмане (злоупотреблением доверием) и завладении имуществом путем мошенничества.

Преступное мошенничество, квалифицированное по ч. 3 ст. 209 УК РБ относится к категории тяжкого преступления, срок давности привлечения к ответственности со дня совершения преступления составляет десять лет.

Санкция ч. 4 статьи 209 УК РБ с изменениями в редакции Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 №227-З предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений: проблемы квалификации

В силу того, что заблуждение может возникнуть только у дееспособного человека, хищение имущества путем изменения информации либо введением ложной информации в компьютерной системе следует квалифицировать по статье 212 УК РБ, а хищение имущества недееспособного – по статье 205 УК РБ (кража).

Для отграничения мошенничества от иных составов преступлений, необходимо учитывать, что именно заблуждение лица в силу обмана или злоупотребления доверием является фактическим способом мошенника для изъятия и обращения имущества в свою пользу либо третьих лиц. Иными словами, до того момента пока мошенник не получит реальную возможность распоряжаться похищенным имуществом, потерпевший, либо лицо, которому он передал свое имущество не препятствуют осуществлению преступного умысла в силу заблуждения, а не из-за своей невнимательности, нерасторопности, нерешительности, физической слабости и т.д. Так действия, при которых виновный использует обман для облегчения доступа к имуществу, а в последующем:

  1. незаметно для потерпевшего уносит его, следует считать кражей (статья 205 УК РБ);
  2. преступный умысел в процессе хищения обнаруживаются потерпевшим и виновный скрывается с имуществом, то действия должны быть квалифицированы как грабеж (статья 206 УК РБ);
  3. действия виновного обнаружены, однако с целью доведения преступного умысла до конца он применяет насилие опасное для жизни или здоровья потерпевшего, то в таком случае имеет место разбой (статья 207 УК РБ).

Как частный случай необходимо отграничивать обман потребителей (статья 257 УК) от мошенничества (статья 209 УК РБ) при котором в сфере розничной торговли продавец либо работник продавца индивидуального предпринимателя, организации путем обсчета, обвеса и др. способами завладевает имуществом потребителя – физического лица.

В отличие от мошенничества, при присвоении либо растрате (статья 2011 УК РБ) у лица возникает умысел на хищение только после того, как ему имущество уже было вверено.

В отличие от посредничестве во взяточничестве (статья 432 УК РБ) при мошенничестве виновный принимает от взяткодателя материальные ценности не намереваясь передавать их в последующем должностному лицу и присваивает их себе, а если при этом он еще и подстрекал к даче взятки, действия должны быть квалифицированы по совокупности как мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

Что такое бандитизм? Согласно ст. 209 УК РФ это создание вооруженной группы, осуществляющей нападения на граждан или организации. Преступление относится к категории особо тяжких. Что такое банда? Какие факторы влияют на возникновение организованной преступности? И какие меры наказания предусмотрены ст. 209 УК? Ответы на эти и другие вопросы представлены в статье.

Определение

В русском языке слово «банда» появилось после польского восстания 1863 года. Позже понятие вошло в юридическую терминологию. В повседневной речи это слово в разные времена понимали по-разному. Например, бандами белогвардейцы называли группировки, состоящие из красных повстанцев. А в годы ВОВ немецкие оккупанты этот термин использовали по отношению к советским партизанам.

В уголовном праве понятиям «банда» и «вооруженная группировка» (которые, в сущности, являются синонимами), как и прочим, дано четкое и исчерпывающее определение. Что сказано в ст. 209? Банда - это преступное объединение, целью которого является незаконное завладение чужим имуществом. О том, какое наказание за подобное деяние предусмотрено в законодательстве, сказано ниже.

Бандитизм (ст. 209 УК РФ): объекты

Особо опасной деятельность вооруженных группировок считается потому, что для осуществления своих целей члены их наносят, как правило, серьезный вред гражданам и общественному порядку. Объектов у бандитизма (ст. 209 УК РФ) много.

От действий преступной группировки страдают права и свободы граждан, их имущество, нормальная деятельность отдельных организаций, предприятий и учреждений.

Состав преступления

Ст. 209 УК может быть инкриминирована человеку или группе людей не только после совершения вооруженного нападения. В вышеупомянутой уголовной статье речь идет о создании банды. А к организации преступной группировки относится и приискание соучастников, и сговор, и обучение участников, и обеспечение оружием, транспортом или помещением.

Группа людей, задумавших ограбить банк, могут быть осуждены по статье 209 в том случае, если они приобрели оружие, обсудили план действий, совершили ряд других шагов для осуществления своего преступного плана. И даже в том случае, если план этот им реализовать не удалось.

Создание группировки в любом случае - оконченное преступление. Независимо от того, осуществлено ли запланированное деяние. Но если процесс создания банды не был завершен по независимым от ее членов причинам, действия их квалифицируются как покушение на создание вооруженной группировки.

Руководитель банды

В фильмах, книгах и криминальных новостях нередко встречается словосочетание «глава банды». Что оно означает? Не только о создании, но и о руководстве вооруженной группы говорится в первой части и ст. 209 УК. В комментариях же к уголовной статье можно получить более подробную информацию. И прежде всего расшифровать значение основных понятий. Итак, за какие же действия лицу может быть инкриминирована ст. 209 УК РФ?

Руководство бандой - это принятие новых членов, разработка мер обеспечения безопасности группировки, наказание нарушителей преступной организации, составление плана нападения. Ст. 209 УК предусматривает за подобные деяния ограничение свободы сроком от 10 до 15 лет с денежным штрафом в размере от миллиона.

Преступную деятельность в группировке планирует главным образом руководитель. Он разрабатывает различные способы совершения хищения имущества, подбирает потенциальных жертв, подыскивает транспортные средства, распределяет роли и обязанности членов банды, которые, конечно, принимают во всей этой преступной деятельности участие.

Участие в банде

За это преступление статьей 209-й предусмотрено наказание от 8 до 15 лет со штрафом от миллиона. Участие в вооруженной группировке - это любые действия, способствующие реализации планов определенной преступной организации, деятельность которой направлена на подготовку нападения.

Бандитизмом можно назвать сговор двух и более лиц. Обязательным признаком преступления, о котором речь идет в 209-й статье, является вооруженность. При этом группировка признается вооруженной при наличии огнестрельного, холодного и любого другого оружия хотя бы у одного из участников.

Пример

Группа лиц осуществляет подготовку к ограблению коммерческого предприятия. При этом участники банды приобретают для реализации своих планов не настоящее оружие, а лишь предметы, имитирующие его. Независимо от того, удалось ли им довести преступное дело до конца или нет, им будет инкриминирована статья 209-я.

Конкретные цели преступников в комментариях не указаны. Это может быть не только завладение чужим имуществом, но и изнасилование, и вымогательство, и повреждение чужого имущества.

Субъект преступления

По статье 209 может быть привлечено лицо в возрасте от шестнадцати лет, вменяемость которого доказана. Допустим, вооруженная группировка состоит всего из двух человек. Но один из них не достиг шестнадцатилетия. В таком случае преступная организация не может быть квалифицирована как банда. И действия, совершенные преступником, достигшим шестнадцати лет, будут рассмотрены в контексте другой уголовной статьи.

В третьей части 209-й статье говорится уже о преступлении, совершенном лицом с использованием служебного положения. Наказание - от двенадцати лет лишения свободы. Имеется в виду использования форменной одежды, атрибутики, служебного оружия или удостоверения.

Если целью преступной группировки является вооруженное нападение на коммерческий объект, а один из его членов является сотрудником этого предприятия и для осуществления плана прибегает к какому-либо служебному оснащению, он будет осужден по третьей части статьи 209-й.

Бандитизм и разбой

В чём различие между этими понятиями? И бандитизм, и разбой предусматривают наличие оружие. И в первом, и во втором случае преступники посягают на права граждан. Но в грабеже может быть обвинён и один человек, завладевший чужим имуществом с применением насилия. О том, что такое бандитизм, сказано выше. И как уже было сказано, по статье 209-й группа лиц могут быть осуждена даже в том случае, если завладение имуществом или прочие цели не были достигнуты.

Не стоит путать бандитизм и с посягательством на государственного деятеля. Об этом преступлении и наказании за него сказано в статье двести десятой. Нападение на общественного или государственного деятеля, так же как и вооруженный мятеж, и диверсия, преследуют политические цели.

Преступное сообщество и банда

В чём различие между этими понятиями? Под преступным сообществом понимают группу, созданную для совершения тяжких преступлений. Это может быть также объединение организованных групп. Банда отличается от преступного сообщества прежде всего тем, что для нее характерна устойчивость. Это один из признаков преступления ст. 209. Для преступного сообщества характерна сплоченность.

Другими словами, банда создается для совершения одного или нескольких преступлений. Сообщество - понятие более глобальное. Подобная группировка представляет собой более сложное явление в криминальном мире: и по количеству участников, и по времени существования.

Есть и другие важные отличия. Преступному сообществу не присущ признак вооруженности. И, наконец, организация преступного сообщества относится к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Из истории

Когда появились первые устойчивые вооруженные группы? Бандитизм в России имеет долгую историю. Факторы, влияющие на его развитие, - неэффективная борьба правоохранительных органов, низкий уровень благосостояния граждан.

В послереволюционное время бандитизм относили к государственным преступлениям. Позже это понятие приобрело несколько иной оттенок. Действия участников подобных группировок расценивали как действия, направленные против новой власти, что нередко так и было.

В послевоенные годы стали возникать мелкие вооруженные бандитские группировки, осуществляющие нападение на граждан, продовольственные базы и магазины. Банды 90-х - особая тема.

Организованная преступность в 90-х годах

После развала Советского Союза уровень преступности катастрофически возрос. Это было вызвано общей нестабильностью в стране, а также тем, что определенный слой общества приобрёл возможность зарабатывать незаконным путем.

Банды в 90-х появлялись как грибы после дождя. Предприятия лопались одно за другим, в стране росла безработица. Организованная преступность тем временем переживала свой расцвет. Преступные сообщества делили между собой власть, что, как правило, сопровождалось кровопролитием. Борьба с бандитизмом в начале девяностых годов практически не велась.

Появилось такое понятие, как «русская мафия», которое почему-то не имело отрицательный оттенок, а даже напротив, романтичный, чему, конечно, способствовало массовое кино. Что оставалось тем, кто был не вхож в подобные сообщества, однако стремился обогатиться в кратчайшие сроки?

Работы, как уже было сказано, в девяностых годах для российских граждан не было. Даже для докторов наук и высококвалифицированных специалистов. Что уж говорить о молодых людях, не отягощенных мыслями о нравственной стороне преступления, которое за считаные часы может принести внушительный куш? Отсюда и возникновение нового понятия - рэкет. Впрочем, первые представители этого вида бандитизма появились еще в конце семидесятых годов прошлого века.

Всё большая часть населения вовлекалась в преступную деятельность с каждым годом. Увеличивалась и общественная опасность. В последнем десятилетии ХХ века система правопорядка оказалась не в силах противостоять напору бандитов. Наиболее высокий показатель преступности пришелся на 1992-1993 годы.

В середине девяностых количество зарегистрированных преступлений стало несколько ниже. Однако довольно большое число деяний оставалось скрытым от учета. Преступность несколько сократилась с принятием нового УПК РФ. Показатели раскрываемости преступлений по 209-й и 210-й статьям в конце девяностых стали расти. В 1997 году подобных деяний было раскрыто 374. В 1999 году - в полтора раза больше. Однако о том, какое количество преступников осталось безнаказанным, сказать невозможно.

Если говорить о 2000-х годах, то число зарегистрированных преступлений по статье о бандитизме пришлось на 2004-2005 годы. Сегодня уровень преступности в России остается на высоком уровне. Кроме того, на территории страны действует немало преступных группировок из других государств: из бывших республик СССР, Афганистана, Вьетнама, Китая и так далее.

Бандитизм

Комментарий к статье 209 УК РФ:

1. Объект преступления - общественная безопасность, жизнь и здоровье людей, государственная и общественная собственность.

2. Объективная сторона бандитизма заключается в следующих действиях: 1) создание устойчивой вооруженной группы (банды); 2) руководство такой группой (бандой); 3) участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях (ч. 2 ст. 209 УК).
Признаками банды являются: а) наличие в ней двух или более вменяемых лиц, достигших возраста 16 лет; б) устойчивость; в) вооруженность; г) цель создания - совершение нападений на граждан или организации.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" разъясняется, что под бандой следует понимать устойчивую организованную вооруженную группу из двух или более лиц, предварительно объединившихся для совершения нападений на граждан либо на организации (в том числе учреждения, предприятия) (Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 2. С. 4 - 6). Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения.
Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава и организованных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности.
Вооруженность банды означает наличие у ее участников (хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды) огнестрельного, холодного оружия, различных взрывных устройств, а также газового оружия.
Под созданием банды понимаются любые действия, результатом которых стало возникновение устойчивой вооруженной группы, имеющей цель нападения на граждан или организации.

Руководство бандой означает определение направлений деятельности уже созданной устойчивой вооруженной группы (разработка планов нападений, дача указаний участникам банды, руководство совершением конкретных нападений и т.п.).
Под участием в вооруженной банде следует понимать не только непосредственное участие в совершаемых бандой нападениях, но и выполнение иных действий в интересах банды: финансирование, снабжение оружием, подыскание объектов нападения, обеспечение транспортом и т.д.
Под нападением следует понимать действия, совершаемые с применением любого насилия над потерпевшим, либо создание реальной угрозы его немедленного применения.

3. Состав по конструкции - формальный. Преступление считается оконченным с момента создания банды независимо от того, были ли совершены ею преступные посягательства.

4. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что создает банду, осуществляет руководство ею, участвует в банде или совершаемых ею нападениях, и желает этого. Обязательный признак субъективной стороны бандитизма - цель, которая заключается в намерении осуществлять нападения на граждан или организации.

5. Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся организатором, руководителем или участником банды. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различные преступления в составе банды, подлежат ответственности за те преступления, ответственность за которые в соответствии со ст. 20 УК предусмотрена с 14 лет.

6. Часть 3 ст. 209 УК предусматривает повышенную ответственность за бандитизм, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, состоящим на службе как в государственных (например, сотрудник органов внутренних дел, военнослужащий), так и в негосударственных организациях или учреждениях (например, сотрудники частных охранных служб, служб безопасности различных финансовых и коммерческих структур и т.п.).

Ст. 209 УК РФ предусматривает санкции за такое общественно-опасное посягательство, как бандитизм. Данный вид преступления отличается конкретно определёнными признаками, особенностями реализации деяния, а также условиями квалификации. Бандитизм статьи УК РФ рассматривается с нескольких аспектов, определяет различную степень тяжести с учётом отдельных критериев преступления, а также может реализовывать сразу нескольких видов опасных посягательств.

Бандитизм ст. 209 УК РФ представляет собой такой вид общественно-опасного деяния, который направлен на нарушение целостности государственной, общественной безопасности и предполагает формирование преступных группировок для реализации незаконных действий. Всё это отличает бандитизм УК РФ при сравнении с другими вариантами разбойных преступлений.

Такое деяние, как бандитизм 209 статья рассматривает, как специфический вариант посягательства, поскольку для совершения такового не обязательно осуществлять разбой, нападение или иные опасные действия, достаточно быть частью таких мероприятий.

Банда определяется таковой только при установлении нескольких признаков.

Относят сюда следующие аспекты:

  • Наличие группы. Обязательно формирование преступного сообщества, поскольку бандитские действия могут признаваться таковыми только при наличии в составе группы двух и более лиц.
  • Устойчивость. Группа должна представлять собой слаженную систему. Преступность предполагает общий умысел, наличие руководства, структуры организации и так далее.
  • Вооруженность. Обязательно наличие холодного или огнестрельного оружия. Такое средство должно быть хотя бы у одного члена банды.

Требуется установление совокупности указанных признаков, чтобы можно было применить наказание по статье 209 УК РФ.

Актуальность также носят криминологические характеристики такого деяния. Следует оценивать не только уголовно-правовую составляющую банды, но и состав такой группы, личность каждого участника, устанавливать факт вовлечения несовершеннолетних и так далее. Критерии для распознания банды также предлагают учебники криминальной литературы, доклады, научные работы и книги, судебная практика, предложенная правовыми системами (Консультант Плюс, Гарант).

Преступное посягательство, предусмотренное уголовным законом, предполагает наличие состава, куда входят обязательные и факультативные признаки объективного и субъективного характера. Установление указанных критериев выступает обязательным условием для применения норм законодательства.

Состав преступления – основание уголовного преследования. При отсутствии одного элемента момента применения принудительных мер наступать не будет.

Первая группа признаков носит объективный характер, то есть отражает особенности проявления деяния во внешней среде и отношения, страдающих при таких действиях. Объект – государственная и общественная безопасность. Кроме того определяется и дополнительный объект, поскольку в результате деятельности банды могут страдать люди (причинение тяжкого вреда, убийство и так далее), имущество, интересы граждан и так далее.

Говоря об объективной составляющей, то есть действиях, за счёт которых реализуется такое преступление, бандитизм, следует обозначить следующие варианты проявления преступления:

  • формирование группировки с устойчивыми связями и определяющей преступную цель;
  • осуществление руководство бандой, координация деятельности, распределение ролей;
  • участие в группе, то есть фактически достаточно быть частью такого объединения;
  • непосредственное осуществление преступных действий – нападение, разбой, грабеж, повреждение или уничтожение имущества, иные умышленные противозаконные мероприятия.

Для возникновения состава достаточно установление хотя бы одного из указанных действий.

Такой вариант преступления носит формальный характер, а в некоторых случаях история демонстрирует случаи, когда можно усечь состав, что помогает не просто зафиксировать начало опасных действия для применения мер принуждения, а возбудить дело ещё на этапе подготовки.

Нередко проблема с квалификацией возникает тогда, когда необходимо установить общность умысла участников группы, обозначить наличие оружия, осведомлённость об этом всех членов объединения. Любое изменение или развитие банды может повлечь, как утерю возможность привлечь виновных лиц, так и напротив, сформировать новые основания для возбуждения производства по делу.

Вторая группа элементов, установление которых определяется возможностью возбуждения дела, это субъективные критерии деяния. Здесь тема касается вопросов установления характеристик преступников, классификации участников по ролям, исполняемым в составе банды, а также определении вины.

Субъект рассматриваемого посягательства может быть общим, а может определяться как специальный по части третьей ст. 209.

Говоря о стандартных критериях, которые помогают применить к гражданину принудительные меры, следует установить следующие аспекты:

  • Отвечать за преступление может только физическое лицо. Если речь идёт об организациях, то подозреваемыми будут руководители или главбух.
  • Вменяемость. Психолого-психиатрическое исследование должно подтвердить полную возможность лица осознавать поступки и руководить таковыми.
  • Возраст. Важно достижение субъектом шестнадцати лет (если речь идёт о руководителе или организаторе группировки). Для лиц непосредственно осуществляющих преступление, являясь частью состава банды и в возврате с четырнадцати до шестнадцати лет, санкция будет устанавливаться за конкретное деяние, без применения статьи 209.

По части третьей указанной нормы определяется специальный субъект. Это должностное лицо, реализующее преступные бандитские действия за счет служебного положения.

Субъективная сторона выражается виной, представляющей собой психическое и психологическое отношения лица к тому, что совершается, и какие последствия в итоге наступают.

Вина может проявляться следующими формами:

  • умысел, обладающий прямым или косвенным выражением, но предполагающий только осознание преступных действий, руководство действия со стороны преступника, а также желание наступление негативных последствий;
  • неосторожность, проявляющаяся в небрежности или легкомыслии, что предусматривает либо не предвидение последствий в ситуации, когда такое должно было быть, либо безосновательно принятое решение о том, что деяние негативного результата не повлечёт.

Разъяснение к рассматриваемой статье обозначает, что бандитизм может быть совершён только с прямым умыслом, который должен охватывать намерения всех участников группировки.

Кроме установления понятия преступления, состава и признаков, необходимо также правильно квалифицировать противоправный поступок. Для этого необходимо определиться со всеми обстоятельствами, тяжестью содеянного лицом, отягчающими и смягчающими факторами.

Бандитизм признаётся общественно-опасным деянием особой тяжести, ввиду срока высшей меры наказания достигающего двадцать лет.

Прежде чем говорить о том, сколько будет составлять мера принуждения для участников бандитской группировки, необходимо установить возможные к применению виды наказания по санкции статьи 209:

  • Тюремное заключение. С учётом установленных квалифицирующих признаков. Размер такого наказания будет варьировать в пределах десяти-двадцати лет лишения свободы.
  • Штраф. Материальное взыскание также применяется при любом из составов статьи. По мере повышения тяжести содеянного увеличивается сумма штрафа. Пределы такого взыскание определяются до одного миллиона рублей.
  • Ограничение свободы. Данный вид наказания минимальным сроком определяется один год, но при наличии отягчающих факторов может доходить до двух лет.

Материальное взыскание и ограничение свободы рассматриваются по данной статье, как дополнительные виды наказания и могут применяться совместно с тюремным сроком по усмотрению суда.

Кроме того следует обращать внимание на обстоятельства, ухудшающие положение виновного субъекта. Лицо может иметь судимость. Если погашения данного правового последствия не было, то формирует рецидив, что отягчает положение человека, обвиняемого за преступление. При назначении наказание обязательно при этом должно быть установлено соответствие тяжести совершённого злодеяния и мере принуждения.

Таким образом, рассматриваемая статья уголовного закона предусматривает принудительные меры воздействия на лиц, совершающих преступления организованной группировкой с использованием оружия, посягая на безопасность государства и всего общества. Наказания за бандитизм не предполагают расширенного перечня санкций. Формирование банды и участие в таких преступлениях допускает исключительно тюремное заключение с возможностью применения дополнительных мер принуждения в виде штрафа и ограничения свободы.