Субъектом гражданских правоотношений могут быть муниципальные образования. Субъекты гражданских правоотношений

а) понятие и виды субъектов правоотношений

Никакие правоотношения невозможны, если нет их участников. Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами.

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица (не только российские, но и иностранные).

В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Понятие "лица" относится ко всем субъектам гражданских прав. Подраздел 2 ГК именуется "Лица" и включает главы с названием "Граждане" и "Юридические лица".

Субъектами гражданских правоотношений могут быть:

1. Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства.

2. Российские и иностранные юридические лица.

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Гражданские правоотношения могут возникать между всеми субъектами гражданского права в любом их сочетании.

Таким образом, субъектами гражданских правоотношений, являются люди и их объединения (юридические и физические лица) выступающие в качестве носителей предусмотренных законом прав и обязанностей.

Следует отметить, однако, что в некоторых случаях субъектом правоотношения могут быть не только люди или их общность. В некоторых странах, в частности, в Англии, существует ряд норм, в которых субъектами правоотношений являются животные.

В правоотношении возможно несколько или даже неограниченное число субъектов, но с юридической точки зрения в нем все равно просматриваются две противоположные стороны - управомоченная и правообязаная. Как на управомоченной, так и на обязанной стороне могут выступать одно или несколько лиц (субъектов).

Активная самостоятельная деятельность субъектов гражданских правоотношений возможна лишь при наличии у них составных элементов гражданской правосубъектности (способности лица быть участником гражданских правоотношений со всеми вытекающими отсюда последствиями):

· Правоспособности (способности субъекта иметь гражданские права и обязанности) (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Следует обратить внимание, на то, что содержание гражданской правоспособности составляют не сами права, а лишь возможность их иметь (ст. 18 ГК РФ).

· Дееспособности (способности субъекта своими действиями осуществлять права и нести обязанности) (ст. 21 ГК РФ). Дееспособность включает и деликтоспособность - способность самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские правонарушения.

· Деликтоспособности (способности отвечать за гражданские правонарушения).

· Вменяемости (являющейся условим уголовной ответственности).

Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами гражданской правосубъектности. В целом правосубъектность является одной из обязательных юридических предпосылок правоотношений.

Правоспособность возникает с момента рождения человека (регистрации юридического лица) и прекращается со смертью человека (ликвидацией юридического лица).

Иногда закон признает возможность иметь гражданские права за еще не родившимся ребенком. Так, например, наследником по закону может быть любое лицо, зачатое до смерти наследодателя и родившийся после его смерти.

Отрыв правоспособности от дееспособности может иметь место в отношении граждан, поскольку они обладают способностью взросления и постепенного приобретения определенных волевых и психических качеств. б) Физические лица

Человек субъект множества прав и обязанностей, в том числе и гражданских. Однако гражданское законодательство для обозначения человека как субъекта гражданских прав и обязанностей употребляет другое понятие "гражданин". В ГК РФ используется также понятие "физические лица", однозначное понятию "граждане" (п. 2 ст. 1).

Согласно ст. 17 ГК РФ правоспособность, т.е. возможность иметь любое право или обязанность из предусмотренных или допускаемых законом, признается в равной мере за всеми гражданами и неотделима от человека, который правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья - физического или психического. Новорожденный, душевнобольной или слабоумный обладают гражданской правоспособностью в той же мере, что и взрослый здоровый человек; так же, как и он, они могут стать субъектами разнообразных гражданских прав.

Равенство гражданской правоспособности всех людей, на которых распространяется действие Российского законодательства, вытекает из провозглашенных и гарантированных гл. 2 Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина и призвана способствовать реализации конституционных прав и свобод граждан. Глава 2 Конституции РФ предопределяет содержание гражданской правоспособности и прямо перечисляет многие из её элементов.

Статья 18 Гражданского Кодекса РФ перечисляет, только основные, наиболее значимые гражданские права, к которым относится: право собственности на имущество; право наследования и завещания; право заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица; совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах. Этот перечень не является исчерпывающим. Перечисленные права регулируются и защищаются нормами ГК РФ, им посвящены специальные разделы или главы.

Правоспособность гражданина прекращается только его смертью, т.е. прекращением существования гражданина как субъекта права.

От правоспособности невозможно отказаться и она не может быть никем ограничена. Сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтожны (ч. 3 ст. 22 ГК РФ). Однако допускается ограничение правоспособности "в случаях и в порядке, установленных законом" (ч. 1 ст. 22 ГК РФ). Так, правоспособность для конкретного гражданина может быть ограничена на основании нормы права в судебном или административном порядке, например, приговором суда, осуждающим его к лишению свободы или постановлением об административном аресте. Возможны такие ограничения правоспособности осужденных, как запрет занимать определенные должности (например, в правоохранительных органах), либо заниматься определенной (например, предпринимательской) деятельностью. Существует также возможность некоторых ограничений правоспособности иностранных граждан по сравнению с российскими. Например, лишь граждане России могут входить в состав экипажа воздушных и морских судов или осуществлять частную детективную деятельность. Специальные ограничения гражданской правоспособности могут вводиться в порядке ответной меры для граждан тех государств, в которых имеются такие ограничения для российских граждан.

Принудительное ограничение правоспособности нельзя смешивать с лишением гражданина отдельных субъективных прав. Так, конфискация имущества по приговору суда означает лишение гражданина права собственности на определенные вещи и ценности, но не связана с ограничением правоспособности.

Дееспособность, как и правоспособность, по юридической природе субъективное право. Содержание дееспособности граждан тесно связано с содержанием их правоспособности - можно сказать, что дееспособность есть предоставленная гражданину возможность реализации своей правоспособности собственными действиями.

Наиболее существенными элементами содержания гражданской дееспособности являются способность к самостоятельному совершению сделок (сделкоспособность), и возможность нести самостоятельную ответственность за неправомерные действия (деликтоспособность). В качестве ее элемента выделяется возможность гражданина заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, для чего он должен пройти государственную регистрацию.

Согласно ст. 22 ГК РФ никто не может быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Таким образом, дееспособность, так же, как и правоспособность, неотчуждаема и не может быть никем ограничена, в том числе и по воле самого гражданина.

Однако дееспособность, в отличие от правоспособности, связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает наличие у него определённых качеств: способности понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения, которые зависят от его возраста и от состояния психики.

Различают следующие виды дееспособности: 1) полная 2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 3) дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объёме Полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, то есть достигшими 18-летнего возраста. Иногда ГК РФ допускает наступление полной дееспособности и до достижения лицом 18-летнего возраста (например, при вступлении в брак).

Несовершеннолетние от 6 до 18 лет и недееспособные совершеннолетние граждане наделены неполной (частичной) дееспособностью, при которой за гражданином признаётся право приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, прямо предусмотренные законом.

Так, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, если они не требуют специальной формы; сделки по распоряжению средствами, специально предоставленными малолетнему с согласия родителей или опекуна для определённой цели или для свободного распоряжения (ст. 28 ГК РФ).

Хотя по достижении гражданином 18-летнего возраста он получает дееспособность в полном объеме, суд может признать недееспособным также и совершеннолетнего гражданина, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК РФ), который в этом случае лишается права на совершение любых сделок, даже мелких бытовых. Такому гражданину назначается опекун, который и совершает от его имени сделки, а также несёт ответственность как по этим сделкам, так и за вред, причинённый недееспособным.

В отличие от невменяемости (ст. 21 УК РФ), когда лицо на момент совершения преступления (т.е. в прошлом) не могло осознавать своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие психического расстройства (по которым УК РФ подразумевает также и временное расстройство, и иное болезненное состояние психики), гражданская недееспособность устанавливается при стойком душевном заболевании или слабоумии на момент рассмотрения дела в суде и для оценки будущих действий.

ГК РФ предусматривает также и такое понятие, как ограниченная дееспособность, основанием для применения которой судом может быть злоупотребление гражданином спиртными напитками или наркотическими средствами, повлекшее тяжёлое материальное положение его семьи (ст. 30 ГК РФ). То есть, если гражданин проживает один (не имеет семьи), данная норма к нему применена быть не может. Ограниченному в дееспособности лицу назначается попечитель. Объём дееспособности в этом случае ограничен даже по сравнению с 14-летними: такие граждане вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки. В то же время ограничение в дееспособности не влияет на самостоятельность имущественной ответственности таких лиц: они сами несут ответственность по обязательствам, вытекающим из договоров и других совершенных ими сделок, а также отвечают за причинённый ими вред.

Правосубъектность тесно связана с признаками, индивидуализирующими конкретного субъекта права. Индивидуализация субъектов может осуществляться различными признаками, тесно связанными с тем, идет ли речь о гражданах, юридических лицах или иных субъектах. Такими признаками для граждан являются имя, место жительства и акты гражданского состояния.

Индивидуализация каждого отдельного гражданина осуществляется, прежде всего, по его имени. Имя гражданин получает при рождении. Все гражданские права гражданин вправе приобретать только под своим собственным именем. Однако законом предусмотрены случаи, когда гражданин имеет право действовать под вымышленным именем (псевдонимом), либо вообще не пользоваться именем, например, при опубликовании произведений литературы или искусства. Вред, причинённый гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению (п. 5 ст. 19 ГК РФ). В соответствии с законом, гражданин имеет право переменить свое имя. Такая перемена не влияет на его гражданские права и обязанности и не является основанием для их прекращения или изменения, однако гражданин вправе требовать внесения соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя, и обязан уведомить об этом своих должников и кредиторов.

Также для осуществления гражданской правоспособности гражданина имеет значение определение места его жительства. Так, по общему правилу, денежное обязательство исполняется по месту жительства кредитора, место открытия наследства определяется по последнему месту жительства наследодателя, подсудность гражданских дел определяется местом жительства сторон (ст. 117,118 ГПК РФ). Граждане имеют право сами выбирать себе место жительства, за исключением случаев, предусмотренных законом, и касающихся определения места жительства малолетних.

Положение гражданина как субъекта гражданского права удостоверяется актами гражданского состояния, которые отнесены законом к фактам, определяющим гражданско-правовой статус гражданина (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, смерть и другие). В связи с особой важностью данных фактов законом установлен специальный порядок их регистрации в специальном государственном органе – органе записи актов гражданского состояния (ЗАГСе). На основании произведенных записей гражданам выдается специальный документ – свидетельство, которым гражданин удостоверяет свое состояние в повседневной жизни.

В случае, когда по месту жительства гражданина на протяжении установленного законом срока нет сведений о месте его пребывания, он может быть признан судом безвестно отсутствующим или объявлен умершим (ст. 42, 45 ГК РФ). Объявление гражданина умершим юридически приравнивается к его физической смерти - производится регистрация смерти в органах ЗАГСа и наступают те же последствия (прекращаются все его права и обязанности, открывается наследство и т.д.). Однако, если гражданин, объявленный умершим, совершил юридические действия, они считаются действительными, т.к. объявление умершим не влияет на субъективные права гражданина, приобретенные в том месте, где было неизвестно об объявлении его умершим, поскольку правоспособность объявленного умершим гражданина прекращается только с момента его фактической смерти. в) Юридические лица

Конструкция юридического лица является основной правовой формой коллективного участия людей в гражданском обороте, которые при этом преследуют различные цели: объединение усилий и капиталов для достижения общих интересов или выполнения общей задачи, управление капиталом, более гибкое и целевое использования финансовых средств, ограничение предпринимательского риска.

Любое юридическое лицо, для того, чтобы быть признанным субъектом гражданских правоотношений, должно иметь определенные признаки, т.е. такие внутренне присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе - достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права.

Выделяются четыре основополагающих признака юридического лица:

Организационное единство - определённая иерархия органов управления (единоличных или коллективных), составляющих его структуру, в результате чего становится возможным превратить желания множества участников в единую волю юридического лица, а также выразить эту волю. Это единство закрепляется в учредительных документах юридического лица и нормативных актах, регулирующих правовое положение того или иного вида юридических лиц;

Имущественная обособленность - объединение материальной базы (денежных средств, техники, и т.д.) в единый имущественный комплекс, принадлежащий данному юридическому лицу, и отграничение его от имущества других лиц;

Самостоятельная гражданско-правовая ответственность (ст. 56 ГК РФ) - юридическое лицо само несёт гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам, участники или собственники его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, которое не отвечает по их обязательствам. Необходимой предпосылкой такой ответственности и является наличие имущества, которое при необходимости может служить объектом притязаний кредиторов;

Выступление в гражданском обороте от собственного имени - возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Использование юридическим лицом собственного наименования позволяет отличить его от всех иных субъектов и поэтому является необходимой предпосылкой участия юридического лица в гражданских правоотношениях.

В Российской Федерации все юридические лица проходят государственную регистрацию.

Таким образом, юридическое лицо - признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

В зависимости от формы собственности выделяются государственные и частные (негосударственные) юридические лица. К числу государственных (в широком смысле, т.е. включая и муниципальные) относятся все унитарные предприятия, а также некоторые учреждения. В данной классификации можно усмотреть прямую аналогию с принятым за рубежом делением организаций на юридические лица публичного и частного права.

По основныем целям деятельности разделяются коммерческие и некоммерческие организации. К числу коммерческих организаций относятся те, целью деятельности которых является извлечение прибыли и распределение ее между участниками (хозяйственные товарищества: полное товарищество, товарищество на вере; хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество, производственный кооператив).

Некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь в той степени, которая необходима для достижения их уставных целей (потребительские кооперативы, общественные объединения, религиозные организации, фонды, учреждения, объединения юридических лиц). При этом они не вправе распределять полученную прибыль между своими участниками (пункт 1 статьи 50 Гражданского Кодекса РФ).

Хозяйственные товарищества и общества можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение их личных усилий для достижения предпринимательских целей (товарищества) или объединение капиталов, имущества (общества).

По степени увеличения предпринимательского риска участников, хозяйственные товарищества делятся на: полное товарищество, товарищество на вере, общество с дополнительной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество.

В зависимости от состава учредителей можно выделять: юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же любые, за отдельными исключениями, субъекты права (все остальные юридические лица).

По характеру прав участников в отношении юридического лица выделяются:

Организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;

Организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права: хозяйственные товарищества и общества, кооперативы;

Организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав: общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения юридических лиц.

В зависимости от объёма прав самого юридического лица на используемое им имущество можно различать юридические лица:

Обладающие правом оперативного управления: учреждения и казённые предприятия.

Обладающие правом хозяйственного ведения: государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Обладающие правом собственности на имущество - все остальные.

В зависимости от порядка создания юридического лица они делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.

По составу учредительных документов разграничиваются договорные юридические лица хозяйственные товарищества, договорно-уставные - общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставные юридические лица.

В отличие от граждан, юридические лица (за исключением частных коммерческих организаций) обладают не общей (универсальной) правоспособностью (предполагающей возможность для субъекта права иметь любые права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности), а специальной, предполагающей наличие у лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах.

Объем правоспособности юридического лица определяется не только ее характером. Осуществление некоторых видов деятельности требует получения от государства специальных разрешений (лицензий). Кроме того, законом могут быть установлены специальные ограничения правоспособности для отдельных видов юридических лиц.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который соответствует государственной регистрации такой организации, и прекращается в момент исключения его из единого государственного реестра юридических лиц (в соответствии со статьями 49, 51, 63 Гражданского Кодекса РФ).

Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходимо не только наличие правоспособности, но и дееспособности. Но в отличие от граждан, у юридических лиц правоспособность и дееспособность возникают и прекращаются одновременно.

В соответствии со статьей 53 Гражданского Кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает обязанности через свои органы (единоличный и\или коллегиальный), представляющие интересы этого лица без специальных на то полномочий. Поэтому действия таких органов рассматриваются как действия самого юридического лица. Юридические лица одновременно могут иметь как один такой орган (директор, правление), так и несколько, органы могут назначаться учредителем либо избираться (если учредителей несколько). Также юридические лица могут приобретать гражданские права и обязанности через представителей, действующих на основе доверенности, выдаваемой их органами.

Как уже отмечалось выше, правосубъектность тесно связана с признаками, индивидуализирующими конкретного субъекта права. В случае с юридическими лицами, индивидуализирующими признаками являются его местонахождение и наименование.

Место нахождения юридического лица, как правило, определяется местом его государственной регистрации (если в учредительных документах юридического лица не установлено иное). Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации должны включать в свое название также указание на характер деятельности. Фирма, или фирменное наименование, являющееся названием коммерческой организации – это личное неимущественное право, которое неотделимо от самой организации и может отчуждаться только вместе с ней. Целям индивидуализации в гражданском обороте не только юридического лица, но и его продукции, служат производственные марки, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара.

В науке гражданское право традиционно выделяется следующие способы образования юридических лиц:

1. Распорядительный. Юридическое лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, его государственной регистрации не требуется. Так как ст. 51 ГК РФ не предусматривает исключений из требования государственной регистрации юридических лиц, можно заключить, что этот порядок сегодня в России не действует;

2. Разрешительный. Для создания юридического лица необходимо разрешение того или иного компетентного органа. В настоящее время этот порядок образования юридического лица предусмотрен, например, для образования страховых обществ и банков.

3. Нормативно-явочный. Для образования юридического лица согласия каких-либо лиц, включая государственные органы, не требуется, но регистрирующий орган проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюдён ли установленный порядок её образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Данный порядок образования юридических лиц в настоящее время является наиболее распространенным как в России, так и за рубежом.

Наряду с законодательством, правовой основой деятельности любого юридического лица являются его учредительные документы. При этом для разных видов юридических лиц состав учредительных документов может быть различным, так, например, общества с ограниченной ответственностью действуют на основе учредительного договора и устава, а правовой базой для деятельности хозяйственных товариществ является учредительный договор (ст. 52 ГК РФ). Для остальных юридических лиц единственным учредительным документом считается их устав. Ряд некоммерческих организаций может действовать также на основе общего положения об организациях данного вида или общего устава общественного объединения, в которое они входят.

Учредительный договор - гражданско-правовой договор, регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Он заключается только в письменной форме и вступает в силу, как правило, с момента заключения. Отличие между уставом и учредительным договором не носит принципиального характера и заключается лишь в процедуре принятия документа. Устав, в отличие от учредительного договора, не заключается, а учреждается учредителями и вступает в силу с момента регистрации самого юридического лица. Устав могут подписывать не все учредители, а специально уполномоченные ими лица.

Для регистрации юридического лица обычно представляют следующие документы:

Заявление учредителей о регистрации;

Устав организации;

Учредительный договор или решение учредителей о создании юридического лица (в виде протокола собрания учредителей);

Свидетельство об уплате регистрационной пошлины.

После регистрации юридического лица компетентным государственным органом основные данные о нем включаются в единый государственный реестр юридических лиц и становятся доступными для всеобщего ознакомления.

Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате его реорганизации (за исключением случаев выделения из состава юридического лица другой организации) или ликвидации (добровольной или по решению суда) и, как правило, носит окончательный характер.

Однако законом предусмотрено и приостановление (временное прекращение) деятельности лица - общественного объединения как санкция за нарушение Конституции и законодательства Российской Федерации (только по решению суда на срок до 6 месяцев).

При реорганизации все права и обязанности реорганизуемого юридического лица или их часть переходят к иным субъектам права, т.е. происходит универсальное правопреемство. Реорганизация может осуществляться путём:

Слияния нескольких организаций в одну новую,

Присоединения одного юридического лица к другому,

Разделения юридического лица на несколько новых организаций,

Выделения из состава организации других юридических лиц

Преобразования, т.е. смены организационно-правовой формы юридического лица.

Реорганизация, как правило, проводится по решению участников юридического лица (или собственника его имущества), т.е. добровольно.

При выделении, разделении или слиянии нескольких организаций возникает, как минимум, один новый субъект права, поэтому в таких случаях реорганизация считается законченной в момент государственной регистрации вновь созданных юридических лиц. При присоединении новых юридических лиц не возникает, следовательно, реорганизация завершается в момент исключения присоединенной организации из единого государственного реестра.

Так как реорганизация юридического лица может существенно затрагивать интересы кредиторов, обязательным ее условием является их предварительное уведомление.

Ликвидация юридического лица предусматривает прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация юридического лица в добровольном порядке осуществляется по решению его участников или уполномоченного органа.

Юридическое лицо может быть ликвидировано в принудительном порядке по решению суда (ст.61-64 ГК РФ), в случае осуществления деятельности без соответствующего разрешения (лицензии), или когда такая деятельность прямо запрещена законом либо сопряжена с неоднократными или грубыми нарушениями Российского законодательства.

Для отдельных видов юридических лиц законом установлены дополнительные основания ликвидации: несостоятельность (банкротство) - для коммерческих организаций (за исключением казенных предприятий), потребительских кооперативов и фондов; утрата имущества, т.е. уменьшение стоимости чистых активов предприятия ниже уровня минимального размера уставного капитала - для хозяйственных обществ и унитарных предприятий. В обоих этих случаях ликвидация может проводиться как добровольно, так и принудительно.

Порядок ликвидации юридического лица состоит из нескольких этапов и урегулирован статьями 61-64 Гражданского кодекса.

Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданского права. Государство, как и другие субъекты гражданского права, может участвовать в гражданско-правовых отношениях. Однако правоспособность государства обладает рядом особенностей, связанных с тем, что оно является также и главным субъектом публичного права, носителем власти.

Основные свойства государства, превращающих его в особый субъект гражданских правоотношений:

· ·Государство само принимает законы, которыми должны руководствоваться все остальные субъекты гражданского права;

· ·Государство может принимать административные акты, из которых возникают гражданско-правовые отношения независимо от воли другой стороны;

· ·Государство сохраняет властные функции даже тогда, когда оно вступает в построенные на началах равенства гражданско-правовые отношения;

· ·Государство пользуется иммунитетом.

Все это позволяет говорить об особом положении государства в гражданском праве.

Во многом объем правоспособности государства определяется тем, что государство участвует в гражданском обороте не в своих частных интересах, а в целях наиболее эффективного отправления публичной власти. Поэтому государство, вступая в гражданский оборот должно следовать этим целям, и правоспособность государства можно назвать целевой.

Так как государство участвует в гражданском обороте как совокупность субъектов разного уровня (Российская Федерация; субъекты Российской Федерации – республики, края, области, города Федерального значения, автономная область, автономные округа; муниципальные образования), эти субъекты выступают самостоятельно как участники гражданско-правовых отношений. 3. Объекты гражданских правоотношений понятия и виды.

Специфика гражданского имущественного правоотношения заключается в том, что объектом всех этих отношений являются материальные и нематериальные блага в экономической форме товаров, а сами эти отношения имеют товарно-денежный характер. Однако в качестве объектов правоотношений выступают явления (предметы), которые признаны таковыми государством.

Статья 128 Гражданского кодекса РФ к объектам гражданских прав относит:

Вещи, включая деньги и ценные бумаги,

Иное имущество, в том числе имущественные права;

Работы и услуги;

Информацию;

Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);

Нематериальные блага.

Следует подчеркнуть, что юридическое понимание вещей не совпадает с обыденным представлением о них как о материальных предметах окружающего мира. Важнейший признак вещей, благодаря которому они и становятся объектами гражданских прав, заключается в их способности удовлетворять те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полезными качествами или полезные свойства которых недоступны людям, объектами гражданско-правовых отношений не являются и статус вещей не приобретают. Вещами являются лишь материальные ценности: как продукты человеческого труда, так и предметы, созданные природой - земля, полезные ископаемые, растения и т.д., то есть материальные блага, полезные свойства которых осознаны и используются людьми.

С точки зрения действующего законодательства, вещами признаются также живые существа (дикие и домашние животные), сложные материальные объекты (промышленные сооружения, железные дороги и т. п.), различные виды энергии (тепловой, электрической, атомной и т. п.), жидкие и газообразные вещества и т.п.

Таким образом, под вещами наука гражданского права понимает данные природой и созданные человеком ценности материального мира, выступающие в качестве объектов гражданских прав.

ГК РФ использует для классификации вещей несколько оснований. По своей оборотоспособности (ст. 129 ГК РФ) вещи, как и другие объекты гражданских прав, делятся на свободные в обороте, ограниченно оборотоспособные и изъятые из оборота.

Под оборотоспособностью понимают возможность свободно распоряжаться объектами гражданских прав путем их передачи другим лицам. Ограничение оборотоспособности выражается в том, что соответствующие виды объектов могут либо принадлежать только государственным организациям или только российским гражданам и юридическим лицам, либо находиться в обороте только по специальным разрешениям. Вещи, изъятые из оборота, вообще не могут быть объектами прав и обязанностей в области имущественных отношений и предметом гражданско-правовых сделок.

По признаку связи с землей вещи делятся на движимые и недвижимые (ст. 130 ГК РФ).

Главным признаком большинства объектов недвижимости является их неразрывная связь с землей, именно благодаря которой они обычно обладают повышенной ценностью, а также невозможность их перемещения без несоразмерного ущерба назначению. Как правило, к недвижимым вещам (недвижимости) относятся сами земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе леса, многолетние насаждения, здания и т.д. Вне связи с землей соответствующие объекты, например, деревья, предназначенные для посадки, строительные материалы и т.д., недвижимыми вещами не считаются.

Кроме объектов, неразрывно связанных с землей, ст. 130 ГК РФ относит к недвижимости также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (искусственные спутники, космические корабли, и т.п.). Законом к недвижимости может быть отнесено и другое имущество (например, элементы инженерной инфраструктуры). Особой разновидностью недвижимых вещей является предприятие как единый имущественный комплекс, включающий в себя все виды имущества, предназначенные для его деятельности (ст. 132 ГК РФ). Признание данных объектов недвижимым имуществом, которое характерно для гражданского законодательства многих стран, обусловлено их высокой стоимостью и связанной с этим необходимостью повышенной надежности правил их гражданского оборота.

Все остальные вещи, которые по прямому указанию закона не отнесены к недвижимым, признаются движимым имуществом. Указанное деление важно в силу разного правового режима, применяемого к движимым и недвижимым вещам. Основная специфика правового режима недвижимого имущества заключается в том, что возникновение, переход, ограничение и прекращение права собственности и других прав на него происходит в особом порядке, который обычно требует их обязательной государственной регистрации. Причем вещи, хотя и подпадающие по своим физическим признакам под понятие недвижимости, но не зарегистрированные в таком качестве в установленном порядке, недвижимостью не считаются.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке, а также предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. Тем самым обеспечивается общедоступность информации о правах на недвижимость.

По признаку делимости вещи делятся на делимые и неделимые (ст. 133 ГК РФ). Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Делимость приобретает правовое значение главным образом применительно к разделу общей собственности.

Статья 134 ГК РФ делит вещи также на простые и сложные. Сложной вещью признаются разнородные вещи, образующие единое целое, предполагающее использование их по общему назначению (как одну вещь). Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное.

По признаку функциональной взаимосвязи вещи делятся на главную вещь и принадлежность (ст. 135 ГК РФ). Принадлежность служит главной вещи, связана с нею общим назначением и следует ее судьбе, если иное не предусмотрено договором.

ГК РФ различает вещи в также зависимости от их назначения и цели использования. Эти признаки являются одним из критериев для разграничения договора розничной купли-продажи и поставки, а также условия применения правил о возмещении вреда, причиненного товарами ненадлежащего качества, и в др. случаях.

В качестве вещей отдельно выделяются: плоды; продукция; доходы (ст. 136 ГК РФ). Плоды - вещественная форма того, что приносит вещь от ее хозяйственного использования. Продукция- результат переработки сырья, производительного использования вещи. Доход - денежные и иные поступления от вещи, обусловленные ее участием в гражданском обороте. Ст. 128 ГК РФ относит к вещам также деньги и ценные бумаги (облигации, акции, векселя и т.д.). Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Ценные бумаги становятся средством платежа, заменяя деньги.

Помимо вещей понятие "имущество" в гражданском праве в широком смысле охватывает также имеющие денежную оценку имущественные права и имущественные обязанности.

Наряду с вещами объектами гражданских правоотношений выступают результат действий (работы). Так, результат работы подрядчик должен передать заказчику по договору подряда. Этот результат может быть отделен от самих действий, вследствие чего он рассматривается в качестве самостоятельного объекта гражданских правоотношений. Услуги - действия, результаты которых неотделимы от самой деятельности и потребляются в процессе этой деятельности. Широкое распространение получили посреднические, информационные, юридические, медицинские, образовательные, социально-культурные и иные услуги.

В современном мире информация уже давно приобрела товарный характер и выступает в качестве объекта договорных отношений, связанных с ее сбором, хранением, переработкой, распространением и использованием. Как особый объект гражданских прав информация характеризуется следующими признаками: а) нематериальность (информация не сводится к тем физическим объектам, которые выступают ее носителями); б) непотребляемость (подвергается лишь моральному, но не физическому старению); в) возможность почти неограниченного тиражирования, распространения и изменения форм ее фиксации; г) отсутствие закрепления в законе за кем-либо монополии на использование информации и обладание ею (исключая объекты интеллектуальной собственности или служебную и коммерческую тайну).

Служебная и коммерческая тайна (ст. 139 ГК РФ) - особая разновидность информации, которая имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам при условии, что к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к ее охране. Предприниматели к этим сведениям обычно относят данные об имущественном положении, переговорах, контрагентах, сделках, а также применяемых технологиях, технических решениях, методах организации производства и всего того, что обычно охватывается понятием секрет производства («ноу-хау»).

Интеллектуальная собственность - это условное понятие, использующееся в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран, включая и Россию, для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной и прежде всего творческой деятельности, а также приравненных к ним по правовому режиму средств индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак и т. п.). Результаты интеллектуальной деятельности нематериальны, но они становятся объектами гражданских правоотношений лишь, когда облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми. Материальный носитель (рукопись, чертеж и т. п.) выступает в качестве вещи и может передаваться в собственность другим лицам, но сам результат интеллектуальной деятельности сохраняется за его создателем и может использоваться другими лицами лишь по согласованию с ним, за исключением случаев, указанных в законе.

  • Субъекты – это участники гражданско-правовых отношений, обладающие определенными правами и несущие определенные юридические обязанности. Субъектами гражданских правоотношений могут быть как граждане, так и предприятия, организация и учреждения разных форм собственности. В отдельных случаях субъектом гражданского права выступает и само государство как целое.

    Классификация субъектов :

    Физические лица, обладающие гражданской правосубъектностью;

    Юридические лица;

    Государство и его административно-территориальные единицы;

    Иностранные государства, иностранные организации, иностранные граждане;

    Лица без гражданства.

    Правосубъектность – социально-правовая возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений. Она включает в себя:

    правоспособность – это способность иметь гражданские права и обязанности. Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Это означает, что человек правоспособен в течение всей жизни, независимо от возраста и состояния здоровья;

    дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Обладать дееспособностью – значит иметь способность лично совершать различные действия. Дееспособность включает способность к совершению сделок и способность нести ответственность за неправомерные действия.

    Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.



    Право собственности. Защита прав собственности

    Право собственности – это совокупность правовых норм, регулирующих принадлежность материальных благ определенным лицам.

    право владения – это юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства над вещью;

    право пользования – основанная на законе возможность извлечения из вещи ее полезных свойств;

    право распоряжения означает возможность решать самостоятельно юридическую и фактическую судьбу вещи.

    Защита права собственности осуществляется всеми отраслями права.

    Способы защиты прав собственности:

    1. Вещно-правовые иски предъявляются собственником вещных прав к нарушителю его прав, не состоящему с ним в обязательственных правоотношениях:

    Виндикационный иск – иск об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения;

    Негаторный иск – иск об устранении всяких нарушений права, хотя бы эти нарушения и не были связаны с лишением владения.

    2. Обязательственно-правовые иски предъявляются субъектами к контрагентам, с которыми они состоят в обязательственном правоотношении:

    Иск об исполнении договора;

    Иск о взыскании убытков;

    Иск о возмещении вреда и др.

    3. Иные способы защиты :

    Признание права;

    Признание недействительным акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления;

    Самозащита и др.

    Договор. Гражданско-правовое обязательство

    Договор – соглашение 2 или больше лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор – самая распространенная разновидность сделок. К договорам применяются правила о сделках. К обстоятельствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено правами об отдельных видах договоров.

    Сфера применения договоров охватывает имущественные отношения, участниками которых являются граждане, юридические лица, РБ и ее административно-территориальные единицы. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Договоры охватывают почти все сферы жизни граждан.

    Договора делятся на возмездные (сторона должна получить плату за исполнение своих обязательств) и безвозмездный (не предусматривает платы). Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента заключения или с момента передачи соответствующего имущества. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключённым с момента его регистрации, если иное не предусмотрено законом. Договоры заключаются между двумя гражданами, юридическими лицами или гражданином и юридическим лицом.

    Содержанием договора являются предмет, цена и срок исполнения, принятых на себя сторонами. Права и обязанности сторон: продавец имеет право требовать уплаты цены, обязан передать продаваемое имущество, надлежащего качества и отвечать за её недостатки; покупатель имеет право требовать передачи вещи, обязан принять купленную вещь и по наступлении срока уплатить цену.

    Под обязательством понимается гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а другое лицо (кредитор) имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора вследствие причинения вреда и иных оснований. Виды обязательств различаются по основаниям их возникновения, по содержанию, по характеру исполнения и др.:

    Договорные, в основание возникновения которых входит договор;

    Внедоговорные, возникающие из иных юридических фактов, исключая договор (причинение вреда и др.);

    Односторонние, двусторонние, многосторонние – в зависимости от распределения прав и обязанностей;

    Регрессные обязательства;

    Долевые, солидарные, субсидиарные и др.

    Исковая давность

    Исковая давность (ИД) – это установленный законом срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исковая давность распространяется на все гражданские правоотношения. Течение срока ИД начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

    Виды сроков исковой давности :

    общий срок – 3 года с момента возникновения права на иск;

    специальные сроки – для отдельных видов требований могут устанавливаться сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

    Применение исковой давности :

    1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

    2. ИД применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

    Законом устанавливаются основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности, а также восстановление срока исковой давности.

    Приостановление срока ИД состоит в том, что в указанный срок не засчитывается период, в течение которого существовали обстоятельства, препятствующие предъявлению иска. Основания :

    Предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила (наводнение, землетрясение);

    В случае приостановления выполнения обязательств;

    При нахождении истца или ответчика в Вооруженных Силах РБ, переведенных на военное положение;

    При приостановлении действия нормативного акта.

    Перерывсрока ИД заключается в том, что время, истекшее до перерыва, в давностный срок не засчитывается, а течение срока начинается с момента перерыва. Перерыв происходит:

    При предъявлении в суд иска;

    При признании должником своего долга.

    Восстановление срока ИД происходит при наличии уважительных причин пропуска срока.

    Установлены требования, на которые исковая давность не распространяется (требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов, требования о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина).

    Введение

    1 Субъекты гражданских правоотношений

    1.1 Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений

    1.2 Юридическое лицо как субъект гражданского права

    1.3 Публично-правовые образования как участники правовых отношений

    Заключение

    Список используемой литературы


    Введение

    Гражданско-правовые нормы, содержащиеся в различного рода нормативных актах, призваны регулировать общественные отношения, составляющие предмет гражданского права. Важную роль в раскрытии механизма гражданско-правового регулирования общественных отношений играет понятие гражданского правоотношения.

    В результате урегулирования нормами гражданского права общественных отношений они приобретают правовую форму и становятся гражданскими правоотношениями. Гражданское правоотношение – это не что иное, как само общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права.

    Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается между людьми. Поэтому в качестве субъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо определенные коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в гражданском законодательстве гражданами. Вместе с тем субъектами гражданских правоотношений в нашей стране могут быть не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

    Наряду с отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских правоотношений могут участвовать и организации, которые называются юридическими лицами. В отличие от граждан юридические лица являются коллективными субъектами гражданских правоотношений. За юридическим лицом как субъектом гражданского правоотношения всегда стоит определенным образом организованный коллектив людей. В гражданских правоотношениях могут участвовать не только российские, но и иностранные юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (п. 1 ст. 2ГК).

    Таким образом, субъектами гражданских правоотношений могут быть:

    1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства;

    2) российские и иностранные юридические лица;

    3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

    Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием «лица», которое используется в ГК и других актах гражданского законодательства. Как субъекты гражданских правоотношений лица характеризуются тем, что они являются носителями субъективных гражданских прав и обязанностей.


    1. Субъекты гражданских правоотношений

    1.1 Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений

    Действующий ГК РФ применительно к гражданам сохраняет традиционное понимание гражданской правоспособности как способности иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Правоспособность выражает одну из существенных сторон гражданской правосубъектности – её статическую сторону. Закрепленное конституционными нормами равноправие граждан имеет принципиальное значение и для характеристики гражданской правоспособности, которая признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособностью обладает любое лицо независимо от его способности понимать значение своего поведения. Правоспособность приобретается не от природы, а в силу закона, т. е. представляет собой общественно-юридическое свойство, определенную юридическую возможность.

    Гражданскую правоспособность нельзя отождествлять с субъективными гражданскими правами, являющимися содержанием конкретных гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность является общей предпосылкой возникновения и реализации конкретных субъективных прав и обязанностей. Более правильно рассматривать гражданскую правоспособность как особое субъективное право («право на право»): «Правосубъектность (правоспособность) – это субъективное право, порождающее в процессе своей реализации другие, вытекающие из него конкретные субъективные гражданские права и обязанности».

    Содержание гражданской правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь. Согласно ст. 18 ГК РФ граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Несмотря на такую редакцию ст. 18 ГК РФ, необходимо учитывать, что 15 содержание правоспособности включается не только возможность иметь права, но и необходимость нести обязанности, а также отвечать по своим обязательствам.

    Действующее гражданское законодательство исходит из общего характера правоспособности граждан, что означает возможность совершения гражданами любых действий, не запрещенных законом.

    Возникновение гражданской правоспособности связывается с моментом рождения гражданина, а прекращение – с его смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). В некоторых случаях закон охраняет права еще не родившегося ребенка, т. с. будущего субъекта права. Согласно ст. 530 ГК РСФСР 1964 г. наследниками могут быть дети наследодателя, родившиеся после его смерти, что, однако, не означает наличия правоспособности у зачатого, но еще не родившегося ребенка.

    Правоспособность неотделима от человека, он правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья. Гражданская правоспособность является неотчуждаемым общественно-юридическим свойством гражданина. Сделки, направленные на полный или частичный отказ от правоспособности, ничтожны (п. 3 ст. 22 ГК РФ). Ограничение правоспособности допускается только в случаях и в порядке, установленных законом. Но даже в качестве наказания за совершенное преступление гражданин может быть лишен не правоспособности в целом, а только способности иметь отдельные права – занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Понятие «физическое лицо» охватывает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). С точки зрения объема прав и обязанностей в гражданском обороте различий между гражданами РФ и другими физическими лицами, как правило, нет. Иностранные граждане и лица без гражданства согласно ст. 160 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. пользуются гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, т. е. им предоставляется национальный режим. Лишь в порядке ответной меры (реторсии) по постановлению Правительства РФ допускается ограничение гражданской правоспособности тех иностранных граждан, в чьих государствах имеются специальные ограничения гражданской правоспособности российских граждан (ст. 162 Основ).

    Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Это правило распространяется как на совершеннолетних граждан, так и на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Постоянное проживание означает, что в силу сложившихся условий гражданин обосновался в данном месте. Понятие «преимущественное проживание» имеет существенное значение для граждан, чья жизнь и деятельность не связаны постоянно с определенным местом пребывания.

    Определение места жительства имеет значение для осуществления и защиты прав гражданина. Например, с местом жительства связано место исполнения обязательств. В соответствии со ст. 316 ГК РФ денежное обязательство по общему правилу, если иное не определено законом, иными правовыми актами или договором, подлежит исполнению в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства. Если к моменту исполнения обязательства кредитор изменил место жительства и известил об этом должника, то обязательство исполняется в новом месте жительства кредитора с отнесением на его счет расходов, связанных с переменой места исполнения.

    Местом жительства наследодателя определяется место открытия наследства (ст. 529 ГК РСФСР 1964 г.).

    Граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ. Необходимость определения места жительства ни в коей мере не ограничивает гражданина в праве на свободное передвижение и свободу выбора места жительства, провозглашенном Законом РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ». Более того, в указанном Законе закреплена возможность судебной защиты данного права.

    Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 ГК РФ). При расторжении брака между родителями место жительства ребенка определяется местом жительства того из родителей, с кем остается проживать ребенок.

    Гражданская дееспособность, отражающая динамическую сторону правосубъектности, понимается законодателем (п. 1 ст. 21 ГК РФ) как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

    В науке гражданского права прослеживается тенденция к широкому пониманию дееспособности, которая рассматривается как собирательная категория, включающая в себя и способность к совершению правомерных юридических действий (сделкоспособность) и способность к ответственности за правонарушение (деликтоспособность). Указанные две способности расцениваются как структурные подразделения единого понятия гражданской дееспособности.

    Дееспособность, как и правоспособность, является правам, которым гражданин обладает постоянно как определенным юридическим состоянием, с тем, однако, отличием, что дееспособностью могут обладать не все граждане и не в одинаковом объеме.

    Дееспособность является юридическим понятием, её не следует рассматривать как психологическую категорию, как способность понимать значение своих действий или руководить ими, с которой закон связывает лишь наделение граждан дееспособностью, а также ограничение и лишение дееспособности. В отличие от правоспособности дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. Возраст рассматривается законом в качестве критерия достижения гражданином возможности собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности.

    Учитывая эти обстоятельства, закон различает следующие виды гражданской дееспособности: а) полная дееспособность; б) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; в) дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

    Полная дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т. е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме. По общему правилу полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, т. е. достигшими восемнадцатилетнего возраста. В качестве изъятия из этого правила в п. 2 ст. 21 ГК РФ предусмотрено, что полная дееспособность может возникнуть и у гражданина, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, со времени вступления в брак, когда это допускается законом. С принятием нового ГК РФ появился еще один случай возникновения дееспособности в полном объеме у лиц, не достигших восемнадцати лет, – в результате эмансипации.

    Под эмансипацией понимается объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным. В ст. 27 ГК РФ предусмотрены два условия объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным: во-первых, достижение лицом шестнадцатилетнего возраста, а во-вторых, несовершеннолетний должен работать по трудовому договору, в том числе по контракту либо заниматься предпринимательской деятельностью (с согласия родителей, усыновителей или попечителя).

    При характеристике деликтоспособности гражданина необходимо отметить, что он отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, к которому относится как личное имущество гражданина, так и его доля в общей долевой или в общей совместной собственности.

    Однако гражданину как личности должны быть гарантированы минимальные имущественные права. Перечень минимально необходимого имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, закреплен в Приложении № 1 к ГПК РСФСР (например, жилой дом, принадлежащий лицам, основным занятием которых является сельское хозяйство, если должник и его семья постоянно в нем проживают).

    Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и малолетние в возрасте от 6 до 14 лет обладают неполной (частичной) дееспособностью, т. е. за указанными лицами признается право приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, прямо предусмотренные законом. Что касается малолетних в возрасте до 6 лет, то они являются полностью недееспособными.

    Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей (усыновителей, попечителя):

    – распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

    – в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

    – совершать те сделки, которые вправе самостоятельно совершать и малолетние в возрасте от 6 до 14 лет.

    Остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать только с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя.

    Несовершеннолетние, достигшие 16 лет, приобретают правобыть членами кооперативов.

    Дееспособность несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет может быть по решению суда ограничена при наличии «достаточных оснований», к числу которых могут быть отнесены неразумное расходование заработка, злоупотребление спиртными напитками и наркотическими средствами. В этих случаях несовершеннолетний может быть ограничен или лишен права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами.

    По общему правилу (п. 1 ст. 28 ГК РФ), за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Лишь в качестве исключения для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14лет предусмотрена возможность самостоятельно совершать:

    – мелкие бытовые сделки, к которым относятся сделки, направленные на удовлетворение каждодневных потребностей несовершеннолетнего или членов его семьи и незначительные по сумме (например, покупка хлеба, других продуктов питания);

    – сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

    – сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

    Как видим, сделкоспособность таких несовершеннолетних еще более сужена.

    Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут самостоятельную имущественную ответственность по сделкам, совершаемым ими самостоятельно. Кроме того, они самостоятельно отвечают за вред, причиненный их действиями. Однако при отсутствии у несовершеннолетнего имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, родители (усыновители, попечитель) несут дополнительную (субсидиарную) ответственность, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК РФ).

    Все несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, не являются деликтоспособными. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, а также за причиненный им вред несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено или вред возник не по их вине (п. 3 ст. 28, п. 1 ст. 1073 ГК РФ).

    Дееспособность, как и правоспособность, является неотчуждаемым свойством, характеризующим личность гражданина. Но дееспособность, в отличие от правоспособности, связана с определенными качествами гражданина: способностью понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения. Эти качества зависят не только от возраста, но и от состояния психики. Поэтому согласно ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным.

    Над гражданином, признанным недееспособным, устанавливается опека. Органом опеки и попечительства назначается опекун, который является законным представителем подопечного. Все сделки от имени гражданина, признанного недееспособным, совершает его опекун. Опекун несет ответственность по этим сделкам, а также за вред, причиненный недееспособным.

    Лишение дееспособности не безвозвратно. Если отпадут основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, суд выносит решение о признании его дееспособным и на основании решения отменяется установленная над ним опека.

    В соответствии со ст. 30 ГК РФ допускается ограничение дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами. Такое ограничение возможно только при условии, что подобное поведение влечет за собой значительные расходы, чем вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение. Если гражданин проживает один (не имеет семьи), он не может быть ограничен в дееспособности.

    По решению суда над таким гражданином устанавливается попечительство. Гражданин, дееспособность которого ограничена, самостоятельно вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя.

    В то же время ограничение дееспособности не влияет на самостоятельность имущественной ответственности таких лиц: они сами несут имущественную ответственность по обязательствам, вытекающим из совершенных ими сделок, а также отвечают за причиненный ими вред.

    Если отпали основания, в силу которых гражданин был признан ограниченно дееспособным, суд отменяет ограничение дееспособности и на основании решения суда отменяется попечительство.

    Длительное отсутствие гражданина в месте жительства, если неизвестно место его пребывания, порождает юридическую неопределенность в отношениях отсутствующего гражданина с другими гражданами и организациями. Для таких случаев закон предусматривает создание особого юридического состояния, а именно признание гражданина безвестно отсутствующим.

    В соответствии со ст. 42 ГК РФ гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Обязательным условием признания гражданина безвестно отсутствующим является невозможность установления места его пребывания.

    Основное юридическое последствие признания гражданина безвестно отсутствующим состоит в передаче имущества такого гражданина при необходимости постоянного управления им лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении. Из этого имущества управляющий им выдаст содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашает задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего.

    Безвестное отсутствие сохраняет предположение, что гражданин жив. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим, основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина.

    Признание гражданина безвестно отсутствующим не ликвидирует возникшую юридическую неопределенность, поскольку он остается участником ряда правоотношений. Однако при длительном отсутствии гражданина, если невозможно установить место его пребывания, есть основания предполагать, что он умер. Но факты, порождающие данное предположение должны быть установлены в официальном порядке.

    Согласно п. 1 ст. 45 ГК РФ возможно объявление судом гражданина умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

    Юридические последствия объявления гражданина умершим такие же, как и последствия смерти человека. В обоих случаях имеет место возникновение наследственных правоотношений. Однако «объявление гражданина умершим, в отличие от смерти, устанавливает лишь презумпцию, но не самый факт смерти». Но всякая презумпция может быть опровергнута.

    Поэтому в тех случаях, когда гражданин фактически жив, решение суда ни в коей мере не повлияет на его правоспособность. По этой причине в случае явки гражданина, объявленного умершим, или обнаружения места его пребывания не требуется восстанавливать его правоспособность. Суд лишь отменяет решение об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 46 ГК РФ).

    Закон (п. 2 ст. 46 ГК РФ) предусматривает правило о возврате лицу, ошибочно объявленному умершим, принадлежащего ему имущества. Однако обязанность по возврату имущества возлагается только на лиц, к которым указанное имущество перешло безвозмездно. От добросовестных приобретателей по возмездным сделкам имущество может быть истребовано, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. Если возврат имущества в натуре невозможен, то возмещается стоимость данного имущества.

    Новый ГК РФ регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

    Граждане могут осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ). Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя является разновидностью гражданско-правового статуса гражданина. Индивидуальным предпринимателем признается и глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

    Гражданская правосубъектность индивидуального предпринимателя, как и обычного гражданина, носит общий характер. В этой связи противоречащим ГК РФ является устанавливающий специальную правоспособность предпринимателя п. 1 ст. 4 Закона РСФСР от 7 декабря 1991 г. «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации», согласно которому физические лица могут осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в свидетельстве о регистрации предпринимателя.

    Специфика статуса предпринимателя заключается в том, что к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность коммерческих организаций (п. 3 ст. 23 ГК РФ). Так, в отличие от обычных граждан, индивидуальный предприниматель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, связанныхс предпринимательской деятельностью, и при отсутствии вины (п. 1 ст. 401 ГК РФ).

    Гражданская правосубъектность индивидуального предпринимателя прекращается в случае его смерти, а также по его собственной воле (например, при подаче в регистрирующий орган заявления об утрате статуса предпринимателя) и в случае признания его несостоятельным (банкротом) в соответствии со ст. 25 ГК РФ. Однако в последних случаях гражданин, являвшийся предпринимателем, не утрачивает свою гражданскую правоспособность.

    В отношении индивидуальных предпринимателей, которые не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, действующее законодательство, прежде всего ФЗ от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривает возможность их признания несостоятельными (банкротами) по решению арбитражного суда.

    Основанием признания индивидуального предпринимателя банкротом ст. 25 ГК РФ считает его неспособность удовлетворить требования кредиторов, причем во внимание принимаются только денежные требования, связанные с предпринимательской деятельностью, и (или) обязательства по уплате обязательных платежей, прежде всего налогов. Кроме того, необходимо наличие двух условий в совокупности: а) данные обязательства и (или) обязанности не исполнены предпринимателем в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения; б) сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего предпринимателю имущества.

    Требования же по обязательствам, не связанным с предпринимательской деятельностью, включая требования личного характера (о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов и др.), сохраняют силу и могут быть заявлены и после завершения процедуры банкротства (п. 2 ст. 25 ГК РФ; п. 3 ст. 153 Закона о банкротстве).

    При осуществлении процедуры банкротства в отношении индивидуального предпринимателя требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

    – в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми предприниматель несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также требования о взыскании алиментов;

    – во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;

    – в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные залогом принадлежащего индивидуальному предпринимателю имущества;

    – в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

    – в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.

    После объявления гражданина банкротом он освобождается от бремени долгов, т. е. даже от обязательств, не погашенных в связи с недостатком средств.

    Институт опеки и попечительства урегулирован нормами гражданского и семейного права.

    Опека по гражданскому законодательству Российской Федерации устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки (ст. 32 ГК РФ).

    Попечительство по гражданскому законодательству одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов граждан. По гражданскому законодательству (ст. 33 ГК РФ) устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

    Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно. Попечители оказывают подопечным содействие в осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц, выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах без специального полномочия.

    Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и обязанности.

    Согласно ст. 37 ГК РФ опекун и попечитель вправе распоряжаться имуществом подопечного. Но доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

    Порядок управления имуществом подопечного определяется законом.

    За вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, они несут ответственность самостоятельно на общих основаниях. Если у подопечного нет имущества, то вред должен быть возмещен полностью попечителем, если не будет доказано, что вред возник не по их вине. В случае нахождения подопечного в учреждении, то учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей части, если также не докажет, что вред возник не по его вине (ст. 1074ГК РФ).

    Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекуны или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1076 ГК РФ).

    Более подробного освещения требует опека и попечительство над детьми, поскольку эта категория граждан пользуется особой защитой государства.

    Опека и попечительство над детьми – правовые формы защиты личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского попечения, а также совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности. -, Опека устанавливается над малолетними лицами (до 14 лет), а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.

    Попечительство учреждается над несовершеннолетними от 14 до 18 лет, т. е. до совершеннолетия.

    Целями опеки и попечительства над малолетними и несовершеннолетними детьми являются: воспитание; защита личных и имущественных прав и интересов в случае смерти родителей или признания их умершими; лишение родителей родительских прав; признание родителей недееспособными; признание родителей безвестно отсутствующими.

    Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления – выборные и другие органы, наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящие в систему органов государственной власти (п. 1 ст. 34 ГК). В обязанности органов опеки и попечительства входит осуществление надзора за деятельностью их опекунов и попечителей по месту жительства подопечных.

    Опекун и попечитель может быть назначен только с его согласия (п. 3 ст. 35 ГК).

    В отличие от усыновления (ст. 132 СК) при передаче ребенка под опеку (попечительство) его желание или нежелание иметь своим опекуном (попечителем) конкретное лицо правового значения не имеет, даже если ребенку исполнилось десять лет.

    Для оптимального учета всех требований к личности опекуна (попечителя) и желания самого ребенка чаще всего опекунами (попечителями) назначаются близкие родственники ребенка (дедушка, бабушка, тетя, дядя, брат, сестра).

    Закон (п. 3 ст. 146 СК) уточняет, кто не может быть опекуном (попечителем). Ими не могут быть назначены: а) лица, страдающие хроническим алкоголизмом или наркоманией; б) лица, ранее отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или попечителей; в) лица, у которых дети были отобраны без лишения родительских прав, т. е. ограниченные в родительских правах; г) бывшие усыновители, если усыновление было отменено по их вине; д) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.

    Права и обязанности опекуна (попечителя) возникают с момента вынесения органом опеки и попечительства решения о его назначении.

    Прекращаются права опекуна и попечителя по основаниям, указанным в ст. 39 и 40 ГК РФ. Опека над малолетним подопечным прекращается по достижении им четырнадцати лет и автоматически опекун становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.

    Отстранение опекуна (попечителя) от своих обязанностей является санкцией за виновное поведение и как мера ответственности влечет для него неблагоприятные последствия. В дальнейшем таких лиц не допускают быть усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями.

    Подопечные дети имеют те же права, которыми СК наделяет несовершеннолетних детей (ст. 148 СК).

    Обязанности опекуна выполняются безвозмездно.

    Права опекуна (попечителя) не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.

    Опека и попечительство не предполагают прекращение правоотношений детей с родителями, поэтому согласно ст. 55, 148 и 149 СК опекун и попечитель не вправе препятствовать общению подопечного ребенка с его родителями и другими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.

    Опекуну (попечителю) на содержание подопечного ребенка ежемесячно должны выплачивать денежные средства в размере и порядке, установленном Правительством РФ, т. е. опекуны и попечители не обязаны за свой счет содержать подопечного.


    1.2 Юридическое лицо как субъект гражданского права

    Российское гражданское законодательство закрепляет обязательные признаки юридического лица, совокупность которых дает возможность учредителям обладающей такими признаками организации ставить перед государством вопрос о признании ее самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. К числу таких признаков относятся (п. 1 ст. 48 ГК):

    1) организационное единство;

    2) имущественная обособленность;

    3) самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам;

    4) выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от собственного имени.

    Организационное единство характеризует всякую организацию как единое целое, способное решать определенные социальные (в данном случае – гражданско-правовые, имущественные) задачи. Оно предполагает определенную внутреннюю структуру организации, выражающуюся в наличии у нее органов управления, а при необходимости – и соответствующих подразделений для выполнения установленных для нее задач.

    Как задачи (функции) организации, так и ее структура закрепляются в ее учредительных документах – уставе, учредительном договоре, либо в общем положении об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК). В них обязательно определяется наименование и место нахождения юридического лица, порядок управления его деятельностью (органы управления, их компетенция и т.д.), в большинстве случаев – предмет и цели этой деятельности, а также иные сведения, предусмотренные законом для соответствующих разновидностей юридических лиц.

    Наличие такого рода документов и является формальным выражением организационного единства как признака юридического лица. В большинстве случаев учредительным документом организации является ее устав, но в некоторых случаях эту роль выполняют два учредительных документа – устав и учредительный договор (в обществах с ограниченной и с дополнительной ответственностью, в ассоциациях и союзах), а иногда – только учредительный договор (в полных и в коммандитных товариществах). Для некоторых организаций, не занимающихся предпринимательской деятельностью, например, для отдельных видов государственных и муниципальных учреждений, допускается наличие только общего (типового) положения об организациях данного вида (в этом случае роль индивидуального учредительного документа, содержащего необходимые сведения о конкретной организации, выполняет решение о создании такой организации).

    Имущественная обособленность организации предполагает наличие у нее некоторого имущества на праве собственности (либо на ограниченных вещных правах хозяйственного ведения или оперативного управления). Очевидно, что отсутствие собственного имущества исключает для организации возможность самостоятельного участия в гражданском (имущественном) обороте, а тем самым и признания субъектом гражданских правоотношений. Ведь участниками товарно-денежных отношений в нормальной ситуации должны быть именно собственники.

    Допустимо существование юридических лиц, действующих исключительно на базе имущества, которое состоит из прав пользования (например, аренды здания) и (или) прав требования (например, денежных средств, числящихся на банковском счете) и потому не является объектом вещных прав. Такую ситуацию можно, конечно, объяснить широким пониманием категории «имущество», включающим не только вещи, но и права. Вместе с тем, она вряд ли может быть принята в качестве нормального, общего правила (не говоря уже об опасности участия в обороте таких субъектов, имущественное состояние которых по существу целиком зависит от надежности их контрагентов). По изложенным выше причинам невозможно согласиться с существованием таких юридических лиц (хотя бы даже и «некоммерческих организаций на другой день после создания»), которые «в течение какого-то периода времени» вообще не имеют ни вещей, ни прав требования, поскольку такие «пустышки» в любом случае опасны и потому недопустимы для нормального гражданского оборота.

    Принадлежащее организации имущество первоначально охватывается понятием уставного капитала или «уставного фонда» (в товариществах – «складочного капитала», в кооперативах – «паевого фонда»), размер которого отражается в ее учредительных документах. В результате участия в гражданском обороте в составе этого имущества обычно появляются не только вещи, но и определенные права и долги (обязанности), а само оно, как правило, возрастает в объеме и по стоимости (хотя, разумеется, может и уменьшаться до известных пределов). В имуществе юридического лица могут выделяться и некоторые специальные имущественные фонды с особым правовым режимом (например, резервные).

    Все закрепленное за организацией имущество подлежит обязательному учету на ее самостоятельном балансе (а выделенное учреждению несобственнику – также и по смете его расходов, утвержденной собственником). Числящееся на балансе организации имущество и характеризует его обособленность от имущества учредителей (или участников), в силу чего наличие самостоятельного баланса становится важнейшим показателем самостоятельности организации, бесспорно свидетельствующим о ее имущественной обособленности. Самостоятельный бухгалтерский баланс, имеющийся у юридического лица, следует отличать от отдельного баланса, который в учетных целях может быть открыт и несамостоятельному подразделению юридического лица. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что сам по себе бухгалтерский баланс организации имеет, прежде всего учетное значение, отнюдь не всегда совпадающее с гражданско-правовым режимом числящегося на балансе имущества. Так, арбитражной практикой обоснованно признано, что «балансодержатель» не обязательно во всех случаях является единственным собственником (или субъектом ограниченного вещного права) числящегося на его балансе объекта недвижимости. Полученные взаймы (в кредит) денежные средства отражаются в балансе как «чужие» (заемные), тогда как с точки зрения гражданского права они переходят в собственность заемщика и становятся его имуществом.

    С имущественной обособленностью организации неразрывно связана ее самостоятельная имущественная ответственность по долгам. Смысл обособления имущества юридического лица как раз и состоит в выделении таких объектов, на которые его возможные кредиторы смогут обратить взыскание (с тем, чтобы вывести из-под него иное, личное имущество учредителей или участников). Именно этим целям, прежде всего, служит уставный капитал (уставный или паевой фонд), который определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов юридического лица (ср. абз. 2 п. 1 ст. 90 и абз. 2 п. 1 ст. 99 ГК). Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом (п. 1 ст. 56 ГК), а не только имеющимися у него (прежде всего, числящимися на его банковских счетах) денежными средствами. Следовательно, наличие такого имущества составляет необходимую предпосылку его самостоятельной имущественной ответственности.

    Учредители или участники юридического лица по общему правилу не отвечают по его долгам. Но даже при установлении законом такой ответственности (например, для полных товарищей и собственников имущества учреждений и казенных предприятий) она всегда носит дополнительный (субсидиарный) характер, т.е. наступает лишь при отсутствии или недостатке имущества у самого юридического лица. Кроме того, в ряде случаев она может быть ограниченной по размеру (например, для участников обществ с дополнительной ответственностью, для членов производственных кооперативов и участников ассоциаций и союзов).

    Наконец, показателем самостоятельности юридического лица является его выступление в гражданском обороте и в судебных органах от своего имени. Имя юридического лица служит его индивидуализации и заключается в его наименовании, определенном в учредительных документах. Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму (например, общество с ограниченной ответственностью, государственное унитарное предприятие, благотворительный фонд), а в ряде случаев и на характер его деятельности (п. 1 ст. 54 ГК) (например, страховое акционерное общество, профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства, добровольное общество защиты животных). Термины «биржа» и «банк» в соответствии с требованиями законодательства могут использоваться в наименовании лишь тех организаций, которые имеют лицензию на право совершения соответствующей деятельности.

    Коммерческие организации обязаны иметь фирменные наименования (фирму), например АО «АвтоВАЗ»; общество с ограниченной ответственностью «Брянскавтосервис»; Торговый дом «Смирнов и сыновья», полное товарищество. Фирменные наименования организаций с устойчивой деловой репутацией и стабильно высоким качеством производимой продукции (товаров, работ, услуг) представляет собой большую коммерческую ценность. Поэтому право на фирму является абсолютным исключительным правом юридического лица. Организация, зарегистрировавшая фирменное наименование, получает исключительную возможность его использования (в фирменных бланках, вывесках, рекламе, упаковке и т.п.) и вправе требовать прекращения неправомерного (без ее согласия) использованиятакого наименования другими юридическими лицами и возмещения причиненных этим убытков (п. 4 ст. 54 ГК). В отсутствие специального закона, определяющего порядок регистрации и использования фирменных наименований, они регистрируются вместе с регистрацией самих юридических лиц путем внесения данных о фирме в соответствующий государственный реестр. Наименование некоммерческого юридического лица не является объектом исключительного (имущественного) права его носителя.

    Целям индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, наряду с фирменными наименованиями служат товарные знаки и знаки обслуживания, а также наименования мест происхождения товаров, которые после их государственной регистрации также становятся объектами исключительных прав соответствующих коммерческих организаций (подробнее см. гл. 32 настоящего учебника).

    Юридическое лицо должно также иметь официальное место нахождения («юридический адрес»), которое обычно определяется местом его государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК) и обязательно указывается в его учредительных документах. По этому месту ему направляются различные документы, в том числе судебные повестки, и определяется место исполнения некоторых его обязательств. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а при отсутствии такового – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

    Наименование (фирменное наименование) юридического лица, а также другие гражданско-правовые средства его индивидуализации позволяют четко идентифицировать как принадлежность конкретных субъективных прав и обязанностей, так и сторону соответствующего договорного или иного гражданского правоотношения, а также участника судебного спора (истца или ответчика). Ясно, что собственное имя (наименование) юридического лица также является признаком, производным от его основных признаков – организационного единства и имущественной обособленности.

    Указанные признаки юридического лица в тех или иных вариантах воспроизводятся и в современной зарубежной литературе. На их основе затем выводятся научные (доктринальные) понятия юридического лица, обычно отсутствующие в законодательстве. В российском гражданском праве на базе отмеченных признаков юридического лица закон традиционно закрепляет определение этой категории. В соответствии с нимюридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК).

    Необходимо подчеркнуть, что даже наличие всех четырех перечисленных признаков не ведет к автоматическому признанию организации юридическим лицом – субъектом гражданского права. Для этого необходима ее государственная регистрация в этом качестве (п. 2 ст. 51 ГК), т.е. официальное признание ее юридической личности государством (публичной властью).

    Как всякий участник гражданского оборота, юридическое лицо обладает правоспособностью и дееспособностью. Однако эти его качества отличаются от аналогичных качеств, признаваемых законом за физическими лицами (гражданами).

    Прежде всего, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно, в момент его государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2-ст. 51 ГК). У граждан же дееспособность, как известно, возникает лишь с достижением определенного возраста, а иногда зависит и от состояния здоровья человека. Поэтому для юридических лиц различие данных категорий обычно не имеет значения. Прекращаются они также одновременно – в момент завершения ликвидации юридического лица путем внесения соответствующий записи об этом в государственный реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК).

    Правоспособность юридических лиц может быть как универсальной (общей), дающей им возможность участвовать в любых гражданских правоотношениях, так и специальной (ограниченной), предполагающей их участие лишь в определенном, ограниченном круге таких правоотношений. Правоспособность граждан всегда является общей, ибо гражданин обладает признанной законом возможностью иметь любые имущественные и личные неимущественные права. Правоспособность юридических лиц предполагается ограниченной (целевой), ибо юридическое лицо по общему правилу может иметь только такие гражданские права, которые соответствуют определенным законом и (или) учредительными документами целям его деятельности, и соответственно может нести лишь связанные с этой деятельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК).

    Такие ограничения вызваны тем, что сами юридические лица обычно создаются для достижения вполне конкретных целей, определенных их учредителями, а потому не могут использовать свою самостоятельную правосубъектность в противоречии с этими целями. Ясно, например, что государственные учреждения или общественные организации не должны иметь широких возможностей для занятия коммерческой деятельностью, ибо они создавались для достижения совсем других целей. Кроме того, некоторые гражданские права и обязанности, прежде всего, неимущественные, по самой своей сути могут принадлежать лишь физическим, но не юридическим лицам.

    Вместе с тем в условиях рыночной организации хозяйства целевые ограничения правоспособности юридических лиц весьма отрицательно сказываются на деятельности коммерческих организаций, заставляя их учредителей (участников) изменять и перерегистрировать учредительные документы при каждом, иногда даже не очень существенном изменении характера деятельности созданной ими организации (например, при вступлении ее во внешнеэкономический оборот или при развитии в ее рамках дополнительных, «непрофильных» видов деятельности). С формальной стороны такие ограничения легко обходятся закреплением в учредительных документах длинного перечня различных видов деятельности, которые вправе осуществлять данная организация, да и сами цели деятельности могут быть сформулированы весьма общим образом.

    Поэтому ГК РФ, следуя общим современным тенденциям развития гражданского законодательства, закрепил почти за всеми коммерческими организациями способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых не запрещенных законом видов деятельности, т.е. общую правоспособность (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК). Исключение в этом отношении составляют унитарные предприятия – несобственники (поскольку они создаются собственниками для строго определенных целей), а также некоторые другие организации, для которых специальная правоспособность определена законом с целью их сосредоточения лишь на одном, специальном виде коммерческой деятельности, к тому же лицензированном, т.е. допускаемом по особому разрешению публичной власти (например, банки и страховые компании).

    Необходимо отметить, что осуществление тех видов предпринимательства, для которых требуется специальное разрешение государства (лицензия), возможно лишь с момента его получения и до истечения срока его действия (абз. 2 п. 3 ст. 49 ГК) и в этом смысле не зависит от наличия или отсутствия соответствующей записи и учредительных документах юридического лица. Поэтому коммерческой организации не может быть отказано в выдаче соответствующей лицензии только на том основании, что данный вид деятельности не предусмотрен ее учредительными документами. Перечень лицензируемых видов деятельности определяется федеральным законом (абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК). Вместе с тем государственное лицензирование отдельных видов деятельности означает, что коммерческие организации, не имеющие соответствующей лицензии, не вправе заниматься такой деятельностью, и потому также можно говорить об известном ограничении содержания их общей правоспособности.

    Разумеется, учредители коммерческой организации вправе установить перечень видов деятельности, которыми только и может заниматься создаваемое ими юридическое лицо, или прямо исключить для него возможность осуществления отдельных видов деятельности. Такое «самоограничение» правоспособности будет иметь силу и для третьих лиц – других участников оборота, но лишь в том случае, когда они знали или должны были знать о нем (ст. 173 ГК). Иначе говоря, такая коммерческая организация сама должна оповещать своих контрагентов об имеющихся у нее ограничениях правоспособности.

    Для юридических лиц, сохраняющих целевую правоспособность по прямому указанию закона (некоммерческих организаций, унитарных предприятий, банков и страховых компаний), возможно совершение лишь таких действий (сделок), которые соответствуют установленным учредительными документами целям деятельности. Специального оповещения контрагентов об этом не требуется (ибо знание ими действующего закона предполагается), а потому сделки, выходящие за указанные пределы, считаются ничтожными вне зависимости от того, знали ли они о таких ограничениях (ст. 168 ГК).

    Правоспособность и дееспособность юридического лица реализуются через его органы (п. 1 ст. 53 ГК), формирующие и выражающие вовне его волю как самостоятельного субъекта права. Органы юридического лица не только осуществляют управление его деятельностью, но и выступают в имущественном обороте от его имени, иначе говоря, их действия признаются действиями самого юридического лица. Они составляют часть юридического лица и не являются самостоятельными субъектами права (в отличие от представителей, которые тоже могут выступать от имени юридического лица по его поручению, и от полных товарищей, предпринимательская деятельность которых признается деятельностью соответствующего товарищества в целом). Поэтому для совершения сделок от имени юридического лица они не нуждаются в доверенности.

    Органы юридического лица могут быть единоличными (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.п.) и коллегиальными (правление, наблюдательный или попечительский совет, общее собрание). Коллегиальные органы обязательно создаются в корпоративных юридических лицах, построенных на началах членства (товариществах и обществах, кооперативах, общественных организациях, ассоциациях и союзах). Высшим органом здесь всегда является общее собрание их участников. Они, впрочем, могут создаваться и в фондах (попечительские советы), и в учреждениях (например, в научных и образовательных), не относящихся к корпоративным организациям. Это, однако, не касается собраний «трудовых коллективов» юридических лиц, поскольку наемные работники (рабочие и служащие) в этом своем качестве не участвуют в формировании имущества (уставного или иного капитала) юридического лица и потому не вправе влиять на формирование его воли (по крайней мере, без прямого на то согласия учредителей или участников).

    Органы юридического лица могут создаваться для формирования его воли («волеобразующие органы») и для одновременного выражения его доли вовне, по отношению ко всем третьим лицам – участникам имущественного оборота («волеизъявляющие», или исполнительные, органы). К числу первых относятся, прежде всего, общие собрания и иные коллегиальные органы, волю которых как волю юридического лица должны затем осуществлять соответствующие исполнительные органы.

    Вместе с тем исполнительные (волеизъявляющие) органы одновременно всегда являются и волеобразующими. Их деятельность не ограничивается только строгим исполнением воли, сформированной иными органами юридического лица. Более того, в унитарных предприятиях, а также во многих видах учреждений единоличный руководитель (директор) одновременно является единственным волеобразующим и волеизъявляющим (исполнительным) органом. Поэтому закон требует, чтобы волеизъявляющие органы юридического лица действовали добросовестно и разумно, руководствуясь его, а не собственными интересами (п. 3 ст. 53 ГК). При нарушении этих требований на них может быть возложена обязанность по возмещению причиненных юридическому лицу убытков за счет своего личного имущества. Поскольку, однако, речь идет о внутренних взаимоотношениях юридического лица и его органа, такие противоправные действия последнего не могут служить основанием для признания недействительными сделок, заключенных этим органом от имени юридического лица с третьими лицами.

    Кроме того, правомочия исполнительных (волеизъявляющих) органов на выступление от имени юридического лица могут дополнительно ограничиваться законом или учредительными документами организации (т.е. волей ее учредителей), например необходимостью получения предварительного согласия на совершение определенных сделок от соответствующего коллегиального органа или учредителя (собственника). Если такие ограничения установлены в нормативном порядке, их несоблюдение влечет недействительность соответствующих сделок с третьими лицами (ст. 168 ГК), ибо последние должны были знать о требованиях закона. Например, унитарное предприятие не вправе распоряжаться своей недвижимостью без согласия собственника-учредителя (п. 2 ст. 295 ГК). Если же ограничения введены уставом конкретного юридического лица (например, запрет единоличному органу акционерного общества заключать договоры на определенную сумму без предварительного согласия коллегиального органа), оспаривание соответствующих сделок возможно лишь при доказанности знания контрагентов об этих ограничениях (ст. 174 ГК).

    Единоличные органы либо назначаются учредителями (например, собственником имущества унитарного предприятия или учреждения или уполномоченным им органом), либо избираются участниками (учредителями) юридического лица или созданным ими коллективным органом (советом, правлением). Коллективные органы либо избираются всеми участниками (учредителями) (совет директоров, правление), либо состоят из них (общее собрание, попечительский совет). Состав и компетенция органов юридических лиц, а также порядок их формирования (назначение или избрание) определяются законодательством и учредительными документами.

    По общему правилу заместитель руководителя (единоличного органа) юридического лица, а также члены правления или дирекции (коллегиального органа) не являются органами юридического лица. Так, в унитарном предприятии в соответствии с законом единственным (единоличным) органом является его руководитель (п. 4 ст. 113 ГК). Однако в уставах хозяйственных обществ и некоторых некоммерческих организаций может предусматриваться выступление в определенных сделках от их имени без доверенности также заместителей руководителя (например, вице-президентов).

    В содержание правоспособности юридического лица входит и (его-деликтоспособность, т.е. способность самостоятельно отвечать за причиненный его действиями имущественный вред. Поскольку действия органоб юридического лица являются его собственными действиями, выражающими его волю, очевидно, что оно и должно отвечать за их вредоносный характер. Но оно отвечает также и за действия своих наемных работников, совершенные ими в пределах своих трудовых (служебных) обязанностей, как за свои собственные (п.1 ст. 1068 ГК), ибо такие действия тоже совершаются во исполнение указаний (воли) этого юридического лица.

    Юридическое лицо может испытывать потребность в постоянном совершении каких-либо действий за пределами своего основного места нахождения. С этой целью оно вправе создать в другом месте свое обособленное подразделение в виде представительства или филиала. Представительство создается для представления и зашиты интересов юридического лица, т.е. с целью постоянного совершения для него определенных юридических действий (п. 1 ст. 55 ГК), например, в центре того или иного региона. Филиал создается для осуществления всех или определенной части функций (целей) юридического лица, включая и цели представительства (п. 2 ст. 55 ГК). Другими словами, филиал занимается той же деятельностью, что и создавшее его юридическое лицо, но одновременно может осуществлять и функции его представительства. В этой роли может выступать, например, отдельно расположенный цех или иное производство, отделение банка и т.п. Филиалами иногда могут становиться и вполне самостоятельные в экономическом или в структурном смысле организации, если их учредитель – юридическое лицо считает необходимым сохранить полный контроль (и полную ответственность) за их деятельностью. Таковы, в частности, филиалы ряда вузов, действующие в других городах.

    Создавшие представительство или филиал юридические лица передают им некоторое имущество (обязательно указывая об этом в своих учредительных документах для того, чтобы об этом знали потенциальные кредиторы) и утверждают положения, определяющие содержание и порядок их деятельности. Однако это имущество остается принадлежащим создавшему их юридическому лицу. Ведь представительства и филиалы являются обособленными подразделениями, т.е. частями создавших их юридических лиц. Не будучи самостоятельными юридическими лицами, они не могут иметь собственного имущества и, следовательно, не в состоянии сами участвовать в гражданском обороте. В связи с этим выделенное представительствам и филиалам имущество, учитываемое на их отдельных балансах, может стать объектом взыскания кредиторов создавших их юридических лиц, причем независимо от того, связано ли это с деятельностью данных подразделений или нет. Вместе с тем по долгам, возникшим в связи с деятельностью представительств и филиалов, юридическое лицо отвечает всем своим имуществом, а не только выделенным этим своим подразделениям.

    Отсутствие у филиалов и представительств гражданской правосубъектности лишает их действия юридического (гражданско-правового) значения. Для осуществления представительских и иных юридических функций от имени юридического лица последнее должно выдать доверенность назначенному им руководителю (директору) своего представительства или филиала (абз. 2 п. 3 ст. 55 ГК), т.е. конкретному физическому лицу (поскольку выдать доверенность своему подразделению, иначе говоря, вступить с ним в гражданско-правовые отношения представительства, невозможно из-за отсутствия у него гражданской правосубъектности). Руководитель представительства или филиала на основании выданной ему доверенности действует от имени и в интересах юридического лица, а не «от имени» филиала или представительства. Ведь он не является органом юридического лица, а потому его полномочия на выступление от имени организации не могут основываться на указаниях, содержащихся в положении о филиале или представительстве либо в учредительных документах юридического лица.

    1.3 Публично-правовые образования как участники правовых отношений

    Наряду с физическими и юридическими лицами участниками отношений, регулируемых гражданским правом, являются государство и другие публично-правовые образования. Для решения стоящих перед ними публичных, общенациональных или иных общественных (региональных, местных) задач они во многих случаях нуждаются в участии в имущественных отношениях. При этом должны быть учтены особенности статуса таких образований, обладающих публичной властью, а в ряде случаев являющихся политическими суверенами, которые сами определяют правопорядок, в том числе случаи и пределы собственного участия в гражданских правоотношениях. С другой стороны, необходимо в полной мере соблюсти интересы участников имущественного оборота как юридически равных собственников (или иных законных владельцев) имущества, находящихся в частноправовых, а не в публично-правовых отношениях друг с другом. Этими обстоятельствами и определяются особенности участия публично-правовых образований в гражданском (имущественном) обороте.

    К числу публично-правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях, относятся, во-первых, государство и, во-вторых, муниципальные образования. Особенности отечественного государственного и социально-экономического устройства имеют следствием то положение, что государство не выступает в качестве единого субъекта гражданских правоотношений, а, напротив, характеризуется множественностью субъектов. К их числу относятся: Российская Федерация (федеральное государство) в целом, ее отдельные субъекты – республики, края, области, города федерального подчинения, автономная область, автономные округа (ч. 1 ст. 65 Конституции), являющиеся государственными образованиями. Согласно ст. 73 Конституции вне пределов ведения Российской Федерации (ст. 71 Конституции) и ее полномочий по предметам совместного ведения с субъектами РФ (ст. 72 Конституции) последние «обладают всей полнотой государственной власти».

    Что касается городских и сельских поселений и других муниципальных образований, то в них осуществляются функции местного самоуправления (ст. 131 Конституции), в связи с чем они не могут считаться государственными образованиями. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Несомненно, однако, что они обладают известными властными полномочиями, т.е. функциями публичной власти, которыми их наделяет закон (ст. 132 Конституции). Поэтому как муниципальные, так и государственные образования охватываются общим понятием публично-правовых образований.

    Особенности правового положения всякого государства обусловлены наличием у него политической власти и государственного суверенитета, в силу которых оно само регулирует различные, в том числе имущественные отношения, устанавливая в качестве общеобязательных как правила поведения для всех участников, так и порядок разбирательства их возможных споров. При этом оно само определяет и собственную гражданскую правосубъектность, ее содержание и пределы. Вместе с тем, участвуя в имущественных (частноправовых) отношениях, государство должно соблюдать установленные им же правила, обусловленные самой природой регулируемых отношений. Оно не должно использовать свои властные прерогативы для того, чтобы произвольно менять в своих интересах гражданско-правовые нормы или навязывать контрагентам свою волю в конкретных правоотношениях, иначе рыночный (имущественный) оборот не сможет нормально функционировать, а необходимая ему частноправовая форма будет разрушена.

    Поэтому государство и другие публично-правовые образования в гражданско-правовых отношениях выступают на равных началах с иными их участниками – гражданами и юридическими лицами (п. 1 ст. 124 ГК). Это означает, что они не вправе использовать здесь никакие свои властные полномочия по отношению к другим участникам (контрагентам). За нарушение гражданских прав или неисполнение обязанностей к публично-правовым образованиям в судебном порядке могут быть применены обычные меры имущественной ответственности, ибо во «внутренних» (внутригосударственных) гражданских правоотношениях публично-правовые образования лишены судебного иммунитета (т.е. возможности привлечения к суду только с их согласия).

    Выступление государства и других публично-правовых образований в гражданском обороте на равных началах с другими его участниками вытекает из общих принципов гражданского (частного) права и требуется самой природой гражданско-правовых отношений. Поэтому незаконными должны считаться любые попытки органов публичной власти использовать свои полномочия для получения публично-правовыми образованиями в гражданских правоотношениях односторонних преимуществ или ограничений в их пользу прав и интересов других участников оборота (например, путем издания правовых актов, в одностороннем порядке изменяющих условия выпущенных в обращение займов, установления «иммунитета бюджетов» (ст. 239 Бюджетного кодекса) и т.д.).

    Гражданская правосубъектность государства и других публично-правовых образований в различных правовых системах оформляется по-разному. Во многих правопорядках государство в целом и (или) его органы (учреждения), а также административно-территориальные образования признаются юридическими лицами публичного права. Они отличаются от обычных юридических лиц частного права тем, что создаются на основе публично-правового (обычно – административного, властно-распорядительного) акта и преследуют в своей деятельности публичные (общественные) цели, а также имеют определенные властные полномочия. Их правовой статус регламентируется нормами публичного, а не частного права, но в качестве субъектов имущественного оборота; прежде всего в вопросах имущественной ответственности, они уравниваются с юридическими лицами частного права (в частности, при их неплатежеспособности в отношении юридических лиц публичного права открываются процедуры банкротства).

    В ряде случаев государство в целом для целей гражданского (имущественного) оборота рассматривается как фиск (казна) – особый субъект права. Это понятие применяется только к государству, но не к его органам (ср., например, абз. 1 § 89 Германского гражданского уложения и ст. 19 ГК РСФСР 1922 г.), которые в таком случае считаются лишь представителями казны. Не применяется оно и к административно-территориальным (муниципальным и иным) образованиям, которые обычно рассматриваются как юридические лица публичного права.

    Действующее российское законодательство считает государство, государственные и муниципальные (публично-правовые) образования самостоятельными, особыми субъектами права (suigeneris), существующими наряду с юридическими и физическими лицами. К их гражданско-правовому статусу применяются нормы, определяющие участие в имущественном обороте юридических лиц, если иное прямо не вытекает из закона или из особенностей статуса данных субъектов (п. 2 ст. 124 ГК). Очевидна, например, невозможность применения к ним правил о порядке создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также об их банкротстве. Гражданско-правовые сделки с участием публично-правовых образований, напротив, по общему правилу (при отсутствии специальных изъятий) подчиняются нормам о сделках с участием юридических лиц, хотя сами эти субъекты юридическими лицами не являются. Следовательно, с точки зрения законодательной техники правило п. 2 ст. 124 ГК следует понимать таким образом, что в тех случаях, когда закон говорит об участии в конкретных видах гражданских правоотношений юридических лиц, он по общему правилу имеет в виду также и публично-правовые образования.

    В качестве субъектов гражданского права государство и иные публично-правовые образования обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью. При определении их характера и содержания следует иметь в виду, что рассматриваемые субъекты, в отличие от юридических лиц, созданы не для участия в гражданских правоотношениях, которое носит для них вынужденный, вспомогательный по отношению к основной деятельности характер. Следует поэтому согласиться с утверждением, что гражданская правоспособность государства (и других публично-правовых образований) хотя и может быть достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный, а не общий (универсальный) характер. Указанные субъекты могут иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям их деятельности и публичным интересам.

    Государство и другие публично-правовые образования приобретают для себя гражданские права и создают гражданские обязанности, т.е. реализуют свою дееспособность, через свои органы (органы государственной власти или органы местного самоуправления), действующие в рамках их компетенции, установленной актами о статусе этих органов (п. 1 и 2 ст. 125 ГК). Но в результате их действий участниками гражданских правоотношений становятся именно публично-правовые образования в целом, а не органы их исполнительной или законодательной власти, либо органы местного самоуправления. Таким образом, действия органов власти, совершенные в пределах их компетенции, являются действиями самих публично-правовых образований.

    Компетенция государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе и по участию в гражданских правоотношениях, устанавливается актами публичного, а не частного (гражданского) права. Для сферы гражданского права имеет значение, прежде всего, их компетенция по использованию государственного и муниципального имущества, включая возможности его приобретения и отчуждения (распоряжения), а также компетенция в области возложения (несения) имущественной ответственности.

    При этом речь идет о государственном и муниципальном имуществе, не закрепленном за соответствующими юридическими лицами – предприятиями и учреждениями – на самостоятельном вещном праве, ибо такое имущество составляет базу самостоятельного участия этих лиц в гражданском обороте. Поэтому такие юридические лица не отвечают своим имуществом по долгам учредивших их публичных собственников (п. 2 ст. 126 ГК). По своим собственным обязательствам государство и другие публично-правовые образования отвечают лишь той частью своего имущества, которую они не передали своим юридическим лицам (п. 1 ст. 126 ГК) и которая составляет понятие их «казны» (нераспределенного государственного и муниципального имущества).

    Имущество казны, состоящее, прежде всего, из средств соответствующего государственного или местного бюджета, и составляет материальную базу для самостоятельного участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. Бюджетными средствами распоряжаются финансовые органы (федеральное и республиканские министерства финансов, их региональные и местные управления и отделы). Поэтому именно они чаще всего выступают в качестве органов, уполномоченных публично-правовыми образованиями для участия в гражданских правоотношениях от имени этих образований, а не от собственного имени, например, при выпуске (эмиссии) государственных или муниципальных внутренних займов или при предъявлении к государственным или муниципальным образованиям имущественных требований (исков), в том числе в порядке субсидиарной ответственности за долги созданных ими учреждений.

    При предъявлении Российской Федерацией в делах о банкротстве и в процедурах банкротства денежных требований или требований об уплате обязательных платежей в федеральный бюджет и небюджетные фонды органом, уполномоченным выступать от ее имени, теперь является Федеральная налоговая служба, а в некоторых случаях – Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

    Что касается иного находящегося в публичной собственности имущества, то распоряжение им от имени собственника осуществляют иные уполномоченные на то органы публичной власти. Так, создание, реорганизация и ликвидация государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе наделение их имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также контроль за его сохранностью и использованием по назначению обычно осуществляется министерствами и ведомствами – органами исполнительной власти, выполняющими функции управления государственным и муниципальным имуществом (абз. 2 и 3 ст. 2, п. 2 и 3 ст. 8 Закона об унитарных предприятиях). В настоящее время эти функции осуществляют различные федеральные агентства. Последние принимают решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за казенными предприятиями либо за государственными или муниципальными учреждениями, и распоряжаются им от имени учредителя-собственника (п. 2 ст. 296 ГК).

    Другие органы исполнительной власти осуществляют от имени публично-правовых образований приватизацию их имущества, в том числе выступают в качестве продавцов в сделках приватизации и учредителей хозяйственных обществ с государственным (или иным публично-правовым) участием, становясь законными владельцами принадлежащих публично-правовым образованиям акций и других ценных бумаг приватизированных предприятий (либо управомоченными лицами в отношении прав требования по «бездокументарным ценным бумагам»).

    Распоряжение изъятыми предметами контрабанды на основании правил таможенного законодательства от имени государства осуществляют органы Федеральной таможенной службы; определенные законом государственные органы исполнительной власти выступают в роли государственных заказчиков в договорах поставки и подряда для государственных нужд (ст. 764 ГК); в роли субъектов некоторых исключительных прав, принадлежащих федеральному государству, и т.д.

    Органы публичной власти могут участвовать в гражданских правоотношениях и самостоятельно, а не от имени соответствующего публично-правового образования, но только в роли государственных или муниципальных учреждений – некоммерческих юридических лиц (с ограниченным вещным правом оперативного управления на закрепленное за ними имущество и под субсидиарную ответственность создавшего их публичного собственника). При этом надо иметь в виду, что не все органы публичной власти одновременно являются и юридическими лицами, т.е. субъектами частного, а не только публичного права. С другой стороны, публично-правовое образование не может выступать в гражданских правоотношениях иначе, кроме как через свои органы 1 . Поэтому важной практической задачей становится разграничение ситуаций, в которых участником гражданско-правовых отношений является публично-правовое образование в лице своего органа власти либо этот орган власти самостоятельно выступает в гражданском обороте как юридическое лицо – некоммерческая организация.

    К сожалению, на практике эти ситуации нередко по неведению участников, а иногда и намеренно смешиваются. Так, орган публичной власти пытается выступить от собственного имени, хотя в действительности речь идет об участии в правоотношении представляемого им публично-правового образования в целом: например, правительством или губернатором субъекта РФ выдается поручительство за возврат банковского кредита крупным градообразующим предприятием, а вновь избранный губернатор или назначенное им правительство отказывается исполнить это обязательство, хотя в действительности речь идет об обязательстве соответствующего субъекта РФ. В 90-х годах имел место случай, когда Федеральное правительство разрешило Министерству путей сообщения РФ выпустить облигации «железнодорожного займа» от своего имени, а не от имени Российской Федерации, тогда как данное министерство, будучи госбюджетным учреждением (некоммерческой организацией), самостоятельно не могло не только выпускать никаких облигаций, но главное – и отвечать по ним из-за отсутствия необходимого для этого имущества.

    В других ситуациях, напротив, орган публичной власти, пытаясь обойти установленные законом запреты, представляет свое участие в имущественных отношениях как участие в нем публично-правового образования в целом. Так, несмотря на запрет органам государственной власти совмещать свои функции с функциями хозяйствующих субъектов, т.е. заниматься предпринимательской деятельностью, имели место, например, случаи выступления некоторых министерств и ведомств в качестве соучредителей (акционеров) коммерческих банков или создания ими хозяйственных обществ, на которые возлагалось осуществление отдельных публично-правовых функций (например, АО «Москомприватизация» от имени Правительства Москвы в течение некоторого времени осуществляло такие функции в отношении оформления приватизации жилья гражданами).

    Необходимо, следовательно, учитывать, основаны ли действия органа публичной власти по распоряжению бюджетными средствами или иным имуществом, находящимся в собственности публично-правового образования, на имеющихся у него полномочиях, входят ли они в его компетенцию. Если это так, то данные действия следует рассматривать в качестве действий публично-правового образования в целом (которое и несет имущественную ответственность за их результаты). При отрицательном ответе на этот вопрос следует считать, что соответствующий орган публичный власти участвует в гражданских правоотношениях от собственного имени, как самостоятельное юридическое лицо – учреждение, распоряжающееся только имеющимся у него на ограниченном вещном праве имуществом, в том числе выделенными ему по смете денежными средствами. В качестве учреждения такой орган действует под собственную ответственность или под субсидиарную (дополнительную) ответственность своего учредителя – публично-правового образования (п. 2 ст. 120 ГК), причем последнее обычно имеет возможность оспорить совершенные учреждением сделки либо как выходящие за пределы его правоспособности, либо даже как незаконные – нарушающие требования финансового законодательства (Бюджетного кодекса).


    Заключение

    Итак, исследуя, данную курсовую работу, я ещё раз выявила, что субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица (граждане), юридические лица и публично-правовые образования. К числу последних действующее гражданское законодательство РФ относит Российскую Федерацию, субъектов Российской Федерации и муниципальные образования.

    Правосубъектность – социально-правовая возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений. По своей сути она представляет собой право общего типа, обеспеченное государством материальными и юридическими гарантиями. Наделение субъекта правосубъектностью есть следствие существования длящейся связи субъекта и государства. Именно в силу наличия такой связи на всякое правосубъектное лицо возлагаются обязанности принципиального характера – соблюдать законы и нравственные нормы, осуществлять субъективные гражданские права в соответствии с их социальным назначением. Данные обязанности корреспондируют правосубъектности как субъективному праву общего типа.

    Предпосылками и составными частями гражданской правосубъектности являются правоспособность и дееспособность субъектов. Правоспособность – способность субъекта иметь гражданские права и обязанности. Дееспособность – способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя обязанности. К тому же дееспособность охватывает и деликтоспособность субъекта – способность самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские правонарушения.

    Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами гражданской правосубъектности. Малолетние дети и совершеннолетние граждане, признанные недееспособными, являются субъектами гражданских прав, будучи только правоспособными. Так, малолетние дети могут наследовать имущество. Но практическое осуществление имущественных прав малолетнего, недееспособного требует участия дееспособных лиц – родителей, усыновителей, опекунов (об этом подробнее см. гл. 6 тома I настоящего учебника). Активная, самостоятельная деятельность субъектов в социально-экономической жизни возможна лишь при наличии у них всех составных элементов гражданской правосубъектности. Построение в нашей стране общества, базирующегося на рыночной экономике, объективно привело к расширению объема гражданской правосубъектности лиц, участвующих в экономическом обороте. Это означает увеличение круга юридических возможностей указанных лиц по созданию, приобретению, владению, пользованию и распоряжению материальными и духовными благами в целях организации и осуществления предпринимательской деятельности и улучшения личного потребления.


    Список используемой литературы

    1.Гражданский кодекс РФ – М; НОРМА – ИНФРА, 2000.

    2. Гражданское право: Уч. ч.1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М: Проспект,22005.

    3. Залесский В.В. Гражданское право: Уч. – М: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003

    4. Сборник законов. – М; 2006.

    5. Суханов Е.А. Гражданское право: В 4-х т. Т.1 – М; Вальтер Клувер, 2005.


    Субъектами гражданско-правовых отношений являются физические и юридические лица, которые вступают между собой в гражданско-правовые отношения по поводу имущества и личных неимущественных благ. В отдельных случаях субъектом указанных отношений может быть Российская Федерация, субъекты РФ, органы местного самоуправления, иностранные государства и другие субъекты публичного права.
    Человек в качестве участника гражданских отношений считается физическим лицом.
    К физическим лицам относятся граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Для признания лиц субъектами гражданского права необходимо наличие гражданской правосубъектности, то есть их право- и дееспособности.
    Гражданской правоспособностью называется способность лица иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. Правоспособность у гражданина Российской Федерации возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью (или с признанием гражданина умершим).
    Гражданская дееспособность – это способность физического лица своими действиями приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также способность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их исполнять и отвечать в случае их неисполнения. Объем гражданской дееспособности зависит от возраста и психического здоровья физического лица. Исходя из этого, гражданская дееспособность делится на следующие виды: полная дееспособность; неполная дееспособность; частичная дееспособность; ограниченная дееспособность; признание гражданина недееспособным.
    Полная дееспособность наступает по достижении совершеннолетия – 18 лет. До достижения совершеннолетия полная дееспособность у гражданина наступает: 1) в случае вступления его в брак; 2) в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ).
    Неполную гражданскую дееспособность имеют физические лица в возрасте от 14 до 18 лет. Они вправе самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ. Все иные сделки они совершают с письменного согласия своих законных представителей. По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. Несовершеннолетние самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенным ими сделкам.
    Частичная гражданская дееспособность характерна для лиц в возрасте до 14 лет (малолетние), которые вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации. Малолетние не несут гражданско-правовой ответственности за причиненный ими вред.
    Ограниченная гражданская дееспособность определяется судом в отношении физических лиц, которые вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение. При этом ограниченная гражданская дееспособность физического лица наступает с момента вступления в силу соответствующего решения суда. Правовыми последствиями указанного решения является то, что над физическим лицом, ограниченным в дееспособности, устанавливается попечительство; оно может самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки; сделки по распоряжению имуществом и иные сделки, выходящие за пределы мелких бытовых, совершаются лицом, ограниченным в дееспособности, с согласия попечителя. Однако лица, ограниченные в дееспособности, самостоятельно несут имущественную ответственность и отвечают за вред, причиненный ими другому лицу.
    Гражданин, который вследствие хронического, стойкого психического расстройства здоровья не способен осознавать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, и над ним устанавливается опека. В случае выздоровления или значительного улучшения психического состояния гражданина, признанного недееспособным, суд восстанавливает его в дееспособности.
    Если гражданин исчезает, его местопребывание неизвестно, поиски его не дают положительных результатов, а длительное отсутствие по месту жительства делает правоотношения с его участием неопределенными, гражданин признается безвестно отсутствующим, а также объявляется умершим в порядке, определенном действующим законодательством.
    С 16 лет в порядке, установленном законом, гражданин может приобрести статус индивидуального предпринимателя.
    Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету (ст. 48 ГК РФ).
    Правовые признаки юридического лица:
    - организационное единство;
    - наличие обособленного имущества;
    - возможность выступать в гражданском обороте от собственного имени;
    - способность самостоятельно нести имущественную ответственность.
    Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. Оно должно иметь учредительные документы, название, органы и местонахождение.
    Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
    Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.
    ГК РФ предусматривает особенности правового регулирования определенных категорий и видов юридических лиц.
    В этой связи приобретает значительную важность классификация юридических лиц по различным основаниям, имеющим существенное значение для гражданско-правового регулирования.
    По признаку соотношения в правах участников (учредителей) юридического лица и самого юридического лица ГК РФ предусматривает:
    1) юридические лица, в отношении которых учредители (участники) имеют обязательственные права;
    2) юридические лица, участники которых имеют вещные права;
    3) юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав.
    По цели деятельности юридические лица делятся на:
    1) коммерческие;
    2) некоммерческие.
    Но наиболее важной является классификация юридических лиц по организационно-правовой форме, согласно которой они делятся на:
    1) хозяйственные общества;
    2) хозяйственные товарищества;
    3) кооперативы;
    4) государственные и муниципальные унитарные предприятия;
    5) некоммерческие организации.
    В свою очередь каждая из вышеуказанных групп юридических лиц делится на их разновидности. Так, в ряду хозяйственных обществ следует выделить общества с ограниченной ответственностью (ООО); общества с дополнительной ответственностью (ОДО); акционерные общества, которые существуют в виде закрытых акционерных обществ (ЗАО) и открытых акционерных обществ (ОАО).
    В ряду хозяйственных товариществ следует выделить полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные товарищества).
    Относительно кооперативов следует отметить две их крупные разновидности: потребительские и производственные.
    Государственные и муниципальные унитарные предприятия делятся также на две разновидности:
    - унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;
    - унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления.
    Некоммерческие организации имеют большое количество видов и подвидов, среди которых наиболее распространены:
    - общественные объединения (партии, политические движения, религиозные организации и т.п.), различные фонды, ассоциации и союзы, как предпринимателей, так и иных лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью и преследующих лишь благотворительные и иные общественно-полезные цели.
    В отдельных случаях субъектом гражданских правоотношений могут быть Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. Это возможно, например, в правоотношениях собственности (поступление в собственность государства или муниципального образования бесхозяйного имущества, невостребованных находок, ненадлежаще содержащегося, конфискованного имущества и т.п.).
    При этом государство и муниципальные образования действуют в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных правах с другими участниками гражданских отношений.

      Понятие гражданских правоотношений.

      Субъекты гражданских правоотношений.

      Объекты гражданских правоотношений.

    1. Гражданские правоотношения - это вид общественных отношений, урегулированный гражданско-правовыми нормами, в которых проявляется воля государства, воля их участников, наделенных совокупностью взаимных прав и обязанностей.

    Правовые отношения носят волевой, сознательный характер, который заключается в том, что в них выражается индивидуальная воля участников.

    В одних правоотношениях воля проявляется на всех стадиях (от возникновения до реализации), в других нет.

    Гражданско-правовые отношения имеют свои особенности:

        субъекты гражданских правоотношений равны перед собой, имущественно обособлены и самостоятельны независимо от своих функций;

        широкий круг субъектов (в гражданском правоотношении могут участвовать все возможные субъекты права, в том числе физические лица, юридические лица, муниципальные образования, РФ, субъекты РФ);

        множественность объектов (вещи, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага);

        возможность установления содержания гражданских правоотношений по соглашению сторон (договорной характер);

        в качестве правовых гарантий субъективных прав и обязанностей применяются меры имущественного характера (возмещение убытков, взыскание неустойки);

        возможность возникновения гражданско-правовых отношений по основаниям, прямо в законе не предусмотренным, но не противоречащим ему;

        специфика способов защиты нарушенных гражданских прав (возможность обращения в суд путем предъявления соответствующего иска.

    2. Субъекты гражданских правоотношений - их участники.

    Согласно ст. 2 ГК РФ, участниками гражданских правоотношений являются физические лица, юридические лица, РФ, субъекты, муниципальные образования.

    Одни участники правоотношений обладают правами, называются управомоченными, другие обладают обязанностями и называются обязанными лицами.

    В большинстве случаев субъекты одновременно обладают правами и обязанностями.

    Для того чтобы участвовать в гражданских правоотношениях, необходимо обладать правосубъектностью (правоспособностью и дееспособностью).

    Под физическими лицами понимаются граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, которые пользуются одинаковыми вместе с гражданами РФ имущественными и личными неимущественными правами.

    Согласно ст. 48 ГК РФ, под юридическим лицом понимается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечая по своим обязательствам за это имущество, имеет самостоятельный баланс и смету, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выполнять обязанности, быть исцом или ответчиком в суде.

    Состав участников гражданского правоотношения может меняться в результате правопреемства , под которым понимается переход прав и обязанностей от одного лица - правопредшественника - к другому - правопреемнику.

    Правопреемство может быть универсальным (общим) и сингулярным (частным).

    Особенностью общего правоопреемства является то, что правопреемник получает все права и обязанности правопредшественника (пример - наследник и наследодатель).

    Под сингулярным правопреемством понимается правопреемство в определенном виде правоотношений. Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 382 ГК РФ, право требования может быть передано другому лицу по сделке (уступка права требования), либо перейти другому лицу на основании закона.

    Согласно ст. 383 ГК РФ, уступка права требования возможна не на все виды правоотношений. Невозможна передача прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (выплата алиментов; возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью).

    3. Содержание гражданского правоотношения - это составляющие его субъективные права и обязанности.

    Субъективное ГП участника гражданского правоотношения - это предоставленная ему возможность вести себя определенным образом, требовать соответствующего поведения от других лиц, а в случае необходимости использовать меры государственного принуждения, обратившись за защитой в судебные органы.

    Субъективная гражданская обязанность - это мера должного поведения, которая заключается в совершении либо воздержании от совершения определенных действий и обеспечивается возможностью применения государственного принуждения.

    Участники гражданских правоотношений обладают одновременно правами и обязанностями.

    В некоторых гражданских правоотношениях может возникнуть только субъективная обязанность.

    Согласто ст. 807 ГК РФ, праву взаимодавца соответствует обязанность заемщика вернуть взятую в долг сумму. Никаких обязанностей у взаимодавца и прав у заемщика нет.

    3. Объектом гражданского правоотношения является то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношеие, и в отношении которого законом предусмотрены субъективное право и соответствующая ему обязанность.

    Согласно ст. 128 ГК РФ, объектами гражданских прав являются: вещи, деньги, ценные бумаги, движимое/недвижимое имущество, работы, услуги, информация, результат интеллектуальной деятельности (в том числе исключительные права на них - интеллектуальную собственность), нематериальные блага.

    Вещи - важнейшая разновидность объектов гражданских правоотношений. Под ними понимаются предметы материального мира как естественные, так и созданные человеком, которые удовлетворяют определенные человеческие потребности.

    Вещи принято делить на движимое и недвижимое имущество. В соответствии со ст. 130 ГК РФ, к недвижимым относятся земельные участки, недра, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания и сооружения.

    Согласно ст. 141 ГК РФ, особый вид объекта составляют валютные ценности.

    ФЗ от 10. 12. 2003 г. #173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" относит к объектам гражданских правоотношений:

    1) иностранную валюту;

    2) ценные бумаги;

    3) платежные документы (чеки, векселя);

    4) эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации);

    5) ценные бумаги, производные от эмиссионых (депозитарные расписки);

    6) опционы (дающие право на приобретение ценных бумаг);

    7) долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте.

    8) средства на банковских счетах и банковских вкладах.

    Ценой бумагой считается документ, содержащий все обязательные реквизиты, установленные законом.

    Работы и услуги в ГП называются действиями и являются объектами обязательственного права.

    Объектом может быть действие физическое, например, перемещение грузов по железной дороге по договору перевозки грузов. Так и юридические действия, например, заключение сделок от имени доверителя по договору поручения.

    Согласно ст. 139 ГК РФ, в качестве объекта гражданских правоотношений может быть информация, обладающая следующими 3 признаками:

    1) соответствующие сведения не известны третьим лицам;

    2) к ним нет доступа на законном основании;

    3) обладатель информации принимал меры для их конфиденциальности.

    Согласно ст. 150 ГК РФ, нематериальные блага принадлежат гражданину от рождения либо в силу закона.

    К основным нематериальным благам относятся: жизнь, здоровье, достоинство, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная семейная тайна, выбор места жительства, право на имя, право на внешний облик, право авторства.

    Нематериальные блага защищаются в соответствии со ст. 151 ГК РФ в виде возмещения морального вреда и денежных компенсаций.