Правовая охрана объектов промышленной собственности. Объекты права промышленной собственности

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность - это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Перечень объектов интеллектуальной собственности исчерпывающе определен ГК РФ: произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения (ст. 1225).

Объекты интеллектуальной собственности подразделяются на объекты авторского права и смежных прав (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания) и объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы и полезные модели, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, секреты производства (ноу-хау), коммерческие обозначения).

Критерием такого деления является различие формы и содержания как результата интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране. Следовательно, если результатом творческой деятельности является форма, охрана осуществляется с помощью авторского права, а если содержание - с помощью патентного права. Юридическим последствием такого разграничения является требование государственной регистрации лишь объектов промышленной собственности.

Право интеллектуальной собственности подобно вещному праву собственности представляет собой разновидность абсолютного права. Использование термина «собственность» в данном случае подчеркивает не столько отождествление творческого результата с вещью (он не является материальным благом), сколько присущее праву интеллектуальной собственности качество абсолютности. Действительно, субъект права интеллектуальной собственности удовлетворяет свои интересы посредством личных действий (обладания информацией, использования ее в собственном производстве, распоряжения ею посредством заключения сделок), т. е. по принципу «можно все, кроме запрещенного». Содействие третьих лиц при этом не требуется. Они лишь обязаны не мешать собственнику интеллектуального продукта поступать с ним сообразно своему усмотрению в пределах закона.

Собственнику интеллектуального продукта принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения информацией, составляющей содержание интеллектуального продукта. Поэтому особенности права интеллектуальной собственности (в отличие от права вещной собственности) не в том, что его нельзя характеризовать через правомочия владения, пользования и распоряжения 1 , а в том, что объекты интеллектуальной собственности в целях надлежащей правовой охраны по общему правилу подлежат специальной регистрации и отличаются временным и пространственным характером их правовой охраны. Объекты вещных прав не подлежат специальной регистрации, а сами вещные права не ограничены ни сроком, ни территорией их действия.

Использование объектов интеллектуальной собственности (ст. 1229 ГК РФ) и распоряжение исключительным правом (ст. 1233 ГК РФ) составляют в основе своей сферу усмотрения самих владельцев творческого продукта (правообладателей), по их усмотрению интеллектуальный продукт может быть включен тем или иным образом в коммерческий оборот. В современных условиях все объекты интеллектуальной собственности могут использоваться в сфере предпринимательства, т. е. в целях извлечения прибыли, могут быть товаром. Так, издательства, радио- и телекомпании, зрелищные организации, располагая необходимыми средствами, приобретают права на использование тех либо иных объектов авторского и смежных прав, а затем реализуют их в целях извлечения прибыли. Определенные объекты интеллектуальной собственности предназначены именно для использования в сфере предпринимательства: коммерческие обозначения, товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства, т. е. объекты, которые именуются промышленной собственностью.

Таким образом, право интеллектуальной собственности - это совокупность правовых норм, определяющих юридические возможности правообладателей в отношении того или иного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В рамках права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права следует выделять право промышленной собственности как институт коммерческого права.

Законодательство об интеллектуальной собственности сосредоточено главным образом в части четвертой ГК РФ .

Патентные права - это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1345 ГК РФ). Не могут быть объектами патентных прав способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Правовая охрана предоставляется также изобретениям, признанным государством секретными, если иное не предусмотрено ГК РФ (ст. 1349, 1401 - 1405).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (ст. 1350). Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. При этом под уровнем техники для изобретения понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение признается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351). Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель новая, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или других отраслях деятельности.

Не относятся к полезным моделям, в частности, решения, касающиеся только внешнего вида и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, программы для ЭВМ. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели также топологиям интегральных микросхем.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного произволства (ст. 1352). Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделий, текстура или фактура материала изделия. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии их государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, на основании которой выдается патент, удостоверяющий приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право патентообладателя (ст. 1353 ГК РФ).

Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи заявки на выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, и при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, составляет: 20 лет - для изобретений, 10 лет - для полезных моделей, 5 лет - для промышленных образцов. Действие исключительного права может быть продлено по заявлению патентообладателя на срок, предусмотренный ГК РФ. После прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходят в общественное достояние и могут использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование (ст. 1363, 1364 ГК РФ).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом (ст. 1229, 1358 ГК РФ), а также распоряжение исключительным правом на них посредством заключения договора об отчуждении патента либо лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1365, 1367 ГК РФ).

Взаимоотношения по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые принадлежит нескольким лицам, определяется соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждое из них может использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению (в собственном производстве), но не вправе предоставить на них лицензию или уступить патент другому лицу без согласия других владельцев.

Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора (ст. 1367 ГК РФ). В то же время закон возлагает на патентообладателя обязанность по использованию указанных объектов. Если изобретение или промышленный образец не используются или недостаточно используются патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента и это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1362 ГК РФ).

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, взимаются патентные пошлины .

Права на селекционные достижения - это интеллектуальные права на сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (ст. 1412 ГК РФ). Критериями охраноспособности селекционного достижения являются новизна, отличимость, однородность и стабильность сорта растений и породы животных (ст. 1413).

Исключительное право на селекционное достижение, его приоритет, авторство селекционера удостоверяются патентом на селекционное достижение, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям (ст. 1415).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования селекционного достижения (производство, продажа, хранение ит. п.), а также распоряжения исключительным правом на него посредством договора об отчуждении исключительного права на селекционное достижение либо лицензионного договора о предоставлении права его использования (ст. 1421, 1426, 1428 ГК РФ).

Срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения и составляет 30 лет. На сорта винограда и некоторые сорта других растений - 35 лет (ст. 1424 ГК РФ). По истечении указанного срока селекционное достижение переходит в общественное достояние и может использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Право на секрет производства. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность, вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и их обладатель принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом (ст. 1465 ГК РФ).

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства, регулируются Федеральным законом от

29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 1 . Под коммерческой тайной понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Признаки секрета производства:

  • - это сведения любого характера (включая результаты интеллектуальной деятельности), кроме сведений, которые по Закону о коммерческой тайне не могут составлять коммерческую тайну . Не составляют коммерческую тайну сведения, содержащиеся в: учредительных документах; документах, дающих право заниматься предпринимательской деятельностью (лицензиях, патентах); документах о платежеспособности предпринимателя; документах, касающихся численности и состава работающих, системы оплаты и условий труда, наличия свободных рабочих мест; документах об уплате налогов и обязательных платежей; документах, касающихся сведений об участии должностных лиц коммерческих организаций в иных коммерческих организациях; документах, содержащих условия конкурсов и аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности (ст. 5);
  • - это сведения, имеющие коммерческую ценность для предпринимателя в достижении преимущества над конкурентами и монопольного извлечения прибыли. Иначе говоря, информация, составляющая коммерческую тайну, - своеобразный товар;
  • - это конфиденциальные сведения; они не известны третьим лицам, поскольку их обладатель принимает меры к охране их конфиденциальности. Ознакомление с такими сведениями в силу служебных обязанностей в связи с проведением компетентными органами проверок, следственных действий и т. п. не нарушает коммерческую тайну. Лица, имеющие на законном основании доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, обязаны не разглашать их. Сведения, составляющие коммерческую тайну, подлежат защите способами, предусмотренными законом (ст. 12, 1250-1254 ГК РФ). Лица, незаконным путем получившие сведения, составляющие коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших коммерческую тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это в нарушение условий гражданско-правового договора.

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом, а также распоряжения указанным исключительным правом посредством договора о его отчуждении либо договора о предоставлении права использования секрета производства по лицензионному договору (ст. 1468-1469 ГК РФ).

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров (работ, услуг) и предприятий. Видами права на средства индивидуализации являются право на фирменное наименование, право на товарный знак (знак обслуживания), право на наименование места происхождения товара, право на коммерческое обозначение.

Посредством права на фирменное наименование индивидуализируются участники рыночных отношений - коммерческие организации. Коммерческая организация выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в ее учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование должно содержать указание на организационно-правовую форму и собственно наименование коммерческой организации (п. 4 ст. 54, ст. 1473 ГК РФ). Так, фирменное наименование полного товарищества должно содержать имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество» (п. 3 ст. 69 ГК РФ). Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества (п. 3 ст. 113 ГК РФ). Аналогичные требования предъявляются к фирменным наименованиям иных коммерческих организаций.

Коммерческой организации принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается. Коммерческая организация, использующая чужое зарегистрированное фирменное наименование, обязана по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить причиненные убытки (ст. 1474 ГК РФ).

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации коммерческой организации и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Право на товарный знак (знак обслуживания) - это право на обозначение, служащее для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут выступать словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1477, 1482 ГК РФ).

Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности . Правообладателю выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право правообладателя на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. При этом срок действия исключительного права может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет (ст. 1491 ГК РФ).

Закон предусматривает возможность использования предпринимателями коллективного знака. Коллективным является товарный знак объединения предпринимателей, предназначенный для обозначения выпускаемых и реализуемых ими товаров, обладающих общими качественными характеристиками.

Правообладатель товарного знака имеет исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом (размещать на товарах, указывать в документации и т. п.) и распоряжения исключительным правом на него по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак либо по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1484 ГК РФ). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность их смешения .

Закон устанавливает обязанность использования товарного знака и последствия его неиспользования - утрату исключительного права на товарный знак. В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в связи с его неиспользованием непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации на основании решения арбитражного суда, принятого по заявлению любого заинтересованного лица, если правообладатель товарного знака не докажет, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикетов, упаковок товаров. Правообладатель имеет право требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков, либо выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (ст. 1515 ГК РФ).

Право на наименование места происхождения товара - это право на обозначение, представляющее собой либо содержащее наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами (ст. 1516 ГК РФ). Наименование места происхождения товара охраняется законом в целях поддержания качества и стимулирования традиционных художественных ремесел и промыслов.

Правовая охрана наименования места происхождения товара возникает на основании его государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Лицу, зарегистрировавшему наименование места происхождения товара, выдается свидетельство на право пользования этим наименованием, которое действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию. Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства каждый раз на 10 лет при условии представления заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель свидетельства находится в данном географическом объекте и производит товар с указанными в свидетельстве свойствами.

Право пользования одним и тем же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами (ст. 1518 ГК РФ). Таким образом, право пользования наименованием места происхождения товара (в отличие от права пользования товарным знаком) не носит исключительный характер; его обладатель лишен возможности запрещать его использование другим лицам.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом: размещение в рекламе, на товарах, этикетках, упаковках, на бланках, счетах, иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот. Распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования, не допускается (ст. 1519 ГК РФ).

Право на коммерческое обозначение : юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (включая некоммерческие организации), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ (ст. 1538 ГК РФ).

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации его предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, в счетах и на иной документации, в рекламе, на товарах и их упаковках.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу. Лицо, нарушившее это правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется. Так, правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения по договору аренды предприятия, по договору коммерческой концессии.

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Право на технологию предусмотрено гл. 77 ГК РФ. Единой технологией признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности и может служить технологической основой определенной практической деятельности.

Право использовать единую технологию принадлежит лицу, организовавшему ее создание на основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии.

Лицо, которому принадлежит право на технологию, а также любое лицо, к кому переходит это право, обязано осуществлять ее практическое применение (внедрение). Лицо, обладающее правом на технологию, может по своему усмотрению распоряжаться этим правом путем передачи его полностью или частично другим лицам по договору .

  • Этот вопрос является дискуссионным. См.: Городов О. А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. СПб., 1999. С. 50-63.
  • См. также постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»; постановление Пленума ВС РФи Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших всвязи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
  • См. постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Положение опатентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав кдругим лицам и договоров о распоряжении этими правами».
  • См. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии».

Субъекты права промышленной собственности

Субъекты права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, новые сорта растений и топологии интегральных микросхем делятся на 2 группы: авторы и лица, к которым права авторов на получение патента переходят в силу закона или договора. Автор объекта промышленной собственности – физическое лицо, творческим трудом которого объект создан. Не требуется, чтобы такое лицо было дееспособным. Несовершеннолетние дети от 14 до 18 лет могут быть субъектами права промышленной собственности, имеют право без согласия родителей, усыновителей и попечителя осуществлять права автора изобретения или иного охраняемого РИД. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РБ, пользуются такими же авторскими правами, как и граждане РБ. ЮЛ не может быть автором объекта промышленной собственности. Если объект права промышленной собственности создан совместным трудом нескольких граждан, то все они признаются авторами. Порядок пользования правами на объект промышленной собственности определяется соглашением между ними. Не признается соавтором: физическое лицо, не внесшее личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшее автору только техническую, организационную, материальную помощь либо способствовавшее оформлению прав на объект промышленной собственности и его использованию; должностное лицо, которое содействовало автору в силу того, что оно руководит организацией и поэтому выполняет различные мероприятия, способствующее созданию объектов промышленной собственности. Однако соавторами признаются руководители тем, разрабатываемых научно-исследовательскими учреждением, лабораторией, если они осуществляли теоретическое руководство исследованиями. Не порождает соавторства идея, не содержащая возможного решения задачи и его описания.

Ко второй группе лиц относятся: наследники автора, физическое лицо, которое указано автором в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном патентному органу до регистрации объекта права промышленной собственности и до его внесения в соответствующий Государственный реестр объектов права промышленной собственности РБ, работодатель.

Патент – это выдаваемый патентным органом от имени государства документ, который удостоверяет авторство, приоритет на объект промышленной собственности и исключительное право на его использование. Патент имеет территориальное действие.

Патент на изобретение действует в течение 20 лет. Срок действия патента исчисляется с даты подачи заявки.

Патент на полезную модель действует 5 лет с возможным продлением, но не более чем на 3 года.Патент на промышленный образец действует 10 лет с возможным продлением, но не более чем на 5 лет.


Субъектами прав на объекты промышленной собственности могут выступать физические (граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства) и юридические лица.

Автором изобретения (полезной модели, промышленного образца) признается физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. Если в создании участвовало несколько лиц, они признаются соавторами. Порядок пользования правами в этом случае определяется соглашением между ними. Не признаются соавторами лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, а оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь либо помощь в оформлении прав на объекты и их использование.

физическому и (или) юридическому лицу, являющемуся нанимателем автора либо указанным автором в заявке на выдачу патента

правопреемнику указанных лиц.

Изобретение, промышленный образец, полезная модель являются служебными, если они относятся к области деятельности нанимателя, при условии, что деятельность, которая привела к их созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо созданы в связи с выполнением конкретного задания, полученного от нанимателя, либо при их создании работником были использованы опыт или средства нанимателя. Под средствами нанимателя понимают технические средства: машины, оборудование, приборы, приспособления, инструменты и т.п.

Работник, создавший служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, обязан уведомить нанимателя в письменной форме. Если в течение 3 месяцев наниматель не подаст заявку в патентный орган, то право на приобретение патента принадлежит работнику. Если патент выдан на имя нанимателя, работник имеет право на вознаграждение, определяемое на основе соглашения между работником и нанимателем.

Авторы и владельцы объектов промышленной собственности наделены имущественными и неимущественными правами. Неимущественные права: право авторства, право создателя быть упомянутым при опубликовании сведений об этом объекте, право на подачу заявки. Имущественным права: исключительное право использования, право уступки патента, право предоставления лицензии, право на вознаграждение. Нарушением исключительного права признаюся несанкциони-рованное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в оборот, а также хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованный объект промышленной собственности.

Законом не признается нарушением исключительного права:

Применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств других стран и находящихся временно или случайно на территории РБ;

Проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим объекты промышленной собственности;

Применением средств, содержащихся объекты промышленной собственности, при стихийных бедствиях, катастрофах, эпидемиях и т.д. с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;

Разовое изготовление лекарств в аптеке по рецепту врача;

Применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, в частном порядке, без коммерческих целей;

Применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, если эти объекты введены в гражданский оборот законным путем, например, на основе лицензионного договора, договора уступки прав.

В соответствии с Законом любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета объекта промышленной собственности, охраняемого патентом, и независимо от автора создало и добросовестно использует на территории РБ тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема (право преждепользования).

При неиспользовании или недостаточном использовании патентобладателем изобретения в течение 5 лет, полезной модели и промышленного образца в течение 3 лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, в случае отказа патентообладатея от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительное лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование изобретения, полезной модели, промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Действие патента может быть прекращено досрочно:

на основании заявления патентообладателя

при неуплате годовой пошлины за поддержание патента в силе в установленный срок

при признании патента недействительным в связи с неправомерной выдачей патента.

При прекращении действия патента вследствие неуплаты пошлины Законом предусмотрена возможность восстановления патента по ходатайству патентообладателя при условии уплаты задолженности по пошлине. При этом любое физическое или юридическое лицо, которое с момента прекращения действия патента до даты его восстановления использовало тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Приоритет изобретения, полезной модели, промышленноо образца устанавливается по дате подачи заявки, оформленной в соответствии с требованиями законодательства, в патентный орган.

Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если подача заявки на изобретение, полезную модель осуществлена в течение 12 месяцев, а на промышленный образец – в течение 6 месяцев с даты подачи первой заявки.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Кафедра автомобильного транспорта

Реферат на тему:

Объ екты права промышленной собственности”

Выполнил: студент Жингель С.И.

Новополоцк 2016

ВВЕДЕНИЕ

1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.1 Краткая история развития законодательства в области ИС

1.2 Открытия

2. ИЗОБРЕТЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ПС

3. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

3.1 Рассмотрение заявок на изобретение

3.2 Проверка изобретательского уровня

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

4.1 Особенности патента

5. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

5.1 Подача заявки на выдачу свидетельства на полезную модель

5.2 Приоритет полезной модели

5.3 Рассмотрение заявки. Экспертиза заявки на полезную модель

6. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

6.1 Основные требования к заявке

7. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

8. НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

9. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Вена... 1873 год... Правительство Австро-Венгерской империи организовало международную выставку изобретений. Однако, многие зарубежные государства отказались от участия в этой выставке, не желая показывать свои технические новинки из-за отсутствия правовой охраны изобретения.

Поэтому в 1883 году в Париже была созвана дипломатическая конференция заинтересованных государств, на которой была подписана Парижская конвенция промышленной собственности. Парижская конвенция действует и в настоящее время и объединяет в своих рядах более 40 государств мира, в том числе из стран АТР: Австралия, КНДР, Россия, США, Республика Корея, Япония.

Понятие "промышленная собственность" иногда неправильно относят к движимому и недвижимому имуществу, используемому для промышленного производства, например: основным фондам, оборудованию. На самом деле - промышленная собственность - это вид интеллектуальной собственности и к ее объектам относятся творения человеческого разума, именуемые в законодательствах различных стран как нематериальные активы.

Согласно Парижской конвенции и действующему законодательству объектами промышленной собственности являются:

1) изобретения;

2) полезные модели;

3) промышленные образцы;

4) товарные знаки;

5) знаки обслуживания;

6) фирменные наименования;

7) указания на источник происхождения товара;

8) наименования места происхождения товара;

9) пресечение недобросовестной конкуренции.

Первые три типичных для этого вида собственности объекта определяют новые решения технических задач и внешний вид изделий, от которых, в конечном счете, зависит качество изготавливаемой продукции.

Остальные объекты создают благоприятные условия для коммерческой реализации товаров и услуг на рынке. Сегодня с уверенностью можно сказать, что благоприятные условия, созданные новым российским патентным законодательством, уже позволяет отечественным предпринимателям эффективно использовать объекты промышленной собственности наряду с другими активами.

Например, если в 1994 году в Приморском крае было официально продано несколько лицензий, в основном на патенты по технологии производства и составу спиртных напитков, то в 1995 году их число составило около двух десятков, а технологии относятся к различным сферам производства.

Так, например, АО "Дальхимпром" приобрело неисключительную лицензию на состав для покрытий; АО "Уссурийский бальзам" - на новый бальзам; одна из производственно-коммерческих компаний - на способ производства зернового хлеба; Липовецкое шахтоуправление - на устройство для облицовки внутренней поверхности трубопроводов; Компания по производству спецпродуктов питания "Динкома" приобрела несколько патентов на составы безалкогольных напитков.

К сожалению, в нашем регионе объекты промышленной собственности используются предпринимателями еще не в полную силу в отличие от центральных районов России. Так, большой интерес для бизнесменов может иметь вопрос уменьшения налогооблагаемой базы при их использовании, что может осуществляться законным путем в двух основных случаях: при внесении объектов промышленной собственности в уставной капитал предприятия или при использовании их на предприятии при производстве и сбыте собственной продукции.

Например, экономическая оценка вклада в уставной капитал одного из московских предприятий с иностранным инвестором двух изобретений и одного ноу-хау в области машиностроения, а также товарного знака, разработанных российским учредителем, составила 230 млн. долл. США.

В другом случае одна из известных российских фабрик игрушек за счет учета в себестоимости продукции всего двух ноу-хау обеспечила снижение выплачиваемых ею налогов на прибыль более чем на 80%.

При внесении в качестве вклада в уставной капитал стоимости права на объект промышленной собственности обеспечивается возможность учредителя не платить денег в процессе оплаты этого вклада.

Кроме того, не облагаются НДС все виды платежей, в том числе и дивиденды, предусмотренные зарегистрированным в Роспатенте лицензионным договором на передачу прав на использование вносимого в уставной капитал объекта согласно подпункту "к" п. 13 раздела 5 "Перечня товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость". Такого же освобождения от НДС можно добиться, передавая лицензию на право использования товарного знака и технологии - франчайза.

1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В современных экономических и политических условиях России все большую роль играют процессы, происходящие в ключевой сфере - интеллектуальной. Эта сфера относится к главнейшим ресурсам государства, его научно-техническому потенциалу.

Интеллектуальная собственность (ИС) включает в себя две сферы прав - промышленная собственность (ПС) и авторское и смежное право. К промышленной собственности относятся права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товаров.

К авторскому праву относятся права на литературные, музыкальные, художественные, фотографические и аудиовизуальные произведения. Непосредственным результатом ИС человека является создание технических решений (изобретений), художественно-конструкторских решений (промышленных образцов), а также научных, литературных и художественных произведений.

Все перечисленные результаты интеллектуальной деятельности человека имеют нематериальный характер, то есть ИС по существу устанавливает правовой режим охраны нематериальных объектов, устанавливает абсолютное право, дающее возможность субъекту (обладателю права) вводить объект в хозяйственный оборот. Законодательства всех стран четко оговаривают условия, соблюдение которых необходимо для получения правовой охраны объектов ПС. Для предоставления правовой охраны объектам ПС необходимо оформление и подача заявок в специализированный правительственный орган (в РФ - ВНИИ Государственной патентной экспертизы).

При этом требования к содержанию и форме представления заявок строго регламентированы. Оформленные заявки на получение правовой охраны подлежат экспертизе на соответствие условиям патентоспособности (охраноспособности). При положительных результатах от имени государства осуществляется выдача охранных документов (патентов или свидетельств).

Патент - документ, выданный уполномоченным патентным ведомством страны и удостоверяющий право его владельца в течение определенного срока использовать предмет своего патента, и в том числе право отстранять (исключать) третьих лиц от любой формы использования запатентованного объекта без разрешения патентовладельца. Во всех случаях о факте возникновения правовой охраны изобретения, промышленного образца, товарного знака производится публикация в официальных бюллетенях.

Таким образом, специфика объектов ПС требует строгой регламентации формы и содержания их изложения и обуславливает официальный (государственный) порядок регистрации государственным органом. В Российской Федерации - это Патентный закон и Закон об охране товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров, принятые в 1992 году.

Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач эфирного или кабельного вещания, регулируются в РФ Законом об авторском праве и смежных правах. Он вступил в силу 3 августа 1993 года. Следует особо выделить два объекта, являющихся наиболее близкими по своей сущности к объектам авторского права, охрана которых, однако, осуществляется в РФ в соответствии со специальными законами. Это технологии интегральных микросхем и компьютерных программ и баз данных. Соответствующие Законы "О правовой охране топологий интегральных микросхем" и "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" (октябрь 1993 года).

1.1 Краткая история развития законодательства в области ИС

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), была подписана в Стокгольме в 1967 году и вступила в силу в 1979 году. Однако начало создания ВОИС относится к 1883 году, когда была принята знаменитая Парижская конвенция по охране ПС, и к 1886 году, когда была принята Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.

Причиной заключения этих международных соглашений явилось то, что на протяжении прошлого века было весьма трудно добиться охраны прав на ПС одновременно в нескольких странах в связи с разницей в национальных законодательствах. Кроме того, заявки на получение охранного документа должны были подаваться во всех странах примерно в одно и тоже время, чтобы избежать публикации в одной стране и тем самым лишить изобретение новизны в других странах.

Во второй половине прошлого столетия все большее число стран создавало системы охраны изобретений и вместе с тем все шире развивался межгосударственный технологический обмен и росла международная торговля. Так что назрела необходимость унифицировать законодательство о ПС на международном уровне.

После двух международных конгрессов (в Вене в 1873 году и в Париже в 1878 году) был подготовлен окончательный проект международного союза по охране ПС, одобренный и подписанный на дипломатической конференции в Париже в 1883 году.

Положения Парижской конвенции включали правила, касающиеся материального права, приоритета, положения относительно административной структуры.

Одновременно и параллельно назревала необходимость охраны авторского права. Эти вопросы в какой-то степени начали разрешаться в середине XIX века охраной на основе двухсторонних договоров, но эти договоры не были ни достаточно всеобъемлющими, ни единообразными.

Потребность в их унификации привела к формулированию и принятию 9 сентября 1886 года Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которая является старейшим международным договором в области авторского права.

Парижская и Бернская конвенции - два основных инструмента, посредством которых устанавливается режим охраны ИС. ВОИС представляет собой межправительственную организацию и является одним из 16 специализированных учреждений, входящих в состав ООН. Число государств-участников ВОИС в настоящее время достигло 147.

На ВОИС возложена задача содействия охране ИС во всем мире путем сотрудничества между государствами и обеспечения административного управления различными региональными организациями, каждая из которых образована на основе многосторонних договоров и занимается правовыми и административными аспектами ИС.

Создатель интеллектуального продукта, вложивший свой труд, свой талант в техническое воплощение идеи, направленной на удовлетворение определенной потребности человеческого общества, вправе рассчитывать на получение моральной и материальной компенсации.

Возможность определения стоимости интеллектуального продукта, условий его распространения, осуществления и реализации объективно позволяет приравнять такой продукт к товару и, следовательно, определить круг лиц, обладающих правами владения, распоряжения и использования этого изобретения.

Восприятие интеллектуального продукта как категории собственности, введение специального ее обозначения в мировой практике как ПС, понимание необходимости ее охраны и защиты стало значительным шагом в развитии общества, позволило законодательно регулировать правоотношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием изобретений и других интеллектуальных продуктов.

В России первым законом об охране ИС явился манифест императора Александра I от 1812 года "О привлечении на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах", в котором впервые было определено, что они как собственность принадлежат его владельцу, имеющему исключительное право на их использование.

1.2 Открытия

Особым объектом ИС являются научные открытия, поскольку ни одно национальное законодательство и ни один международный договор не дают каких-либо исключительных прав на собственность и на использование научных открытий. В нашей стране ранее действовавшие Основы гражданского законодательства содержали специальные разделы о правовой охране открытий.

К открытиям относили установление ранее неизвестных объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира.

Новые Основы гражданского законодательства исключили права на открытие из сферы гражданского права, так как открытие представляет собой результат углубленного познавательного процесса, а не создание творческого продукта, способного быть предметом имущественного оборота. Открытие должно обладать абсолютной мировой новизной на дату приоритета и быть достоверным.

Достоверность открытия проявляется в том, что выявленное автором закономерность, свойство или явление, составляющие предмет открытия, действительно существуют. На открытие выделяется диплом, удостоверяющий признание, приоритет и авторство на открытие. В случае соавторства, диплом выдается каждому из соавторов с указанием в нем других соавторов.

Важно отметить, что термин «интеллектуальная собственность» имеет условный характер и применяется в законодательстве (в том числе в российском) потому, что такая терминология является общепринятой как в странах континентального, так и в странах общего права. Конечно, никакого права собственности на такие объекты, как товарный знак, изобретение, фирменное наименование или произведение науки, литературы и искусства быть не может.

Объектом права собственности могут быть те материальные, вещественные носители, на которых зафиксированы соответствующие тексты, графические изображения, изложено ставшее изобретением техническое решение и т.д.

Что же касается тех объектов, о которых принято говорить как об объектах интеллектуальной, в том числе промышленной собственности, то они по своей природе не могут быть объектами тех же правовых отношений, которые складываются по поводу объектов вещественных.1

Термин «промышленная собственность» условен, так как имеет отличия от общепринятого понятия собственности на различные виды имущества. К тому же объекты «промышленной» собственности применяются не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, здравоохранении, торговле, сфере обслуживания.

С правом собственности на различные виды имущества право промышленной собственности внешне сходно тем, что патентообладатель, как и собственник, вправе владеть, пользоваться и распоряжаться изобретением, товарным знаком или промышленным образцом, сам патент обладает меновой стоимостью и поэтому оборотоспособен (патент можно продать), патентообладатель имеет право на защиту от нарушений его правомочий со стороны любых лиц.

Права патентообладателя, как и собственника имущества, носят монопольный характер. Отличия права промышленной собственности от права собственности заключаются в следующем: патентом охраняются права не на имущество, а на результаты духовного творчества; права патентообладателя ограничены во времени сроком действия патента.2

В соответствии с Парижской конвенцией по охране ПС ее объектами (абз.2, ст.1) признаются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и указания мест происхождения товаров. Все отношения, связанные с ними, в России регулируются патентным законом РФ, законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а также межправительственными соглашениями, международными договорами и другими нормативными актами.

2. ИЗОБРЕТЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ПС

Среди объектов ПС центральное место занимают изобретения.

Во-первых потому, что их количество значительно превосходит число других видов ПС. В этом смысле лишь товарные знаки могут быть сопоставлены с изобретениями.

Во-вторых, при нарушениях патентов на изобретения санкции за это, как правило, бывают более значительными для нарушителя.

В-третьих, изобретение, являясь воплощением новых технических идей, нередко определяют и конкурентоспособность того объекта техники, в котором они воплощены.

И, наконец, только с помощью патентов на изобретения можно защитить новые способы, то есть технологические процессы. А именно новые технологии играют решающую роль в современном производстве и его развитии.

В патентных законах большинства стран (кроме Японии и еще нескольких стран) не содержится конкретного определения понятия изобретения. В основном даются лишь критерии патентоспособности объекта, при наличии которых он может получить патентную защиту в качестве изобретения.

На практике такими критериями обычно являются новизна, неочевидность данного технического решения (изобретательский уровень), осуществимость промышленным путем. При этом в большинстве случаев имеется в виду так называемая мировая новизна, то есть данное техническое решение не должно быть известным на его приоритетную дату из любых источников как в стране, так и за ее пределами, доступных неограниченному кругу лиц.

Это последнее условие является во всех случаях обязательным - заявленному решению нельзя противопоставить (и на его основании отказать в выдаче патента) такой источник, который доступен лишь определенным лицам в силу их служебного положения, либо по другим причинам. Еще одной особенностью изобретения является то, что оно не должно быть только новой идеей, хотя и очень интересной. Для получения патентной защиты оно должно быть конкретным техническим решением, пригодным для реального (или перспективного) осуществления этой идеи. Таким образом, можно определить понятие изобретения. Изобретение - техническое решение задачи, обладающее новизной, неочевидностью (изобретательским уровнем) и пригодное к осуществлению промышленным путем. Исключительное право патентообладателя на изобретение действует в течение 20 лет.

Общий уровень изобретательского творчества, то есть оценку создаваемых технических решений, которые признаются изобретениями и соответственно получают патентную охрану в тех или иных странах, можно представить следующим образом.

Первая категория - изобретения (но не открытия, которые не являются в прямом смысле техническими решениями), которые по своему значению открывают собой совершенно новое направление в техническом прогрессе (например, изобретение радио). Чаще всего такие изобретения создаются на основе сделанных открытий. Число таких изобретений невелико.

Примером может служить замена механического телевидения электронным, смена поколений ЭВМ и т.п. Это хотя и не очень большая группа изобретений (не более нескольких процентов), однако очень важная. Изобретения эти весьма конкурентоспособны (причем обычно на длительный период времени), но для своей реализации требуют немало времени и средств. Базируются они обычно на дальнейшем развитии изобретений первой категории.

Реализация данных изобретений при наличии необходимой базы (научной и производственной) требует существенно меньше времени и средств, но зато в самой высокой степени повышает конкурентоспособность продукции. Доля таких изобретений в общем числе нередко доходит до 15-20%.

Четвертая категория - изобретения, направленные на модернизацию, совершенствование или иной вид улучшения объектов третьей категории, которые еще не утратили своего значения на рынке, сохраняют тенденции дальнейшего развития в определенных пределах и потому еще не потеряли конкурентоспособности, особенно если их совершенствование идет на базе прогрессивных изобретений, заметно повышающих потребительские свойства соответствующего объекта техники. Доля подобных изобретений в промышленно развитых странах составляет не менее 30-40% от общего числа.

Пятая категория - это такие технические решения, которые по своей сущности направлены на поддержание и сохранение объектов техники, уже теряющих свое значение на рынке ввиду своей бесперспективности и потери конкурентоспособности (например, ламповые телевизоры). Подобные изобретения способны поддержать спрос на этот или иной товар на некоторое время, но предотвратить безнадежное устаревание продукции, в которой они реализуются, уже не в состоянии.

В качестве изобретений могут получить патентную защиту такие объекты техники, как устройства, способы и вещества, а также их применение по-новому для данных объектов назначению. Кроме того объектом изобретения могут быть и новые штаммы микроорганизмов.

Устройство - сооружение, изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве.

Способ - процесс выполнения взаимосвязанных действий, необходимых для достижения поставленной цели. Косвенная защита - положение, при котором патент, выданный на способ изготовления продукта, распространяется и на сам продукт, полученный непосредственно данным способом. Все способы, которые получают патентную защиту, можно разделить на две следующие группы:

1) способы, представляющие собой технологические процессы и применяемые для изготовления конкретной промышленной продукции;

2) способы, используемые при эксплуатации продукции и являющиеся по существу способами действия, поскольку с их помощью продукция непосредственно не производится, хотя без их применения ее изготовить трудно, а иногда и не возможно.

К этой же группе относятся способы разведки полезных ископаемых, способы диагностики и лечения болезней и многие другие широко применяемые способы. Однако назвать их технологическими процессами изготовления продукции нельзя.

Таким образом, косвенная защита касается способов первой группы, используемых непосредственно для изготовления продукта, и нарушение прав патентов встречается в этой области наиболее часто.

Вещество - искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов или ингредиентов. На те вещества, которые существуют в природе в естественном виде (минеральное сырье, нефть и др.), патенты нигде не выдаются. Кроме устройств, способов и веществ патенты могут выдаваться и на их применение в новом, другом качестве, которое ранее не было известно и не предусмотрено при их создании.

Изобретение на применение - новое, неизвестное ранее использование по другому назначению уже защищенных устройств, способов или веществ, дающее положительный эффект. Например, красный стрептоцид был изобретен и запатентован как красящее вещество. Однако впоследствии выяснилось, что он является и очень эффективным лекарством, и на его применение был выдан патент. Штаммы микроорганизмов - поддерживаемые отбором по специфическим признакам наследственно - однородные культуры бактерий, вирусов, грибов и т.п., продуцирующие полезные в применении вещества или обладающие иными полезными свойствами.

Согласно Патентному закону РФ не признаются изобретениями:

Научные теории и математические методы;

Методы организации и управления хозяйством;

Условные обозначения, расписания, правила;

Методы выполнения умственных операций;

Алгоритмы и программы для вычислительных машин;

Проекты и схемы планировки сооружений, зданий и территорий;

Решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

Топологии интегральных микросхем;

Сорта растений и породы животных;

Решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (например, -конструкции отмычек).

Изобретения могут быть основными, дополнительными и служебными. Основное изобретение - это изобретение, юридически не связанное с какими-либо другими изобретениями, может применяться самостоятельно без каких-либо других технических решений. Дополнительное - изобретение, представляющее собой усовершенствование другого, ранее предложенного решения или даже его части, которое не может быть использовано без его применения. Дополнительное изобретение связано с основным как юридически, так и технически. Служебное - это изобретение, созданное в связи с выполнением служебной задачи.

3. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

В соответствии с Патентным законом РФ заявку может подать автор, работодатель или их правопреемник (далее - заявитель). Право на подачу заявки возникает у автора в том случае, если изобретение создано не в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или получением от работодателя конкретного задания, то есть изобретение не является служебным.

А также в случае, если изобретение служебное, но договор между автором и работодателем предусматривает право автора на получение патента, или если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном служебном изобретении не подаст заявку, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении изобретения в тайне.

Каждое лицо, которому по указанным условиям принадлежит право на подачу заявки, может реализовать его. При этом все физические лица, проживающие за пределами РФ, и иностранные юридические лица обязаны подавать заявки только через патентных поверенных.

В настоящее время отклонением от данного правила является результат, достигнутый на основе двухсторонних соглашений, предусматривающий взаимное патентование ПС без участия патентных поверенных, заключенных между правительствами РФ и почти всех республик - бывших субъектов СССР.

В соответствии с Законом заявка на изобретение должна содержать заявление о выдаче патента, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, а также реферат. К заявке прилагается документ, подтверждающий наличие оснований для освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее размера.

При подготовке документов заявки следует руководствоваться не только Патентным законом, но и Правилами, так как именно этот нормативный документ содержит указанные требования в полном объеме. Заявление о выдаче патента играет большое значение.

Это единственный документ заявки, из которого следует, кем подается заявка и на чье имя испрашивается патент, то есть кому будет принадлежать исключительное право на изобретение в случае признания его патентоспособным.

Следующим документом заявки является описание изобретения. Требования в отношении структуры описания традиционны не только для отечественной практики, но и с точки зрения многих зарубежных патентных законодательств. Описание содержит область техники, к которой относится изобретение, сущность изобретения, перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются) и сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Следующий документ - формула изобретения - это краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения и содержащая только существенные признаки.

Существенными признаками изобретения являются признаки, влияющие на достигаемый технический результат, то есть находящиеся в причинно-следственной связи с данным результатом.

Значение формулы изобретения состоит в том, что она определяет границы изобретения, то есть границы прав патентообладателя и соответственно - объем правовой охраны; служит средством отличия объекта изобретения от других объектов или, напротив, средством для определения сходства при установлении факта использования изобретения и, наконец, формула дает краткую, но достаточную для специалиста информацию о прогрессе в данной области. Соответственно продукт признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, если в нем использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы.

Одним из требований к заявке, особо выделенным Законом, является требование единства изобретения, в соответствии с которым заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Чтобы требование единства изобретения оказалось соблюденным, достаточно, чтобы в группу были включены изобретения, одно из которых предназначено для получения или для осуществления либо для использования другого. Приоритет изобретения - первенство по времени, дата поступления правильно оформленной заявки в Патентное ведомство. Все вопросы, связанные с приоритетом изобретения, рассмотрены в статье 19 Закона. В соответствии со статьей 20 Закона заявитель может по своей инициативе внести в материалы заявки исправления и уточнения.

3.1 Рассмотрение заявок на изобретение

В России действует отсроченная экспертиза заявок на изобретения.

Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве осуществляется в два этапа, первый из которых включает формальную экспертизу, второй - экспертизу заявки по существу. Формальная экспертиза начинается по истечении двух месяцев со дня подачи заявки (если от заявителя не поступило ходатайство об ускорении срока рассмотрения). Она включает проверку соблюдения требований к составу и оформлению документов; а также выявление очевидных нарушений, касающихся требований единства и очевидной принципиальной непатентоспособности изобретения.

После завершения формальной экспертизы заявителю направляется уведомление о ее положительном результате или решение об отказе в выдаче патента (последнее направляется при установлении принципиальной непатентоспособности изобретения).

Второй этап рассмотрения заявки - экспертиза по существу - проводится только при наличии соответствующего ходатайства заявителя, которое он имеет право подать в течение трех лет. Непоступление ходатайства о проведении экспертизы по существу в указанный срок рассматривается как основание для того, чтобы заявку считать отозванной.

Таким образом, заявителю предоставлено право после подачи заявки не только дополнительно определить целесообразность и спрашивания правовой охраны на заявленной изобретение, но и самому установить время начала проведения экспертизы заявки по существу, если целесообразность получения патента все же подтвердится. На этом этапе рассматриваются такие вопросы, как приоритет изобретения, проверка формулы изобретения, а также проверка патентоспособности изобретения.

В алгоритм экспертизы заявки по существу заложена диалоговая форма общения эксперта с заявителем. На любом этапе экспертизы заявителю может быть направлен запрос с предложением представить недостающие сведения или высказать свое мнение относительно какого-либо вопроса. Ответ на такой запрос заявитель должен представить в течение двух месяцев с даты получения запроса.

В результате рассмотрения заявки на стадии экспертизы по существу принимается решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента с формулой, предложенной заявителем. Последовательность проверки патентоспособности изобретения предусматривает установление сначала соответствия его условию "промышленная применимость", а затем условиям - "новизна" и "изобретательский уровень". Это связано с тем, что последние два условия требуют проведения трудоемкого информационного поиска. Требование промышленной применимости отвечает не за целесообразность использования, а лишь за принципиальную возможность использования.

Слово "промышленная" понимается в самом широком смысле и распространяется на сельскохозяйственное производство и др. Патентная охрана может иметь смысл и для изобретений, которые реализуются лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например, при подъеме конкретного затонувшего судна. Законодательство не предъявляет к патентоспособному изобретению требования многократной воспроизводимости. Требование новизны предъявляется всеми патентными законами стран мира и международными соглашениями в сфере охраны объектов ПС.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Важной особенностью новизны является то, что в уровень техники при проверке условия патентоспособности включаются и некоторые сведения, еще не ставшие общедоступными до даты приоритета рассматриваемого изобретения.

Источниками таких сведений являются все имеющие более ранний приоритет заявки на изобретения и полезные модели, поданные в РФ другими лицами (кроме отозванных), а также имеющие более ранний приоритет запатентованные в РФ изобретения и полезные модели. Наконец, использование новизны как условия патентоспособности изобретения в соответствии с Патентным законом РФ имеет особенность, связанную с наличием нормы о "льготном периоде".

3.2 Проверка изобретательского уровня

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Смысл этого условия поясняется в Правилах: "Изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат".

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

Патент, выданный в соответствии с Патентным законом РФ, гарантирует правовую охрану объекту ПС только на территории РФ. В случае если имеется необходимость в получении правовой охраны на территории другого государства, следует подать заявку в патентное ведомство этого государства.

При зарубежном патентовании изобретений, созданных в РФ, необходимо соблюдать требование, которое заключается в предварительной подаче заявки в Роспатент. При этом подача заявки в зарубежное ведомство осуществляется не ранее, чем через 3 месяца после подачи такой заявки в РФ.

4.1 Особенности патента

Одной из особенностей патента является то, что он действует только на территории той страны, патентным ведомством которой он выдан. Исключение составляют так называемые региональные патенты, выданные уполномоченным региональным патентным ведомством стран - участниц соответствующего регионального соглашения.

При этом патент действует на территории каждой из этих стран, но после регистрации его в национальном патентном ведомстве соответствующей страны.

К концу 1992 г. зарегистрировано 3 таких соглашения.

Региональное патентное ведомство - патентное ведомство, уполномоченное странами - участницами регионального соглашения совершать юридически значимые действия в отношении заявок и охранных документов на объекты ПС.

Европейское патентное ведомство (ЕПВ) - патентное ведомство, находящееся в г. Мюнхене (Германия) и осуществляющее упомянутые выше действия в отношении стран - участниц Соглашения о Европейском патенте: Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Франции, Швеции, Швейцарии (страны по состоянию на сентябрь 1992 г.) Патентное ведомство стран - участниц (сентябрь 1992) Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) (чаще употребляется русифицированная французская аббревиатура АОПИ) - патентное ведомство, находящееся в г. Яунде (Камерун) и осуществляющее упомянутые выше действия в отношении стран - участниц АОИС: Бенина, Буркина-Фасо, Габона, Гвинеи, Камеруна, Конго, Кот-д-Ивуара, Мавритании, Мали, Нигера, Сенегала, Того, ЦАР и Чад.

Патентное ведомство стран - участниц Африканской региональной организации ПС (АРОПС) (чаще употребляется русифицированная французская аббревиатура АРИПО) - патентное ведомство, находящееся в г. Харари (Зимбабве) и осуществляющее упомянутые выше действия в отношении Ботсваны, Ганы, Замбии, Зимбабве, Кении, Лесото, Малави, Свазиленда, Судана и Уганды.

Региональный патент - патент, выданный одним из региональных патентных ведомств и действующий на территории каждой страны - участницы данного регионального соглашения при условии его регистрации в национальном патентном ведомстве соответствующей страны.

При этом следует иметь в виду, что право подачи заявки в то или иное региональное патентное ведомство имеет заявитель любой страны (в этом смысле региональные соглашения являются открытыми) и в случае выдачи патента приобретает соответствующие права в странах соглашения, зарегистрировавших этот патент.

Другой характерной особенностью патента является ограниченный срок его действия, продолжительность которого устанавливается патентным законом страны. В настоящее время срок действия патента на изобретения в разных странах составляет от 15 до 20 лет.

Например, в США - 17 лет, в России - 20 лет, причем, как правило, этот срок не продлевается. Почти во всех странах по истечении срока действия патента запатентованный объект может уже использоваться любыми лицами без согласия бывшего владельца этого патента.

Исключение в этом отношении составляют товарные знаки и знаки обслуживания, срок действия охранных документов на которые может продлеваться сколько угодно раз. В этом смысле охрана знаков практически может быть бессрочной, причем фирмы очень редко отказываются от своих знаков и продления сроков их действия.

5. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Патентным Законом РФ введен новый объект изобретательского творчества - "полезная модель". Первый закон о полезных моделях был принят в 1891 году в Германии.

К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезная модель - это техническое решение, не отвечающее по своему уровню требованиям, предъявляемым к изобретениям. В частности, полезная модель может вносить изменения и усовершенствования в конструкцию машин.

Для признания решения полезной моделью не обязательно наличие изобретательского уровня (т.е. качественного уровня творческой идеи, заключенной в изобретении).

Именно по этому параметру проводится различие между изобретениями и полезными моделями. Полезные модели часто называют "малыми изобретениями".

Условиями предоставления правовой охраны полезными моделями являются:

Новизна;

Промышленная применимость.

В качестве полезной модели, как правило, охраняются производственная аппаратура, изделия, предметы производства, компоновка изделий, а также их части.

Кроме того, в качестве полезной модели могут охраняться форма и расположение частей изделия, электрические схемы, если они выполняют технические функции.

Не могут признаваться полезными моделями:

Способы;

Вещества;

Штаммы микроорганизмов и культуры клеток растений и животных.

Правовой формой охраны полезных моделей является свидетельство, которое действует в течении 5 лет, считая с даты поступления в патентное ведомство. Действие свидетельства на полезную модель, продлевается Патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года.

В настоящее время правовая охрана полезных моделей предусматривается также по законодательству ряда развитых зарубежных стран (Япония, Германия, Италия, Испания).

Права на полезную модель охраняет Патентный закон и подтверждает свидетельство на полезную модель, удостоверяющее приоритет, авторство полезной модели и исключительное право на ее использование.

Свидетельство на полезную модель действует в течение пяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Действие свидетельства на полезную модель продлевается Патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года.

Объем правовой охраны, предоставляемой свидетельством на полезную модель, определяется ее формулой.

Правовая охрана в соответствии с Патентным законом не предоставляется полезным моделям, признанным государством секретными. Порядок обращения с секретными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами регулируется специальным законодательством Российской Федерации

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

5.1 Подача заявки на выдачу свидетельства на полезную модель

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем в течение двух месяцев после поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей документы на другом языке.

Заявка может быть подана через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве. Физические лица, проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве.

Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем. Требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации определяются Положением о патентных поверенных, утверждаемым постановлением Правительства Российской Федерации.

2. Заявка на выдачу свидетельства на полезную модель (далее - заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

3. Заявка на полезную модель должна содержать:

Заявление о выдаче свидетельства с указанием автора (авторов) полезной модели и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается свидетельство, а также их местожительства или местонахождения;

Описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

Формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;

Чертежи;

Реферат.

К заявке на полезную модель прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее размера.

4. Требования к документам заявки на полезную модель устанавливаются Патентным ведомством.

5.2 Приоритет полезной модели

1. Приоритет полезной модели устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче свидетельства, описание, формулу и чертежи.

2. Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на полезную модель поступила в Патентное ведомство в течение двенадцати месяцев. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать на это при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство и приложить копию первой заявки или представить ее не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство.

3. Приоритет может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Патентного ведомства о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения.

4. Приоритет может быть установлен по дате поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей эту полезную модель, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее шести месяцев - более ранней заявки на полезную модель. При этом более ранняя заявка считается отозванной.

Приоритет может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок с соблюдением для каждой из них указанных условий.

Приоритет не может устанавливаться по дате поступления заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

5. Приоритет полезной модели по выделенной заявке устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство раскрывающей ее первоначальной заявки, если выделенная заявка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче свидетельства, возможности обжалования которого исчерпаны.

В течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель имеет право внести в ее материалы исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели.

5.3 Рассмотрение заявки . Экспертиза заявки на полезную модель

1. При экспертизе заявки на полезную модель проверка соответствия условиям патентоспособности, по аналогии с условиями патентоспособности изобретения, не осуществляется. Свидетельство выдается под ответственность заявителя без гарантии действительности.

2. При проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель применяются соответственно положения, содержащиеся в пунктах 1-5 статьи 21 Патентного Закона, регламентирующие экспертизу заявки на изобретение, а именно:

По истечении двух месяцев с даты поступления заявки Патентное ведомство проводит по ней формальную экспертизу. По письменному ходатайству заявителя формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного срока.

В этом случае заявитель с момента подачи ходатайства лишается прав на исправления и уточнения документов заявки по своей инициативе без уплаты пошлины.

В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана.

Если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Термин «изобретение» не определен ни в одном законодательстве мира. Изобретением можно назвать все, что было придумано и создано человеком, все, что делается в области техники. При этом точного законодательного определения у данного термина не существует.

Важно, что в качестве изобретения признаются и охраняются не открытия и не идеи, а новые, не известные ранее технические объекты, имеющие материальное воплощение. Охрана научных открытий и идей противоречит основам патентного права. Оно признает монополию на право владения и использования для новых созданных объектов как награду за творческий труд и изобретательность, но при выдаче патентов нельзя лишать общество того, к чему оно раньше имело свободный доступ. При этом общество получает сведения об изобретении и его технической сущности и эту информацию может использовать в своем дальнейшем развитии.

Не являются изобретениями:

  • - открытия;
  • - научные теории и математические методы;
  • - решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • - правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • - программы для ЭВМ;
  • - решения, заключающиеся только в представлении информации.

Научное открытие не может быть признано объектом изобретения, поскольку открытие - сведения об объективных вещах, которые существуют независимо от деятельности человека, но были не известны ранее. Ни один охранный документ не дает его обладателю права устранять других лиц от использования идеи, лежащей в основе изобретения. Право, предоставляемое патентом, распространяется только на воплощение идеи в ее материальной форме. Напротив, сразу после публикации изобретения идеи, лежащие в его основе, становятся доступными обществу.

И именно потому, что патент - это монополия, дорого стоящая обществу, очень важно, чтобы она распространялась ограниченно и только на то, что действительно служит вкладом в уровень развития техники. По этой причине и в международных договорах, и в национальном законодательстве содержится положение о том, что патентную охрану могут получить только изобретения, соответствующие изобретательскому уровню, т.е. своего рода новшества, до этого не известные по уровню техники и по своей сущности не вытекающие просто из имевшихся ранее сведений (т.е. являющиеся не очевидными, а оригинальными ).

Мэггс П.&., Сергеев А.П.

Интеллектуальная собственность. - М.: Юристь, 2000

Более «слабыми» техническими решениями, охраняемыми патентами, являются полезные модели. В середине XX века «полезность» была условием выдачи патента. Полезная модель (useful model) возникает за счет инженерного мастерства.

Патент на промышленный образец охраняет внешний вид изделия. В России охранные документы на промышленный образец получают достаточно редко, поскольку российские предприниматели считают, что внешний вид не столь важен. Патент на промышленный образец не может получить физическое лицо, а только юридическое.

Срок действия исключительного права составляет:

  • - двадцать лет - для изобретений;
  • - десять лет - для полезных моделей;
  • - пятнадцать лет - для промышленных образцов.

Патентообладателю принадлежит исключительное право

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Право авторства - это право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца; оно неотчуждаемо и непередаваемо, отказ от него ничтожен. Право на получение патента первоначально принадлежит автору, но может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано.