К принципам гражданского законодательства относятся. Принципы и функции гражданского права

Принципы договорного права, их значение и соотношение с принципами гражданского права

Договорные отношения строятся на общих принципах гражданского права.

Среди принципов договорного права выделяются следующие:

· принцип свободы договора;

· принцип защиты слабой стороны;

· принцип сотрудничества сторон договорного правоотношения;

· принцип разумности участников правоотношений.

Кроме этого, выделяют принципы исполнения договорных обяза тельств:

· принцип надлежащего исполнения;

· принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства;

· принцип реального исполнения;

· принуждение к исполнению обязанности в натуре;

· соотношение реального исполнения, принудительного исполнения и надлежащего исполнения;

· принцип экономичности исполнения;

· принцип содействия сторон в исполнении;

· принцип разумности и добросовестности.

Указанные и иные принципы относятся ст. 1 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК) к числу основных начал гражданского законодательства, при этом следует помнить, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью правовой системы РФ.

Основные принципы гражданского права

1) Принцип равенства участников гражданских отношений .
Данный принцип совпадает с одним из признаков метода гражданско правового регулирования и означает, что ни один из участников не обладает властными полномочиями относительно другого участника, в том числе государство.

2) Принцип неприкосновенности собственности я вляется конституционным. В соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Согласно п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся обращение взыскания на имущество по обязательствам; отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу и т.д.

3) Принцип свободы договор а означает, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, законом или добровольно принятым обязательством. Данный принцип конкретизирован в ст. 421 Гражданского кодекса РФ.

4) Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Этот принцип базируется на положениях ст.ст. 23, 24 Конституции РФ, в которых предусматриваются положения о неприкосновенности частной жизни, личной, семейной тайны граждан.

5) Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав . Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

6) Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты.
Основной функцией гражданского права является компенсаторная функция, направленная на восстановления нарушенных прав. Лицо, которому был причинен вред, должен получить соответствующую компенсацию, направленную на восстановление его имущественного положения. Ст. 12 Гражданского кодекса РФ перечисляет некоторые из наиболее распространенных способов защиты нарушенных прав, в частности, взыскание убытков, неустойки и другие. Наиболее распространенной формой защиты гражданских прав является судебная. В тех случаях, когда защита гражданских прав осуществляется в административном порядке, вынесенное решение может быть обжаловано в суд (п.2 ст.11 Гражданского кодекса РФ).

Практическое значение принципов гражданского права состоит в их применении при аналогии права. В случаях, когда гражданские правоотношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из принципов гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.



2. Свобода в заключении договора и её ограничения

В общих положениях о договорах сформулированы специальные правила о свободе договора. Смысл данного принципа состоит в том, что:

1. стороны правоотношений самостоятельно распоряжаются своими правами, приобретая и осуществляя их по своей воле и в своем интересе;

2. субъекты гражданского права сами решают заключать или нет договор, самостоятельно выбирают себе контрагентов;

3. лица, участвующие в соглашении вправе выбрать любую форму договора, не противоречащую закону;

4. стороны договора сами определяют условия (содержание) договора, если иное не установлено законом.

5. Лица, участвующие в договоре, для регулирования своих взаимоотношений могут установить правила, отличающиеся от правил предусмотренных диспозитивными нормами права.

Принцип свободы договора заключается также и в том, что стороны вправе заключить любой договор - как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, однако не противоречащий общим принципам и началам гражданского законодательства.

Существуют определенные случаи, когда свобода договора ограничивается. Такие случаи включают в себя:

· случаи обязательного заключения договора (например, на электричество и воду с физическими лицами);

· неравенство сторон;

· противоречие публичному порядку.

Существуют и иные случаи ограничения свободы договора. При этом важно, что такие случаи чаще всего действуют в интересах физических лиц или государства и намного реже встречаются в отношениях коммерческих предприятий друг с другом.

Среди норм ГК, ограничивающих свободу договора, прежде всего следует назвать ст. 426 ГК, устанавливающую обязанность заключить публичный договор и право контрагента обязанной стороны обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор.

Обязанность банка заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком условиях, установлена п.2 ст. 846 ГК.

Свобода договора ограничена также в нормах ГК, устанавливающих преимущественное право на заключение договора. ГК устанавливает преимущественное право:

1. участников общей собственности на покупку доли в праве общей собственности (ст. 250 ГК);

2. участников ООО на покупку доли при продаже (уступке) одним из участников общества своей доли в уставном капитале (ст. 93);

3. арендатора заключить договор аренды на новый срок предусмотрено ст. 621 ГК;

4. нанимателя заключить договор найма жилого помещения на новый срок - ст. 684 ГК, а аналогичное право заключения договора коммерческой концессии - ст. 1035 ГК.

Во всех этих случаях обладатель преимущественного права в соответствии со ст. 446 ГК пользуется правом судебной защиты, если контрагентом допущены нарушения, связанные с заключением договора.

3. Свобода выбора вида договора. Смешанный договор. Непоименованный договор (ст. 421 п.2. 3)

Вторым элементом принципа свободы договора служит свобода выбора вида заключаемого договора. Нормативно она закреплена в пп. 2, 3 ст. 412

Прежде всего, ГК устанавливает, что стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. В первом случае заключенный договор принято называть поименованным, во втором - непоименованным. Данная норма конкретизирует более общее указание ГК на то, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (подп.1 п. 1 ст. 8 ГК). Поэтому непоименованный договор не должен нарушать предписания императивных норм закона и иных правовых актов. При соблюдении данного требования он пользуется равной защитой с поименованным договором.
Непоименованные договоры достаточно распространены на практике. Ими, в частности, являются: договоры долевого участия в строительстве, договоры об установлении спонсорских отношений (п. 21 Письма ВАС N 37), соглашения о добровольном возмещении причиненного вреда, договоры о сотрудничестве, опосредствующие совместную целенаправленную деятельность сторон при отсутствии признаков договора простого товарищества, и др. Регулирование отношений, порождаемых непоименованными договорами, осуществляется по аналогии закона либо по аналогии права.

В Постановлении № 16 от 14.03.2014 указано, что при оценке судом того, является ли договор непоименованным, принимается во внимание не название, а предмет договора, действительное содержание прав и обязанностей сторон, распределение рисков и другие условия.

Пленум ВАС РФ предложил судам учитывать, что к непоименованным договорам при отсутствии в них признаков смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ) нормы об отдельных видах договоров по общему правилу не применяются. Однако они могут быть применимы по аналогии закона, если отношения сторон схожи и не урегулированы соглашением. При этом применение судом запретительных норм к непоименованным договорам возможно в исключительных случаях, для защиты интересов слабой стороны, третьих лиц, публичных интересов или недопущения грубого нарушения баланса интересов. Суд должен конкретно указать, какие интересы в этом случае им защищаются.

Таким образом, к непоименованным договорам в стандартных случаях применяются только общие положения обязательственного права

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Такой договор именуется смешанным. Он объединяет условия, необходимые для возникновения обязательств, отличающихся по своему экономическому содержанию. Вместе с тем смешанный договор позволяет определить, какие именно группы (виды) договорных отношений подверглись смешению. В противном случае заключенный сторонами договор следует рассматривать как не предусмотренный законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК) со всеми вытекающими из этого последствиями.
4. К отношениям сторон по смешанному договору в силу п. 3 ст.412 применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа такого договора. Примером смешанного договора служит договор банковского счета, содержащий условие о кредитовании счета (п. 15 постановления Пленума ВАС N 5). Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются правилами о займе и кредите (п. 2 ст. 850 ГК). Смешанным также будет договор, в котором хранителю предоставляется право пользования имуществом, если это не требуется для обеспечения его сохранности. В отношении пользования переданным на хранение имуществом будут применяться правила о договоре аренды.
5. Смешанные договоры условно можно подразделить на два типа.:

1. характеризуется равнозначностью объединяемых в нем элементов . Примером может служить договор, предусматривающий обмен товаров на эквивалентные по стоимости услуги. В п. 1 Письма ВАС N 69 отмечается, что такой договор не относится к договору мены, а является смешанным, содержащим элементы договоров купли-продажи и возмездного оказания услуг.

2. предполагает соподчиненность объединяемых в нем элементов . Одни из них признаются главными, другими - дополнительными (акцессорными). Правила о договорах, элементы которых носят дополнительный (акцессорный) характер, должны применяться субсидиарно. Примером может служить упомянутый выше договор хранения, в котором хранителю предоставляется право пользования имуществом, если это не требуется для обеспечения его сохранности. К отношениям сторон по такому договору в первую очередь должны применяться правила о договоре хранения. Правила об аренде играют здесь вспомогательную роль и уступают в случае их коллизии с правилами о хранении. Например, хранитель по данному договору не обладает правом на заключение договора аренды на новый срок, предусмотренным п. 1 ст. 621 ГК. Статья 904 ГК о прекращении хранения по первому требованию поклажедателя будет иметь приоритет.

4. Свобода в определении условий договора и её границы
Третьим элементом принципа свободы договора служит свобода определения его содержания. Условия договора определяются по усмотрению сторон. Исключение составляют случаи, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В этих случаях договор не должен противоречить императивным нормам закона и иных правовых актов, действующим в момент его заключения.
Если же то или иное условие договора определяется диспозитивной нормой, стороны своим соглашением могут исключить ее применение, либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
Условия договора, которые определены императивными или диспозитивными нормами права, принято именовать обычными. В отличие от существенных (см.коммент. к п. 1 ст. 432 ГК) они автоматически вступают в действие при заключении договора и не нуждаются в согласовании сторон.
Свобода определения содержания договора проявляется не только в определении содержания его условий, но и в установлении набора условий, подлежащих включению в договор. Исключением служат существенные условия, подлежащие обязательному согласованию под страхом признания договора незаключенным. По отношению к ним рассматриваемый принцип действует в усеченном виде - стороны могут влиять лишь на определение содержания данных условий, но не на вопрос об их включении или невключении в договор.
Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, оно определяется обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон. Понятие обычая делового оборота раскрывается в ст. 5 ГК.

ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»

Суть документа сводится к расширению свободы при заключении договоров. Так, устанавливается ряд критериев, когда правило, предписанное законом, можно изменить или отменить договором. Соблюдая их, стороны смогут по своему усмотрению вносить изменения в нормы, которые до этого использовались единообразно. В частности, появляется возможность устанавливать такие значимые для бизнеса условия, как полное возмещение убытков заказчиком при его отказе от договора возмездного оказания услуг, возможность фиксировать критерии существенности нарушения в договорах поставки, привязывать сроки выполнения работ к получению предоплаты.

Причем вариантов изменений и модификаций правовых норм достаточно много. мысль о необходимости судам при разрешении споров опираться прежде всего на смысл правовой нормы, ориентироваться на существо нормы и цель регулирования, а не только на законодательную формулировку. Таким образом, высшие арбитры фактически меняют подход к толкованию условий договора, выходя за рамки буквального понимания норм права.

Пленум ВАС РФ последовал примеру европейского права и указал случаи, когда нормы признаются запретительными:

1. если они содержат явно выраженный запрет на установление соглашением сторон иного правила. Примерами прямого запрета могут служить следующие положения:

o указание, что такое соглашение ничтожно, запрещено или не допускается (п. 2 ст. 461, п. 2 ст. 977 ГК РФ);

o указание на право сторон отступить от содержащегося в норме правила только в ту или иную сторону (п. 2 ст. 759, п. 2 ст. 973 ГК РФ);

o недвусмысленное выражение запрета в норме иным образом;

2. если, исходя из целей законодательного регулирования, это необходимо для:

o защиты особо значимых охраняемых законом интересов слабой стороны договора (в сделках с потребителями, с монополистами и т.д.), интересов третьих лиц или публичных интересов;

o недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон;

o недопущения искажения существа юридической конструкции, когда запрещающий характер нормы вытекает из существа законодательного регулирования;

o недопущения злоупотреблений свободой договора.

Тесты на определение запретительности нормы работают даже тогда, когда в ней есть явный атрибут разрешительности («если иное не предусмотрено договором»).

В п. 7 Постановления № 16 затрагивается вопрос применения общих условий (в постановлении они называются «примерными условиями»). Примерные условия могут разрабатываться саморегулируемыми или иными некоммерческими организациями и должны быть опубликованы для общего доступа (ст. 427 ГК РФ).

Постановление № 16 решает проблему действия стандартной документации на договорные отношения, особенно распространенной в сфере рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. В договоре стороны могут предусмотреть, что к отношениям применимы отдельные условия стандартной документации. Также у сторон есть право изменять условия документации либо исключать отдельные положения.

Примерные условия договора применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота, если в договоре не содержится отсылки к ним, а условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой (п. 5 ст. 421, п. 2 ст. 427 ГК РФ). Применимые примерные условия не должны противоречить договору в целом.

5. Презумпция диспозитивности гражданско-правовой нормы и её ограничения

Постановление «О свободе договора и ее пределах» уже было названо многими специалистами поворотной точкой в развитии отечественного договорного права. После принятия этого Постановления должен уйти в прошлое формальный подход к применению норм договорного права, в соответствии с которым норма априори является императивной, если в ней прямо не указано на право сторон договора предусмотреть иное своим соглашением. Преобладание императивных норм в гражданском праве имеет свои исторические причины, поскольку в советское время свободы договора не было, так как плановое хозяйство, которое подразумевало полный контроль государства за хозяйствующими субъектами, не имело договорной свободы. К сожалению, это в какой-то степени перекочевало и в современное гражданское право, которое хотя и закрепляет принцип свободы договора как один из основополагающих принципов гражданского законодательства, но на практике не дает в должной мере правовой защиты условиям договора, не закрепленным в нормах права. Принятое Постановление призвано изменить ситуацию для нормального развития договорного права в целом. Отныне норма, определяющая права и обязанности сторон договора, должна толковаться судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть во внимание должно приниматься не только буквальное значение содержащихся в норме слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данную норму.

Таким образом, фактически в Постановлении закреплена презумпция диспозитивности норм договорного права. то же время при отсутствии в норме явно выраженного запрета на установление иного соглашением сторон норма тем не менее должна признаваться императивной, если исходя из целей законодательного регулирования это необходимо для защиты особо значимых охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны договора или интересов третьих лиц, публичных интересов и т. п.) или для недопущения нарушения баланса интересов сторон. И в случае, когда норма содержит прямое указание на возможность сторон предусмотреть иное, такая дискреция может быть истолкована судом ограничительно. В качестве примера ограничительного под- хода к толкованию формально диспозитивных норм в Постановлении содержится ссылка на положения п. 12 ст. 28.2 Закона «О залоге», которые, на первый взгляд, позволяют в до- говоре залога произвольно изменить начальную цену реализации заложенного движимого имущества по сравнению с ценой, определен- ной оценщиком. Однако, по мнению Пленума ВАС РФ, данная норма позволяет лишь предусматривать в договоре возможность увеличивать начальную цену продажи, но не уменьшать ее. В противном случае будут нарушены охраняемые законом интересы залогодателя и третьих лиц – других кредиторов залогодателя. Во всех остальных случаях, когда норма не содержит явно выраженного запрета на установление иного условия соглашением сторон и отсутствуют критерии императивности, обеспечивающие защиту охраняемых законом интересов и сохранение баланса интересов сторон, норма права должна рассматриваться как диспозитивная.

Диспозитивность норм. Если норма не содержит явно выраженного запрета на установление соглашением сторон условий договора, то она отныне должна признаваться диспозитивной. И в этом случае отличие условий договора от содержания нормы не является основанием для признания самого договора или его отдельных условий недействительными по ст. 168 ГК РФ. Регулирование непоименованных договоров. В Постановлении прямо сказано, что к непоименованным договорам правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются. Применение императивных норм по аналогии возможно лишь в исключительных случаях, когда это необходимо для защиты ин- тересов слабой стороны договора, третьих лиц или публичных интересов. При оценке судом договора принимается во внимание не название, а предмет договора, его содержание, риски

В случае неясности договора и невозможности установить действительную волю сторон договор должен толковаться в пользу контрагента, а не стороны, подготовившей проект до- говора или которая предложила формулировку условий. При этом презюмируется, что такая сторона – лицо, являющееся профессионалом в соответствующей сфере (банк, страховщик, лизингодатель и т. д.). Как видно, Постановление направлено на то, чтобы суды отходили от формального под- хода при толковании и приме- нении норм гражданского зако- нодательства и давали больше свободы там, где нет публичных интересов или же нет не- обходимости в защите более слабой стороны договора.

Принципы гражданского права - основные идеи этой отрасли права. Они представлены в Гражданском кодексе РФ (ст. 1) в виде следующих основных начал:

§ равенство правового режима субъектов гражданского права;

§ неприкосновенность собственности;

§ свобода договора;

§ недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;

§ принцип самостоятельности и инициативы в приобретении и осуществлении гражданских прав;

§ принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав;

§ беспрепятственное осуществление гражданских прав и их защита.

Принцип равенства правового режима субъектов гражданского права характеризуется равными возможностями всех участников гражданских правоотношений по отношению друг к другу, одинаковым их правовым положением (статусом). На их действия, по общему правилу, распространяются одни и те же гражданско-правовые нормы.

Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение собственникам возможности использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его изъятия или запрета (ограничений) в использовании. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). Изъятие имущества в публичных интересах также допускается лишь в прямо установленных законом случаях и с обязательной предварительной равноценной компенсацией.

Принцип свободы договора является одним из основополагающих принципов, влияющих на развитие гражданского имущественного оборота. Субъекты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в выборе контрагента и в определении условий своего соглашения. Понуждение к заключению договора, в том числе со стороны государственных органов, по общему правилу исключается.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела характеризует гражданское право как частное право. Прежде всего принцип обращен к публичной власти, непосредственное вмешательство которой в частные дела допустимо лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны граждан (ст. 23 и 24 Конституции РФ) также можно отнести к действию этого принципа.

Принцип диспозитивности означает возможность участников отношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего поведения (вступать или не вступать в гражданские правоотношения, требовать или не требовать исполнения обязательств контрагентом, обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т.д.).

Принцип запрета злоупотреблении правом можно считать исключением (изъятием) из общих частноправовых подходов гражданского права. Согласно ему право всегда имеет определенные границы, как по содержанию, так и по способам осуществления вариантов поведения. То есть фактически исключается безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав (нельзя осуществлять свои права, нарушая права других лиц). Такие запреты ставят в цивилизованные рамки правовые отношения и ограничивают возможные недобросовестные действия участников. Например, собственник земли или иных природных ресурсов осуществляет свои права свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, п. 3 ст. 209 ГК РФ).



Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает невозможность необоснованных помех в гражданских правоотношениях. Он проявляется, например, в свободе предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (сг. 34 Конституции РФ), в свободе перемещения по российской территории товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК РФ) и т.д. При этом законом могут устанавливаться некоторые необходимые в общественных (публичных) интересах ограничения (запрет монополизации рынка, недобросовестной конкуренции и т.п.).

Любая отрасль права является составной частью (элементом) единой правовой системы и обладает присущими ей особыми функциями (задачами), которые характеризуют ее место в системе права.

Функции гражданского права как отрасли права - задачи, которые оно выполняет в обществе. К ним относятся:

§ регулятивная:

§ охранительная.

Особенностью гражданско-правового регулирования является преобладание в нем регулятивных задач (в сравнении, например, с функциями, выполняемыми уголовным правом).

Это связано с тем, что роль гражданского права состоит, прежде всего, в налаживании экономических отношений в обществе и их регулировании. Именно поэтому количество правовых запретов минимально наряду с максимальным количеством возможных дозволений. Участникам правоотношений предоставлена самая широкая возможность их самоорганизации и саморегулирования возникающих отношений.

Охранительная функция гражданского права имеет своей целью защиту имущественных и неимущественных интересов участников гражданского оборота. Она направлена на поддержание имущественного и неимущественного состояния (статуса) добросовестных субъектов существовавшего до нарушения их прав и охраняемых законом интересов. Как правило, она реализуется путем восстановления нарушенных прав либо компенсации причиненных потерпевшим убытков.

Охранительная функция имеет также предупредительно-воспитательную (превентивную) задачу, которая состоит в стимулировании такого поведения участников, которое исключало бы необоснованное нарушение чужих интересов.

6. Предмет гражданского права

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ гражданское право регулирует правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Таким образом, в предмет гражданского права входят:

1. имущественные отношения;

2. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными;

3. личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.

1) Имущественные отношения включают в себя:

4. Вещные (например, право собственности),

5. Обязательственные (например, возникающие из договора купли-продажи, причинения вреда имуществу и т.д.)

Гражданский кодекс РФ не дает четкого определения понятия имущества. В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ имущество включает в себя не только материальные блага, но и права и обязанности, связанные с материальными благами. Так, например, при переходе по наследству под имуществом понимаются не только вещи, принадлежавшие наследодателю, но и имущественные права (например, право требования передачи квартиры) и обязанности (например, обязанность вернуть долг).

2) Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными – это отношения, которые возникают по поводу использования объектов интеллектуальной собственности, в частности, произведений науки литературы и искусства, изобретений, промышленных образцов и др. Указанные объекты носят нематериальный (идеальный) характер и в результате их создания у автора возникают прежде всего неимущественные права. Так, автору книги принадлежат право авторства (право признаваться автором данного произведения), право на имя (право обнародовать произведение под своим именем, псевдонимом или анонимно) и другие. На основе личных неимущественных прав возникают права на использование объекта определенным способом (например, право на распространение, публичный показ и т.д.), право на получение вознаграждения.

3) Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными , - это отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ – неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и др.) Их перечень дан в ст. 150 Гражданского кодекса РФ. Такие объекты не могут быть предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому. Личные неимущественные отношения, возникающие по поводу этих благ, не регулируются, а лишь защищаются гражданским правом (п. 2 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Так, например, при публикации в периодическом издании информации, порочащей честь, достоинство гражданина им могут быть применены такие способы защиты как обращение в суд с требованиями о компенсации морального вреда (ст. 151 Гражданского кодекса РФ), об опровержении порочащих сведений (ст. 152 Гражданского кодекса РФ) и другие.

4) Иногда в качестве особой разновидности правовых отношений, регулируемых гражданским правом, выделяют отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Предпринимательские отношения имеют определенную специфику по сравнению с другими отношениями. Так, например, предприниматели несут ответственность независимо от вины (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ). Частноправовые аспекты осуществления предпринимательской деятельности (вещные права предпринимателей, договорные отношения и др.) регулируются гражданским правом.

7. Гражданское законодательство

Гражданское законодательство является предметом исключительного ведения Российской Федерации. Это означает, что законы о гражданском праве могут быть только федеральными, а субъекты Федерации не имеют полномочий принимать акты гражданского законодательства.

Гражданское законодательство состоит только из федеральных законов, среди которых особую роль играет Гражданский кодекс. В России сейчас действуют два гражданских кодекса: Гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1964 году (ГК РСФСР), и Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), первая часть которого вступила в силу с 1 января 1995 года, а вторая с 1 марта 1996г.

ГК РСФСР регулирует сегодня лишь те отношения, которые не урегулированы первой и второй частями ГК РФ, и он останется в силе лишь до принятия ГК РФ в полном объеме.

Новый ГК РФ имеет иное, чем старый кодекс, деление – он разделен на три части. Первый раздел содержит нормы общей части гражданского права. Он называется “Общие положения”. Второй раздел посвящен праву собственности. Третий раздел объединил нормы, которые являются общими для всех обязательств, и назван “Общая часть обязательственного права”.

Нормы гражданского права содержатся не только в Гражданском кодексе, но и в других законах, Указах Президента РФ. Кроме того, Россия является правопреемницей СССР, и на территории России все еще действуют некоторые его законы, где нет пока еще новых.

Гражданское законодательство основывается на Конституции России и поэтому не должно противоречить ей. Не может оно противоречить и нормам международного права. При урегулировании внешнеэкономических отношений и гражданских отношений с зарубежными организациями и иностранными гражданами большую роль играют коллизионные нормы. Они определяют, по законам какой страны должны регулироваться гражданские отношения и разрешаться споры.

Далеко не все гражданские отношения находят свое отражение в нормах гражданского законодательства. Поэтому наряду с законодательством вспомогательным источником права признается обычай . Это может быть обычай делового оборота – сложившееся и широко применяемое в какой-либо области деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством (обычаи морских портов, обычай внешней торговли). Кроме обычаев делового оборота источниками гражданского права могут быть житейские обычаи, сложившиеся в обществе. Но здесь должно быть соблюдено одно непременное условие: обычные правила не должны противоречить закону.

В случаях, когда гражданские отношения не урегулированы прямо в законодательстве или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона) или права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.

8. Субъекты гражданского права

ак и любая отрасль права, гражданское право состоит из правовых норм, регулирующих соответствующие общественные отношения. Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, необычайно обширен.
Граждане и организации, осуществляя предпринимательскую деятельность, постоянно вступают между собой в общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права. Граждане в своей повседневной жизни, пользуясь услугами различных организаций, также вступают в общественные отношения, регулируемые гражданским правом. Нормы гражданского права распространяют свое действие и на отношения, которые периодически возникают между самими гражданами. Действие гражданского права распространяется также и на такие общественные отношения, в которых граждане вообще не принимают участия. Так, нормами гражданского права регулируются отношения между организациями, возникающие в процессе реализации произведенной продукции, перевозки ее на транспорте, осуществления расчетов за доставленную продукцию и многие другие. Гражданским правом регулируются отношения с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, настолько обширен и разнообразен, что, в принципе, невозможно дать их исчерпывающий перечень.
Однако для понимания предмета гражданского права и сущности гражданско-правовых отношений необходимо, в первую очередь, определиться с субъектом таких отношений, его особенностями и разновидностями. Ведь без знания спектра гражданских прав и обязанностей, а равно объема правоспособности и дееспособности различных субъектов гражданских правоотношений невозможно точное определение их места и статуса в системе гражданского права.

Принципы гражданского права. Под правовыми принципами понимаются руководящие положения права, его основные начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общества, определяющие сущность всей системы, отрасли права и имеющие в силу их правового закрепления общеобязательное значение. Такое общее представление о принципах права применимо и к принципам гражданского права (как, впрочем, к принципам и других отраслей права), однако в гражданском праве такие общие признаки правовых принципов проявляются специфически, что определяется, прежде всего, особенностями регулируемых гражданским правом общественных отношений, объективными закономерностями и тенденциями их развития.

Значение принципов гражданского права велико, оно заключается в следующем:

1. Являясь руководящими положениями гражданского права, его основными началами, выражающими объективные закономерности и тенденции развития данной отрасли права и получив правовое закрепление, принципы гражданского права в своей совокупности отражают самые существенные особенности гражданского права как отрасли права.

2. Они являются системообразующим фактором, так как присущи всей совокупности гражданских правоотношений и пронизывают все институты гражданского права. Проявление принципов гражданского права в этом значении (системообразующего фактора), с одной стороны, обязывает законодателя при принятии нормативных актов и формировании их содержания учитывать им же признанные и закрепленные в законе принципы; с другой стороны, правоприменители в целях правильного применения гражданско-правовых норм, для понимания содержания и целей гражданско-правового регулирования также должны учитывать признанные гражданским законодательством принципы гражданского права.

3. Большое значение имеют правовые принципы для восполнения пробелов в гражданском праве. Нормы гражданского права регулируют типичные ситуации, свойственные большинству скла­дывающихся отношений. Однако в законодательстве невозможно предусмотреть все частности и оттенки отношений, возникающие между субъектами гражданского права. Развитие политических, экономических и других отношений постоянно приводит к тому, что возникают новые, нетипичные отношения, которые не урегулированы гражданским законодательством, но должны получить свое юридическое разрешение. Это было свойственно данной сфере правового регулирования всегда, но в условиях перехода от командно-административного к рыночному способу хозяйствования, бурного развития рыночных отношений, формирования принципиально нового законодательства проблема восполнения пробелов в гражданском праве становится более актуальной. Она разрешается различными способами, в том числе путем применения гражданского законодательства по аналогии. При этом допускается применение не только аналогии закона, но и аналогии права, которая возможна в том случае, если для урегулирования возникших нетипичных отношений нет нормы, регулирующей сходные отношения, нет соглашения сторон или применимого к таким отношениям обычая делового оборота. В таких случаях принципы гражданского права становятся непосредственными регуляторами, потому что права и обязанности сторон в указанном отношении определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (п. 2 ст. 6 ГК РФ). Опыт применения принципов гражданского права для разрешения не урегулированных законом отношений составляет основу законопроектных работ, способствует совершенствованию гражданского законодательства. Например, отношения, возникающие при переработке вещи, первоначально разрешались судами исходя из «об­щих начал и смысла» гражданского законодательства, а затем бы­ли закреплены в Гражданском кодексе.

Составляющие основу гражданского права современной России принципы (основные начала) указаны непосредственно в Гражданском кодексе РФ (ст. 1). К ним относятся следующие:

1. Принцип равенства участников гражданских отношений . О равенстве участников гражданских отношений уже было изложено при характеристике метода гражданско-правового регулирования. Правильное понимание равенства участников гражданских отношений как идеи, воплощенной в юридическом принципе, требует уяснения цели, на достижение которой она направлена. Последняя состоит в том, чтобы исключить подчиненность одного участника другому, зависимость поведения одного лица от усмотрения или воли другого. Такая цель, пока она воплощена в правовом принципе, должна пронизывать как правотворческую, так и правоприменительную деятельность, всю систему законодательства.

2. Принцип неприкосновенности собственности (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Цель данного принципа не только в том, чтобы обеспечить собственникам возможность беспрепятственного осуществления своих полномочий владения, пользования и распоряжения имуществом, но и в том, чтобы создать юридическую предпосылку и результат нормального имущественного оборота, в чем заинтересовано общество в целом, так как без этого экономика не может быть стабильной и эффективно развиваться.

Исключения из этого принципа в общем виде определены в Гражданском кодексе, где указано, что гражданские права (в том числе и право собственности) «могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства» (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Из этого положения ГК РФ следует, по крайней мере, два важных вывода: во-первых, исключения из принципа неприкосновенности собственности могут быть предусмотрены только на уровне федерального закона. Следовательно, никакими другими нормативными актами различного уровня такие ограничения вводиться не могут. Во-вторых, указав допустимые основания такого ограничения, ГК РФ тем самым установил пределы и для нормотворчества федерального законодательного органа в этом направлении.

Принцип неприкосновенности собственности определяет содержание многих институтов гражданского права. Наиболее ярко это проявляется в правовом регулировании принудительного прекращения права собственности. Во-первых, по общему правилу принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, исключения из этого правила предусмотрены в перечне, который является исчерпывающим, его расширительное толкование не допускается (ч. 2 ст. 235 ГК РФ). Во-вторых, в подавляющем большинстве принудительное изъятие имущества допускается только с компенсацией и лишь в двух случаях такое изъятие возможно без компенсации – при обращении взыскания на имущество собственника по его обязательствам, так как ст. 24, 56 и 126 ГК РФ допускают обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам, а также при конфискации имущества (ст. 234 ГК РФ). В-третьих, в соответствии с п. 3 ст. 35 Конституции РФ ни один субъект не может быть лишен своего имущества иначе чем по решению суда.

3. Принцип свободы договора. Этот принцип выражается в признании договора основной правовой формой опосредования хозяйственных связей самостоятельных и юридически независимых друг от друга участников гражданского оборота. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить возможность субъектам гражданского права по собственному усмотрению выбирать или создавать собственную модель договорных отношений, самостоятельно решать вопрос о вступлении в договор. Этот принцип пронизывает всю систему договорного права. Ограничение свободы договора допустимо лишь в порядке исключения и лишь в той мере, в которой такое ограничение вообще допустимо по отношению к гражданским правам (п. 2 ст. 1 ГК РФ).

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Характеризуя данный принцип, можно отметить следующее. Во-первых, содержащиеся в гражданском праве нормы выражают, в первую очередь, интересы частных лиц, поэтому идея недопустимости произвольного вмешательства в их частные дела была «обречена» стать правовым принципом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во‑вторых, под «частными делами», видимо, следует понимать не только бизнес, но и деятельность, связанную с другими имущественными гражданскими правами. Кроме того, «частные дела» охватывают и поведение частных лиц, связанное с принадлежащими им правами на нематериальные блага. Так, статья 23 Конституции Российской Федерации предусматривает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В-третьих, сформулированный в виде запрета принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, прежде всего, обращен не к управомоченным, а к обязанным как частным, так и публичным лицам. Применительно к последней группе лиц он означает, что органы государственной власти и управления, органы местной власти не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права. В‑четвер­тых, не допускается только произвольное вмешательство в частные дела. Как отмечалось ранее, частный интерес может войти в противоречие с интересом публичным, общественным. При наличии таких противоречий или в целях их предотвращения гражданское законодательство допускает вмешательство в частные дела граждан и юридических лиц. Вмешательство в частные дела по основаниям и в порядке, предусмотренном в законе, не будет квалифицироваться как произвольное.

5. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1 ГК РФ). В первые годы экономических преобразований в России, связанных с переходом на рыночные условия хозяйствования, имели место далеко не единичные случаи, когда отдельные субъекты Российской Федерации и даже отдельные муниципальные образования устанавливали сами ограничения на ввоз (или вывоз) товаров за пределы территории таких публичных образований. Однако цивилизованный рынок должен быть единым. В соответствии со ст. 8 Конституции «В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств…». Гражданский кодекс РФ, который является правовым фундаментом рыночной экономики, воспроизводит эту кон­ституционную норму в качестве принципа гражданского права и конкретизирует ее. Одновременно предусмотрены исключения из этого принципа, которые характеризуются двумя важнейшими моментами: во-первых, ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться только в соответствии с федеральным законом; во-вторых, федеральным законом такие ограничения могут быть введены только, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Цель данного принципа в том, чтобы гражданское право, во-первых, могло обеспечить формирование и функционирование единого национального рынка на территории Российской Федерации, во-вторых, исклю­чить возможность введения всякого рода ограничений в переме­щении товаров и услуг субъектами РФ и муниципальными образованиями.

Функции гражданского права. В соответствии со словарем А. Даля этимологический смыл понятия «функция» раскрывается через «назначение, роль». В теории права указывается на регулятивную и охранительную функцию права в целом. Соотношение регулятивной и охранительной функции в отраслях права может быть различным. Это соотношение определяется характером отношений, на которые та или иная отрасль права воздействует и выражается в специфике отраслевого метода регулирования.

Основываясь на том, что было сказано о предмете и методе гражданского права, следует признать, что основной для гражданского права является регулятивная функция, так как главное назначение гражданского права состоит в упорядочении, в урегулировании нормальных общественных отношений.

Особенностью регулятивной функции гражданского права является то, что гражданским правом создан механизм саморегулирования, основанный на глубоком проникновении в психологию, в мотивацию поведения участников гражданских отношений, в механизм принятия решений. Гражданское право создает такие правила, используя которые участник регулируемых отношений почувствует положительные или отрицательные последствия принимаемых им решений. Это будет зависеть от того, насколько эти решения были обоснованы, разумны, предусмотрительны, компетентны, как полно учитывались установленные правила. В случае неудачи и при условии, что она не вызвана нарушением правил другими лицами, лицо, принявшее решение, не может ни на кого возложить ответственность и должен сам претерпеть все негативные последствия такой неудачи.

Гражданскому праву свойственна и охранительная функция, она не является основной и реализуется в целях восстановления нарушенного права (или предотвращения такого нарушения). В гражданском законодательстве содержится значительное число норм, в содержании которых данная функция находит свое выражение (ст. 12 ГК РФ и др.).

Система гражданского права. С позиции системного подхода любое целостное образование, состоящее из двух и более взаимосвязанных компонентов, представляет собой систему. В каждом элементе системы, в свою очередь, также могут быть выделены составляющие его компоненты и т.д. Поэтому нельзя не видеть, что система, как правило, является многоуровневой, включает в себя компоненты, хотя и менее сложные, но относительно самостоятельные. Связи внутри любой системы могут быть субординационными и координационными. Сказанное в полной мере относится и к гражданскому праву и является методологической предпосылкой для анализа его системы.

Система гражданского права, т.е. расчленение в определенной последовательности его структурных элементов и их взаимная связь, обусловлены самим характером регулируемых гражданским правом общественных отношений. Такую систему нельзя сконструировать произвольно, ее надо обнаружить, познать, ибо она существует объективно. Это значит, что в основу системы гражданского права может быть положена система предмета гражданско-правового регулирования. Общие свойства регулируемых данной отраслью права отношений предопределяют единство их правового регулирования, специфические же особенности конкретных разновидностей этих отношений предопределяют его дифференциацию.

В основу системы российского гражданского права положен пандектный принцип, суть которого – в выделении общих положений (общей части) и в обособлении вещных прав от обязательственных. Небезынтересно в связи с этим заметить, что пандектная система построения права была выработана в конце Х VIII ве­ка и была воспринята не всеми правовыми системами. Например, французский Гражданский кодекс был построен в соответствии с институционной системой, которая исторически сложилась намного раньше.

В предмете гражданского права по степени однородности выделяются определенные группы общественных отношений различного уровня, составляющие предмет регулирования институтов и подотраслей гражданского права.

Под правовым институтом понимается система взаимосвязанных норм, которые регулируют относительно самостоятельную совокупность общественных отношений или какие-либо их компоненты, свойства . Правовые институты могут быть обособлены в рамках отрасли или подотрасли и обычно это сравнительно небольшая общность норм. В теории высказаны суждения о субинститутах, которые регулируют отношения меньшей степени самостоятельности по сравнению с институтами и существуют в рамках института.

Подотрасль права представляет собой совокупность (в рамках отрасли) нескольких однородных правовых институтов и имеет свои подотраслевые предмет и метод регулирования .

С учетом изложенного система гражданского права включает следующие составляющие ее содержание структурные элементы:

Общая часть гражданского права. Присущие регулируемым гражданским правом общественным отношениям общие свойства позволяют выделить такие нормы, которые применимы ко всем таким отношениям. Совокупность этих норм и образует общую часть гражданского права. Выделяются следующие группы основных положений этой части гражданского права:

– о гражданском законодательстве и других источниках гражданско-правового регулирования;

– об основаниях возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностях, осуществлении и защите гражданских прав;

– о субъектах гражданского права (физических, юридических лицах, Российской Федерации, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях);

– об объектах гражданских прав;

– о сделках, представительстве и доверенностях;

– о сроках в гражданском праве.

Подотрасли гражданского права:

1. Право собственности и иные вещные права , которые опосредуют статику имущественных отношений, хозяйское господство над вещью. Данную подотрасль можно назвать «Вещные права», так как право собственности также является вещным правом. Однако выделение его в названии подотрасли на первый план подчеркивает ведущее место права собственности в системе вещных прав – все остальные вещные права являются производными от права собственности, ограниченными по объему правомочий, при наличии ограниченного вещного права на определенный объект у одного субъекта всегда сохраняется право собственности на этот же объект у другого субъекта.

Данная подотрасль гражданского права включает в себя ряд институтов, а именно:

– право собственности,

– приобретение и прекращение права собственности,

– право общей собственности,

– право собственности и иные вещные права на землю,

– право собственности и другие вещные права на жилые помещения,

– право хозяйственного ведения и оперативного управления,

– защита права собственности и иных вещных прав.

2. Обязательственное право, которое опосредует динамику имущественных отношений, отношения гражданского оборота. Данная подотрасль гражданского права имеет свою «общую часть», в которую входят: а) нормы, определяющие понятие обязательства и его субъектный состав, общие положения об исполнении и обеспечении исполнения обязательств, перемене лиц в обязательстве, об ответственности за неисполнение обязательств, о прекращении обязательств; б) общие положения о договорах, их заключении, изменении и расторжении. Институты, входящие в состав данной подотрасли, представляют собой совокупность норм, регламентирующих отдельные виды обязательств. При этом следует отметить, что в некоторых из этих институтов выделяются группы норм, составляющих общие положения (например общие положения о купле-продаже, общие положения об аренде).

3. Наследственное право , которое также опосредует динамику имущественных отношений, однако имеет специфику в основаниях возникновения наследственных правоотношений, субъектном составе, наряду с элементами обязательственного права содержит в себе элементы вещных прав, не совпадая полностью ни с первым, ни со вторым. Данная подотрасль гражданского права также включает в себя общие положения о наследовании и ряд институтов: наследование по закону, наследование по завещанию и др.

4. Право на результаты интеллектуальной деятельности (право интеллектуальной собственности). Данная подотрасль гражданского права включает в себя такие мощные институты, как авторское и патентное право, право на «нетрадиционные» результаты интеллектуальной деятельности (средства индивидуа­лизации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг), открытия, служебную и коммерческую тайну, топологию интегральных микросхем, селекционные достижения). Эта подотрасль в российском праве прошла сложный путь своего становления, ее развитие продолжается, и оно сориентировано на мировые стандарты. В свою очередь институты права интеллектуальной собственности содержат субинституты. Например, субинститутами патентного права являются право на изобретение, право на промышленный образец, право на полезную модель и др.

5. Личные неимущественные права. В основе единства и диф­ференциации данной подотрасли права лежат объективные факторы. Единство обусловлено тем, что все неимущественные права служат признанию за личностью ее нравственной, духовной (нематериальной) ценности, направлены на выявление и развитие индивидуальности личности. Совокупность личных неимущественных прав позволяет отличить одного субъекта права от другого, охраняет их самобытность и своеобразие. Поэтому объем и состав неимущественных прав гражданина не стоит в прямом отношении к объему и составу его имущества. Конечно, каждый субъект гражданского права обладает собственным комплексом имущественных прав, которые позволяют «отделить» одного субъекта от другого по имущественному статусу . Однако для признания за личностью ее нравственной, духовной ценности, ее индивидуальности неимущественные права имеют приоритет перед имущественными.

Дифференциация данной подотрасли обусловлена объектив­ным подразделением личных прав на: а) не связанные с имущественными, б) связанные с имущественными, которые соответственно и представляют собой два института подотрасли «Личные неимущественные права». Нельзя не заметить, что процесс формирования данной подотрасли гражданского права еще не завершен. В теории гражданского права многие вопросы в этом направлении не получили необходимой разработки, многие остаются дискуссионными, законодательство в этом направлении разрозненно и многие важные положения не получили в нем разрешения.

6. Нормы гражданского права. Первичным структурным элементом гражданского права (равно как и любой другой отрасли права) является норма права, которая имеет свою логическую структуру и характеризуется взаимосвязью всех ее элементов (гипотезы, диспозиции и санкции). Из этих первичных элементов «выстраиваются» субинституты, институты, подотрасли и отрасль в целом.

Нормы гражданского права – это установленные или признанные государством правила поведения (диспозиция), которые регулируют основанные на равенстве участников имущественные и личные неимущественные отношения, реализуются при наличии указанных в норме фактических обстоятельств (гипотеза) и при нарушении которых для нарушителя наступают неблагоприятные имущественные последствия (санкция).

Следует обратить внимание на то, что логическая структура нормы гражданского права имеет место всегда, но в нормативном материале все ее элементы далеко не всегда присутствуют в одной статье закона или даже в одном нормативном акте. Полное представление даже об отдельных элементах нормы нередко может быть установлено путем анализа и сопоставления различных статей нормативных актов. Например, в п. 1 ст. 150 ГК РФ указано, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя (диспозиция). Однако условия, при которых такие правомочия у других лиц возникают, в ст. 150 ГК не названы. Имеется указание о том, что это возможно в случаях, предусмотренных законом. Следовательно, чтобы получить ясное представление о гипотезе, надо найти этот элемент данной нормы в других статьях закона. Таким образом, имеются определенные трудности при выявлении всех элементов нормы, однако последнее необходимо для выявления полного ее содержания, правильного ее толкования и реализации.

В гражданском праве есть нормы различных видов:

1. Нормы-принципы. Понятие, значение и система принципов были рассмотрены выше. Здесь же следует подчеркнуть еще раз, что принципы – это основополагающие идеи, закрепленные в нормах права; без такого закрепления самые прогрессивные идеи не приобретают свойства общеобязательности и поэтому их реализация как в гражданском законодательстве, так и в его применении будет противоречивой и непоследовательной. Не случайно вопрос о наличии принципов гражданского права, не закрепленных в ст. 1 ГК РФ, и выведения их из общего смысла гражданского права и законодательства остается дискуссионным.

2. Нормы-дефиниции. Такие нормы содержат определения гражданско-правовых понятий. Характеристика норм-дефиниций состоит в следующем:

– определения гражданско-правовых понятий имеют общеобязательное значение и должны учитываться при толковании тех норм гражданского права, с которыми эти понятия взаимосвязаны;

– дефинитивные нормы дают юридико-технические преимущества, которые позволяют избежать ненужного дублирования правовых норм в других структурных элементах гражданского права. Например, в ст. 153 ГК РФ дано понятие сделки: «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направлен­ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». В этом определении на высоком уровне обобщения указываются общие признаки сделки как гражданско-правового понятия. Эти общие признаки должны присутствовать в любой сделке, нет необходимости их каждый раз повторять, а правовая регламентация отдельных видов сделок направлена на учет их особенностей (например, особенностей договора купли-продажи, договора доверительного управления, доверенности, завещания и других сделок);

– дефинитивные нормы взаимосвязаны не только с частными нормами, но и между собой. Например, приведенное выше понятие сделки может быть в полной мере раскрыто с учетом дефинитивных норм, определяющих понятия правоспособности, дееспособности, юридического лица, представительства и др.;

– в гражданском законодательстве имеются специальные статьи, содержащие определения базовых, основополагающих для гражданского права терминов и понятий, в чем есть заслуга и научных исследований в этом направлении. Усвоение таких понятий является одной из задач подготовки современных юристов-профессионалов и необходимым условием их успешной практической деятельности.

3. Отсылочные нормы. Данный вид гражданско-правовых норм характеризуется тем, что в них непосредственно не содержится правил поведения. Они отсылают к другой части нормативного акта, либо вообще к другому нормативному акту, либо в них содержится общее указание о том, что такие правила содержатся в действующем законодательстве, иных нормативных актах. Примером может служить отсылочная норма, содержащаяся в ст. 217 ГК РФ, в которой указано: «Имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального имущества». Другой пример. В п. 3 ст. 65 ГК РФ указано: «Основания признания судом юридического лица банкротом либо объявления им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого юридического лица, устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве). Отсылочные нормы также имеют технико-юридические преимущества, помогая избежать повторений в одном нормативном акте и обеспечивают взаимосвязь между различными нормативными актами, причем не только одной отрасли законодательства.

4. Бланкетные нормы. Данные нормы устанавливают ответственность за нарушение каких-либо правил. Сами эти правила могут меняться, дополняться, тогда как установленная за нарушение этих правил ответственность может оставаться неизменной. Представляется, что бланкетной нормой является положение об общегражданской ответственности в виде возмещения убытков, потому что правила поведения могут изменяться на уровне закона (например, заключение договора поставки, по общему правилу, перестало быть обязанностью), в договорах правила поведения могут устанавливаться самими сторонами, ими же изменяться и дополняться. Во всех этих случаях сохраняет свое действие бланкетная норма о возмещении убытков, причиненных нарушением правил.

5. Диспозитивные нормы. Они устанавливаются законодателем на случай, если стороны в договоре не предусмотрят иного варианта поведения. Поэтому диспозитивные нормы называют еще восполнительными. Обилие диспозитивных норм в гражданском праве обусловлено общедозволительной направленностью гражданско-правового регулирования и свойственному гражданскому праву принципу диспозитивности, действие которых в отношении субъектов гражданского права проявляется в предоставлении последним юридической возможности саморегуляции. Такая саморегуляция возможна при наличии диспозитивных норм, а также при отсутствии вообще каких-либо указаний в законе о том, как должны быть урегулированы данные отношения, лишь бы такая саморегуляция не противоречила действующему законодательству. В последнем случае законодатель безразлично относится к тому, будут ли такие отношения юридически урегулированы. Вводя диспозитивные нормы, законодатель исходит из того, что отношения, составляющие предмет данной нормы, должны быть в любом случае урегулированы, но при этом отдает приоритет в урегулировании таких отношений самим участникам, и только если они этого не сделают, пробел в правовом регулировании будет восполнен диспозитивной нормой.

6. Императивные нормы. Не все гражданско-правовые нормы диспозитивны. Для некоторых категорий общественных отношений, относящихся к предмету гражданско-правового регулирования, диспозитивные нормы не применимы, так как требуют регулирования, не зависящего от воли их участников. Так, только императивными нормами регламентируются вопросы правового статуса субъектов гражданского права. Императивны по своей природе многие нормы вещного и наследственного права. Договорное право наполнено преимущественно диспозитивными нормами, хотя целый ряд договорных обязательств также подчиняется действию императивных норм (вексельные, чековые отно­шения и др.). Являясь государственно-властными предписаниями, исключающими возможность иного варианта поведения по соглашению между участниками гражданского оборота, императивные нормы свидетельствуют об определенной «публицизации» гражданского права, однако при этом гражданское право не превращается в право публичное, а остается частным правом. Во-первых, в силу действия принципа диспозитивности в гражданском праве преобладают диспозитивные нормы. Во-вторых, введение императивных норм направлено на обеспечение стабильности имущественных и личных неимущественных отношений, в чем заинтересовано не только все общество, но и каждый отдельный субъект гражданского права, в том числе и частные лица. Уместно при этом назвать императивное правило о том, что право собственности на недвижимость приобретается с момента регистрации такого права.

Соотношение между императивными и диспозитивными нормами – процесс динамичный, тенденции которого определяются принципами гражданского права на том или ином этапе развития гражданского законодательства. Например, императивное правило о нотариальной форме сделок в связи с принятием Гражданского кодекса РФ сузило сферу своего действия.

7. Поощрительные нормы. В последние годы данный вид норм как-то не принято выделять ни в теории, ни в отраслевых науках и законодательстве. Однако такой вид норм существует в гражданском праве, нет препятствий для формирования таких правил в договорах. Социальная ценность поощрительной нормы очевидна – это мощный стимул для надлежащего исполнения обязательств. Представляется, что примером поощрительной нормы может быть правило, установленное в ст. 710 ГК РФ, в соответствии с которым «в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ».

  • Понятие о частном праве
  • Гражданское право как частное право
    • Термин "гражданское право"
    • Частное и публичное право
    • Понятие и особенности частного права
    • Частное право в России
  • Система частного права
    • Развитие системы частного права в России
    • Система гражданского права
    • Основные системы континентального гражданского права
    • Система частного права в зарубежных правопорядках
    • Проблема "предпринимательского" права
  • Гражданское право как правовая отрасль
  • Гражданское право в системе правовых отраслей
  • Предмет гражданского права
    • Отношения, регулируемые гражданским правом
    • Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом
    • Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом
  • Метод, функции и принципы гражданского права
    • Метод гражданского права
    • Функции гражданского права
    • Принципы гражданского права
  • Гражданское право как наука и учебный курс
  • Наука гражданского права
    • Гражданское право как одна из отраслей правоведения
    • Понятие и предмет цивилистической (гражданско-правовой) науки
    • Методология гражданско-правовой науки
    • Наука гражданского права и другие общественные науки
  • Учебная дисциплина гражданского права
    • Предмет и система курса гражданского права
    • Основные разделы курса гражданского права
    • Основные задачи курса гражданского права
  • Источники гражданского права
  • Понятие и виды источников гражданского права
    • Понятие источника гражданского права
    • Гражданское законодательство
    • Законодательство о хозяйственной деятельности
    • Международные договоры
    • Обычаи имущественного оборота
  • Состав гражданского законодательства
    • Система нормативных актов гражданского права
    • Гражданский кодекс
    • Иные федеральные законы (гражданское законодательство)
    • Иные правовые акты
    • Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
  • Действие гражданского законодательства
    • Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу
    • Действие гражданского законодательства во времени
    • Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц
    • Применение гражданского законодательства по аналогии
    • Толкование гражданско-правовых норм
  • Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
  • Понятие гражданского правоотношения
    • Понятие и элементы гражданского правоотношения
    • Особенности гражданских правоотношений
  • Содержание гражданского правоотношения
    • Понятие субъективного гражданского права
    • Понятие субъективной гражданской обязанности
  • Субъекты и объекты гражданских правоотношений
  • Виды гражданских правоотношений
  • Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений
  • Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая индивидуализация
    • Личность и гражданская правосубъектность
    • Гражданин как субъект гражданского права
  • Правоспособность граждан (физических лиц)
    • Понятие правоспособности граждан (физических лиц)
    • Правоспособность и субъективные права гражданина
    • Содержание правоспособности граждан и его пределы
    • Равенство правоспособности граждан
    • Возникновение и прекращение правоспособности
    • Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения
    • Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства
  • Дееспособность граждан (физических лиц)
    • Понятие дееспособности граждан и ее значение
    • Юридическая природа и содержание дееспособности граждан
    • Понятие правосубъектности
    • Разновидности дееспособности
    • Предпринимательская деятельность граждан
    • Банкротство гражданина
    • Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних
    • Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
    • Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет (малолетних)
    • Ограничение дееспособности граждан
    • Ограничение полной дееспособности граждан
    • Признание гражданина недееспособным
  • Опека и попечительство
    • Понятие и цели опеки и попечительства
    • Органы опеки и попечительства
    • Лица, назначаемые опекунами и попечителями
    • Права и обязанности опекунов и попечителей
  • Место жительства граждан
    • Понятие места жительства
    • Выбор места жительства
    • Место жительства переселенцев и вынужденных переселенцев
    • Место жительства беженцев
    • Правовое значение места жительства
  • Безвестное отсутствие. Объявление гражданина умершим
    • Признание гражданина безвестно отсутствующим
    • Объявление гражданина умершим
  • Акты гражданского состояния
    • Понятие гражданского состояния
    • Виды актов гражданского состояния и их регистрация
  • Юридические лица как участники гражданских правоотношений
  • Понятие и виды юридических лиц
    • Сущность юридического лица
    • Основные теории сущности юридического лица
    • Классификация юридических лиц
    • Виды юридических лиц
  • Юридическое лицо как субъект гражданского права
    • Признаки юридического лица
    • Правоспособность юридического лица
    • Органы юридического лица
    • Представительства и филиалы
  • Возникновение и прекращение юридических лиц
    • Возникновение (создание) юридического лица
    • Прекращение юридического лица путем реорганизации
    • Прекращение юридического лица путем ликвидации
    • Прекращение юридического лица при банкротстве
  • Юридическая личность коммерческих организаций
  • Юридическая личность некоммерческих организаций
    • Некоммерческие организации как юридические лица
    • Потребительский кооператив
    • Товарищество собственников жилья
    • Общественные и религиозные организации (объединения)
    • Фонд
    • Учреждение
    • Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
    • Некоммерческое партнерство
    • Автономная некоммерческая организация
    • Товарная биржа
  • Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений
  • Гражданская правосубъектность публично-правовых образований
    • Государство и другие публично-правовые образования как субъекты гражданского права
    • Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований
  • Случаи участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях
    • Участие государства и иных публично-правовых образований в вещных отношениях
    • Участие публично-правовых образований в корпоративных отношениях
    • Участие публично-правовых образований в обязательственных отношениях
    • Участие государства в исключительных (неимущественных) правоотношениях
    • Участие государства во внешнем (международном) гражданском обороте
    • Судебный иммунитет государства
  • Объекты гражданских правоотношений
  • Понятие и виды объектов гражданских правоотношений
    • Понятие объекта гражданских правоотношений
    • Виды объектов гражданских правоотношений
    • Объекты гражданских прав и гражданские правоотношения
    • Имущество как объект гражданских правоотношений
  • Вещи как объекты гражданских правоотношений
    • Понятие вещи
    • Оборотоспособность вещей
    • Движимые и недвижимые вещи
    • Имущественные комплексы
    • Иные виды вещей
    • Плоды, продукция и доходы
    • Деньги
  • Ценные бумаги
    • Признаки и свойства ценной бумаги
    • Классификация (виды) ценных бумаг
    • Проблема "бездокументарных ценных бумаг"

Принципы гражданского права

Под правовыми принципами понимаются основные начала, наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер. Такие основные начала присущи как праву в целом (правовой системе), так и отдельным правовым отраслям, а также подотраслям и даже институтам и субинститутам.

Значение правовых, в том числе отраслевых, принципов двояко. С одной стороны, они отражают существо содержания, социальную направленность и главные отраслевые особенности правового регулирования. Это позволяет лучше понимать его смысл, правильно толковать и применять конкретные правовые нормы.

С другой стороны, принципы права должны учитываться при обнаружении пробелов в законодательстве и применении правовых норм по аналогии. Для гражданского права это обстоятельство имеет особенно важное значение, ибо оно чаще других отраслей сталкивается с такими ситуациями. Дело не только в том, что оно содержит общие правила, в которых невозможно предусмотреть все детали чрезвычайно многообразных и сложных имущественных и неимущественных отношений.

Дозволительный характер гражданско-правового регулирования, рассчитанный на инициативу участников, заранее предполагает возможность появления таких правоотношений, которые вообще не предусмотрены ни в одной правовой норме, но соответствуют "общим началам и смыслу гражданского законодательства". Оформление таких отношений, включая оценку их правомерности и разрешение возможных между участниками конфликтов, не может осуществляться без опоры на общие принципы гражданского права.

Следует подчеркнуть ту особенность правовых принципов, что они носят общеобязательный характер, будучи, как правило, прямо закрепленными в соответствующих правовых нормах. Поэтому их соблюдение и учет при рассмотрении конкретных правовых ситуаций является обязательным требованием закона.

К числу таких основных начал (принципов) гражданско-правового регулирования относятся:

  • принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;
  • принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений;
  • принцип неприкосновенности собственности;
  • принцип свободы договора;
  • принцип самостоятельности и инициативы (диспозитивности) в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав;
  • принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том числе свободы имущественного оборота (перемещения товаров, услуг и финансовых средств);
  • принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав;
  • принцип всемерной охраны гражданских прав, включая возможность восстановления нарушенных прав и обеспечение их независимой от влияния сторон судебной защиты.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела характеризует гражданское право как частное право. Он обращен, прежде всего, к публичной власти и ее органам, прямое, непосредственное вмешательство которых в частные дела, в том числе в хозяйственную деятельность, участников имущественных отношений - товаровладельцев-собственников допустимо теперь только в случаях, прямо предусмотренных законом. В сфере личных неимущественных отношений данный принцип конкретизируется также в положениях о неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны граждан.

Реализации требований этого принципа содействуют новые правила законодательства об имущественной ответственности органов публичной власти за незаконное вмешательство в гражданские правоотношения, а также о возможности признания судом недействительными актов публичной власти или их неприменения при разрешении спора.

Принцип юридического равенства характеризует правовое положение (статус) участников гражданских правоотношений. Они не имеют никакой принудительной власти по отношению друг к другу, даже если в этом качестве выступает публично-правовое образование. Напротив, все они обладают одинаковыми юридическими возможностями и на их действия по общему правилу распространяются одни и те же гражданско-правовые нормы. Данное положение тоже имеет в своей основе необходимость обеспечения равенства субъектов товарообмена (товаровладельцев).

В гражданском праве имеются и необходимые изъятия из названного принципа. Так, гражданский закон в некоторых случаях устанавливает специальные правила для предпринимателей, предъявляя к ним как к профессиональным участникам оборота более жесткие, повышенные требования. Для граждан-потребителей в их взаимоотношениях с предпринимателями, наоборот, предусматриваются дополнительные правовые гарантии соблюдения их интересов (как это, например, происходит при заключении так называемых публичных договоров в соответствии с правилами ст. 426 ГК).

Принцип неприкосновенности собственности, как частной, так и публичной, означает обеспечение собственникам возможности использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его произвольного изъятия или запрета либо ограничений в использовании. Очевидно его фундаментальное значение для организации имущественного оборота, участники которого выступают как независимые товаровладельцы. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, принятому на законных основаниях.

Изъятие имущества в публичных интересах также допускается лишь в прямо установленных законом случаях и с обязательной предварительной равноценной компенсацией. Таким образом, этот принцип не исключает вовсе случаев изъятия имущества у собственника, но делает их необходимым и строго ограниченным исключением из общего правила.

Действие указанного принципа исключает возможности как необоснованного присвоения чужого имущества, так и новых "переделов собственности", будь то возврат имущества "прежним владельцам" ("реституция") или его принудительное изъятие и перераспределение в пользу новых владельцев. Он призван гарантировать стабильность отношений собственности, составляющих базу имущественного оборота. Что касается перераспределения бывшего публичным имущества путем его приватизации, то оно отражает волю самого публичного собственника и потому не может считаться нарушением или исключением из действия рассматриваемого принципа.

Принцип свободы договора является основополагающим для развития имущественного (гражданского) оборота. В соответствии с ним субъекты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в выборе контрагента и в определении условий своего соглашения, а также в выборе той или иной "модели" (формы) договорных связей. По общему правилу исключается понуждение к заключению договора, в том числе со стороны государственных органов.

Вместе с тем действие этого принципа практически во всех правопорядках знало и знает определенные исключения. Закон предусматривает, например, невозможность отказа кредитной организации от предложения заключить договор банковского счета или банковского вклада, установленную в интересах клиентов. Имеются и другие случаи, когда одна из сторон вправе принудительно требовать заключения договора, в частности при поставке товаров для государственных нужд. Стороны могут и добровольно принять на себя обязательство о заключении договора в будущем, а затем требовать его принудительного исполнения.

Принцип диспозитивности в гражданском праве означает возможность участников регулируемых отношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего поведения. Так, они в подавляющем большинстве случаев самостоятельно решают, вступать или не вступать в те или иные гражданские правоотношения, требовать или не требовать исполнения обязательств контрагентом, обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т.д. При этом отказ от осуществления или защиты своего права обычно не ведет к его обязательной утрате.

Такая свобода выбора предполагает инициативу субъектов гражданского оборота в достижении своих целей. Ее оборотной стороной является отсутствие по общему правилу чьей бы то ни было особой, в том числе государственной, поддержки в реализации частных интересов и несение самими участниками риска и всех иных последствий своих действий (как это должно происходить, например, с "обманутыми вкладчиками", проигравшими в лотерею или в рулетку и т.п.).

Задача государства в частных отношениях - установить для их участников четкие и непротиворечивые "правила игры", исключающие заведомую недобросовестность отдельных лиц, а использование этих правил в соответствии с принципом диспозитивности целиком является делом самих участников. Очевидное исключение здесь составляют случаи выступления в гражданских правоотношениях опекунов и попечителей несовершеннолетних или больных и престарелых граждан, задачей которых как раз и является помощь подопечным в осуществлении и защите их прав и интересов.

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает устранение всяких необоснованных помех в развитии гражданского оборота. Он конкретизируется, в частности, в свободе предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также в свободе перемещения по российской территории товаров, услуг и финансовых средств, характеризующей свободу имущественного оборота. Законом при этом могут устанавливаться лишь некоторые необходимые в общественных (публичных) интересах ограничения, например лицензирование отдельных видов предпринимательства, запрет монополизации рынка или недобросовестной конкуренции и т.п.

Действие данного принципа важно и с позиций исключения искусственных, бюрократических препятствий в осуществлении права на защиту своих интересов, например в исключении или ограничении обязательного досудебного (в частности, претензионного) порядка рассмотрения некоторых споров.

Принцип запрета злоупотребления правом можно считать общим изъятием ("генеральной клаузулой", или оговоркой) из общих частноправовых начал. В соответствии с ним исключается безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав. Право всегда имеет определенные границы, как по содержанию, так и по способам осуществления предусмотренных им возможностей. Такие границы - неотъемлемое свойство всякого права, ибо при их отсутствии право превращается в свою противоположность - произвол.

Так, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Собственник земли или иных природных ресурсов осуществляет свои права свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Такого рода запреты нельзя не признать известными ограничениями прав собственника, хотя и вызванными очевидной необходимостью.

Аналогичные ограничения и запреты нетрудно обнаружить и в обязательственном праве, и в других подотраслях гражданского права. Например, упоминавшийся запрет предпринимателю как стороне публичного договора отказываться от его заключения по сути представляет собой ограничение его договорной свободы. Это же можно отнести к антимонопольным запретам, к запретам злоупотреблением доминирующим положением на рынке и т.д. Данный принцип лежит и в основе объявления недействительными кабальных и некоторых других сделок.

В общем виде запрет ненадлежащего осуществления прав, включая и злоупотребление правом, установлен ст. 10 ГК. Такого рода общие правила в той или иной форме известны всем развитым правопорядкам. Их необходимость не вызывает сомнений, однако проблема четкого ограничения их содержания и применения остается одной из наиболее острых и спорных в цивилистике.

Принцип всемерной охраны и судебной защиты гражданских прав в целом характеризует правоохранительную функцию (задачу) гражданско-правового регулирования. В соответствии с ним участникам гражданских правоотношений предоставляются широкие возможности защиты своих прав и интересов: они могут прибегнуть как к их судебной защите, так и к самозащите, а также к применению некоторых других мер, оказывающих неблагоприятное имущественное воздействие на неисправных контрагентов. Гражданское право содержит большой инструментарий правоохранительных средств, позволяющих его субъектам эффективно охранять любые свои права и законные интересы.

Большинство указанных средств имеет имущественную природу, соответствующую характеру преобладающих в предмете регулирования отношений. Их применение обычно направлено на восстановление нарушенных прав и (или) имущественную компенсацию потерпевших. Независимая от влияния участников судебная защита гражданских прав и ограничение (исключительность) их административно-правовой защиты обусловлены спецификой частного права.

Принципы гражданского права - это основные начала гражданско-правового регулирования общественных отношений (ст.1 ГК).

К принципам гражданского права относятся:

1. Признание равенства участников правоотношений;

2. Принцип неприкосновенности собственности;

3. Принцип свободы договора;

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;

5. Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ;

6. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав;

7. обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебную защиту.

Принцип равенства участников гражданских отношений . Данный принцип означает, что ни один субъект в гражданском праве не обладает какими-либо преимуществами перед другими субъектами гражданского права.

Принцип неприкосновенности собственности . Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускаются, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся обращение взыскания на имущество по обязательствам; отчуждение имущества (ч. 3 ст. 35 Конституции).

Принцип свободы договора предусматривает свободу в выборе партнеров по договору, так и выборе вида договора и условий, на которых он будет заключен. Граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно принятым обязательством (ст. 421 ГК РФ).

Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела . Этот принцип опирается на положения ст. 23,24 Конституции РФ о неприкосновенности частной жизни, личной, семейной тайны граждан.

В гражданском законодательстве нормы права выражают, в первую очередь, частные интересы участников гражданского оборота. Это означает, что органы гос. власти и местного самоуправления не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Так, органы государственной власти и местного самоуправления не вправе указывать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, какие товары (работы, услуги) им производить, на каких условиях и по каким ценам их реализовывать.

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав . Граждане и юр.лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора.


Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ. Данный принцип означает беспрепятственное перемещение объектов гражданских прав в пределах территории государства и невозможности установления специальных «заградительных» режимов оборота вещей, работ и услуг в отдельных субъектах РФ.П.5 ст.1 ГК устанавливает, что товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории РФ.

Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты . Основной функцией гражданского права является компенсаторная функция, направленная на восстановление нарушенных прав. Наиболее распространенной формой защиты гражданских прав является судебная.

В то же время некоторые принципы весьма актуальные для практической деятельности не определены в ГК РФ. Так, в частности, отсутствует указание на добросовестность как общий принцип гражданского права. Ссылки на добросовестность как объективное основание регулирования гражданских отношений и субъективный критерий оценки поведения субъектов гражданского права, встречающиеся в ГК РФ, оказываются недостаточными для эффективного правового регулирования.