Договор поручения фидуциарный. Фидуциарные сделки

Договор fiducia заключался в форме mancipatio или in iure cessio с самыми разнообразными целями. Гай (Gai., 2,60) выделяет два вида фидуциарного соглашения: с другом и с кредитором - fiducia cum amico и fiducia cum creditore (contracta).

В первом случае fiducia оформляла договоры поклажи, ссуды, поручения, во втором служила установлению реальной гарантии обязатель­

ства. Эта функциональная дифференциация вторична: структура контракта во всех случаях одинакова.

Fiducia являсгся реликтом древней универсальной сделки nexum, заключавшейся в манципационной форме и расторгавшейся посредством solutio per aes et libram. Эффект либрального ритуала определялся содержанием сопровождавшего акт заявления (nuncu­patio), за которым закон XII таблиц (6,1) признал нормативную силу. Со становлением института частной собственности среди сделок per aes et libram выделился акт с реальным эффектом - mancipatio, с которым в классическую эпоху и ассоциировался либральный риту­ал. Единство формы при функциональном разнообразии сказалось в том, что либральные сделки с обязательственным эффектом стали мыслиться как варианты манципации. Этому способствовало также то, что все они, в том числе и собственно mancipatio, основывались на личной связи между сторонами - fides, определявшей конформ­ность нормам принятого в таких случаях поведения. Можно предпо­лагать, что первоначально fides была основой реального эффекта сделки: обязанность mancipio dans состояла в обеспечении титула приобретателя , а позже, когда нормой стала индивидуальная при­надлежность в обороте, роль fides свелась к средству побудить фи­дуциария к передаче вещи ее прежнему хозяину. Вещь возвра­щалась в форме обратной манципации - remancipatio (если фидуци- ант, завладев ею, не осуществлял обратное приобретение по давно­сти - usureceptio).

Фидуциарный договор в функции реальной гарантии обяза­тельства - это вариант сделки, устанавливавшей ответственность в форме перехода во власть кредитора определенной вещи должника. Этот вид гарантии, сохранившийся после отмены nexum в узком смысле слова (когда было запрещено обращать взыскание на лич­ность должника), стал восприниматься как самостоятельный кон­тракт, при кагором должник по основному обязательству - фидуци- ант - выступал кредитором, а кредитор-фидуциарий - должником. Обязанность фидуциария состояла в том, чтобы восстановить res fiduciae data фидуцианту. Условием реманцииации, как и условием solutio per aes et libram при nexum 4 ®, была уплата (или прощение) долга по основному обязательству.

Это условие предполагалось самой структурой контракта, поскольку по форме fiducia cum creditore не отличалась от fiducia cum amico и требование фидуцианта было защищено во всех слу­чаях одинаковым иском - actio fiduciae.

Этот иск, один из древ­нейших исков bonae fidei, был универсальным ио содержанию: condemnatio в объеме “quidquid ob eam rem dare facere oportet” обусловливалась соблюдением правил поведения, принятых для каждой гипотезы.

Quod A S A S №№ hominem Stichum fiduciae causa mancipio dedit, qua de re agitur, quidquid (ob eam rem) ut inter bonos bene agier et sine fraudatione N m N m A°A° dare facere oportet, eius iudex N™N m A°A° con­demnato, si non paret ab­solvito.

Так как А.Агерий фидуциарно ман­ципировал Н.Негидию раба Стиха, о чем идет судебное разбиратель­ство, что (по этому делу), как по- доброму ведется между добрыми мужами и без коварства, Н.Неги- дий должен датъ сделать А.Аге­рию, то и присуди уплатитъ Н.Негидия А.Агерию; если не выяс­нится, оправдай.

Фраза “ut inter bonos bene agier et sine fraudatione” (Cic., de off., 3,15,61; 3,17,70; Top., 17,66), которая составляла смысловое ядро формулы (Cic., ad fam., 7,12,2: “...illa erit formula fiduciae: “ut inter bonos bene agier oportet” - “...такова была формула иска из фидуциарного договора: “как следует поступать по-доброму ме­жду добрыми мужами”), предполагала и тот случай, когда фиду­циарий не возвращал вещь но уплате фидуциантом долга.

Приведенная реконструкция иска с формулой in ius concepta отводит принципу “ut inter bonos bene...” роль критерия обязан­ности (oportere), подобную той, что в других исках bonae fidei вы­полняет фраза “ex fide bona”. Если фидуциарный договор оформ­лял соглашения поклажи или ссуды, actio fiduciae не только за­щищала фидуцианта от злого умысла со стороны фидуциария, но и предполагала ответственность за вину (culpa, - Mod. 2 diff., Coll. 10,2,2), сходную c diligentia quam suis (в классическом пони­мании). Если договор заключался manumissionis causa (ради manumissio - когда в манципационной форме передавался раб, с тем чтобы его отпустили на волю), то actio fiduciae могла оказать на фидуциария, не желавшего отпускать раба, лишь косвенное воздействие. Потребовалось вмешательство императорской влас­ти, которая наделила такого раба свободой ipso iure (D.l2,4,5,1).

Фидуциарий располагал exceptio doli, а с I в. до н. э. - actio fiduciae contraria, посредством которой он мог истребовать у фи­дуцианта возмещения расходов, произведенных на содержание или необходимое улучшение вещи.

Еще по теме §6. Фидуциарный договор (fiducia):

  1. Тема 30. Договор комиссии. Агентский договор. Договор простого товарищества. Договор коммерческой концессии. Договор доверительного управления им
  2. 46. Договор Tоварищества(societas). Правовая природа, цель и задачи договора товарищества. Права и обязанности договора товарищества, прекращение договора товарищества.
  3. Сделки с жилыми помещениями: договор купли-продажи, мены; договор ренты; договор дарения и др.
  4. §3. Договоры поручения, комиссии, агентский договор и договор доверительного управления имуществом
  5. 4.2. Права по договорам УДС, инвестиционным договорам и договорам на строительство (реконструкцию) недвижимости

Слово фидуциарный английскими буквами(транслитом) — fidutsiarnyi

Слово фидуциарный состоит из 11 букв: а д и и й н р у ф ц ы

Значения слова фидуциарный. Что такое фидуциарный?

Фидуциарный счет

Фидуциарный счет — сумма, находящаяся на депозите в швейцарском банке, который ре-депонирует эту сумму в третий банк вне Швейцарии на свое собственное имя с тем, чтобы избежать швейцарского налога на проценты.

Словарь финансовых терминов

Фидуциарный счет — счет, которым банк или трастовая фирма управляет по доверенности.

Фидуциарный счет — счет, которым банк или трастовая фирма управляет по доверенности. По-английски: Fiduciary account См. также: Банковские счета Трастовые операции

Словарь финансовых терминов

Счет Фидуциарный

СЧЕТ ФИДУЦИАРНЫЙ — счет, которым банк или трастовая фирма управляет по доверенности. Остается за балансом банка; весь риск несет клиент, а банк получает комиссионные.

Словарь юридических терминов. — 2000

СЧЕТ, ФИДУЦИАРНЫЙ — счет, которым банк или трастовая фирма управляет по доверенности; счет остается за балансом банка, весь риск несет клиент, а банк получает комиссионные: такие счета являются специализацией швейцарских банков.

Большой бухгалтерский словарь

Счет Фидуциарный - счет забалансовый, которым банк или трастовая компания управляет по доверенности.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИДУЦИАРНОЕ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИДУЦИАРНОЕ FIDUCIARY TAXATION Подоходный налог на имущество, управляемое по доверенности, и трасты.

Такое имущество и трасты определяются как фидуциарные и являются двумя особыми объектами налогообложения.

Энциклопедия банковского дела и финансов

ОТНОШЕНИЯ, ФИДУЦИАРНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ, ФИДУЦИАРНЫЕ — отношения, основанные на доверии между доверительным собственником и бенефициаром, страховщиком и страхователем, учредителем компании и учрежденной компанией и т.п.

Большой бухгалтерский словарь

Русский язык

Фидуциа́рный.

Орфографический словарь. - 2004

Фидуциарная эмиссия

ФИДУЦИАРНАЯ ЭМИССИЯ – часть наличных денег, эмитированная правительством, которая не обеспечена государственными запасами золота или других средств. В XIX в.

Гукасьян Г.М. Экономика от А до Я. — 2007

ФИДУЦИАРНАЯ ЭМИССИЯ (англ. fiduciary issue) -банкнотная эмиссия, не обеспеченная металлическим запасом эмиссионного банка (в первую очередь — золотом).

Словарь экономики и права. — 2005

ФИДУЦИАРНАЯ ЭМИССИЯ - эмиссия банкнот, денежных знаков, необеспеченная запасом драгоценных металлов (в первую очередь — золота) эмиссионного банка. Исторически эмиссия банкнот допускалась только при наличии золотого запаса…

Фидуциарные деньги

Фидуциарные деньги (от лат. fiducia - доверие; англ. fiduciary money) - средства обращения, не имеющие внутренней стоимости; в частности - бумажные деньги, не обеспеченные запасом благородных металлов.

ru.wikipedia.org

ФИДУЦИАРНЫЕ ДЕНЬГИ (лат. fiducia – доверие, англ. fiduciary money) – банкноты, не обеспеченные запасом благородных металлов банка. Эмиссия Ф.д. получила развитие в период…

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. Грязновой. — 2004

Фидуциарные обязательства

Фидуциарные обязательства

Словарь финансовых терминов

Фидуциарные обязательства — обязательства, принимаемые на себя каким-либо лицом, осуществляющим свою профессиональную деятельность в пользу другого лица.

Словарь финансовых терминов

Фидуциарные обязательства — обязательства, принимаемые на себя каким-либо лицом, осуществляющим свою профессиональную деятельность в пользу другого лица.

Фидуциарные сделки

Фидуциарные сделки в отличие от симулированных те, при которых одному из контрагентов в видах удобства действия предоставляется больше прав, чем в действительности ему намерен передать другой контрагент.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907

Эмиссия Фидуциарная

ЭМИССИЯ ФИДУЦИАРНАЯ. Лат. fiduciarius, от fiducia — доверие Банкнотная эмиссия, не обеспеченная металлическим запасом эмиссионного банка (в первую очередь - золотом).

Бизнес-словарь

ЭМИССИЯ ФИДУЦИАРНАЯ - банкнотная эмиссия, не обеспеченная запасом драгоценных металлов эмиссионного банка.

Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономический словарь

Эмиссия Фидуциарная - банкнотная эмиссия, не обеспеченная металлическим запасом эмиссионного банка.

Словарь бизнес терминов. — 2001

Фидуция, как форма залога и как форма хранения. Фидуциарные отношения.

Фидуция. В начальном периоде залога интересы кредитора играют преобладающую роль. Должник в целях залога передает по манципации закладываемое имение в собственность залоговому кредитору; при этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, по которому залоговый кредитор обязан в случае своевременной уплаты долга возвратить заложенное имение должнику.

Передавая закладываемую вещь в собственность кредитору, должник предоставляет кредитору больше прав, чем это требуется по залогу; должник таким образом оказывает доверие (fides) кредитору, ожидая, что в случае своевременной уплаты долга, предмет залога будет ему возвращен.

Вот почему этот вид залога носит название фидуции, а самая сделка относится к разряду фидуциарных, т. е. доверительных.

Сохранился текст фидуциарного залога, относящегося к более поздней эпохе - I-II веку нашей эры. Должником является некто Л. Баян, кредитором Л. Тиций в лице его раба Дама, предмет залога - имение Баяна. Передаем документ в сокращенном виде:

Dama L. Titji servus fundum Baianum nummo uno et hominem Midam nummo uno fidi fiductae causa mancipio accepit ab Baiano libripente antestato. Pactum conventum factum est uti quam pecuniam L. Titius Baiano dedit is fundus ea que mancipie fiducia essent, donec eaomnis pecunia soluta esset, Si pecunia sua die soluta non esset, tum eum fundum eaque mancipia L. Titius venderet (Cirard, Textes, 827; Bruns, Fontes, I, 334). — Дама, раб Л. Тиция, получил от Баяна по манципации фидуциарно за одну монету имение Баяна и за одну монету раба Мидаса в присутствии весовщика и свидетелей. При этом было договорено, чтобы это имение и раб служили залогом в обеспечение денег которые Тиций дал взаймы Баяну, впредь до полной оплаты этих денег. В случае неплатежа денег в срок, Тиций вправе продать это имение и раба.

В этом тексте доверие - fides идет настолько далеко, что даже не упоминается об обязанности залогового кредитора возвратить заложенное имение после получения долга. Чем же был гарантирован должник в том, что по оплате долга, он действительно, получит залог обратно? Совершенно понятно, что недостаточно одной пресловутой римской честности, fides Romana, которую так расхваливает Полибий (VI, 56), противопоставляя ее деловой ненадежности греков. Должнику, обманутому в своем доверии, претор давал actio fiduciae на случай -

si quid dole malo domini captus fraudatusque actor est. Videtur autem dolo facere dominus, qui cum haberet restituendi facultatem, non vult restituere (D. 15.1. 36). — если должник был опутан и обманут по злому умыслу кредитора; обманно поступает тот кредитор, который, имея возможность вернуть залог, не возвращает его.

Эта формулировка восходит ко временам Цицерона, когда, как мы знаем, складывалась гражданско-правовая защита от обмана:

Ne propter te fidemve tuam captus fraudatusve sim (Cicero, De officiis, III. 17.70). — Чтобы из-за тебя и твоей «честности» я не оказался опутанным и обманутым.

Залоговый кредитор, против которого было вынесено решение по иску о фидуции, подвергался бесчестию (инфамии), поскольку он нарушил включенное претором в исковую формулу требование «действовать как водится между порядочными людьми и без обмана» (ср.Cicero, De officiis, III.

Залог в форме фидуции продолжал существовать и в классическую эпоху наряду с другими формами: pignus, hypotheca.

Одним из наиболее распространенных видов модифицированной манципации была манципация фидуциарная: вещь передавалась кому - либо в собственность, но с оговоркой «fidei fiduciae causa» . Это значило, что приобретатель вещи должен был иметь ее лишь для известной цели и при наступлении предусмотренных соглашением условий должен был вернуть ее (совершить remancipatio) манципанту. Цели такой фидуциарной манципации могли быть весьма разнообразны. Гай (II. 60) упоминает о fiducia cum creditore и cum amico. В первом случае вещь передавалась в виде залога для обеспечения долга, во втором - для сохранения. Но не подлежит сомнению, что в такой же форме в древности удовлетворялись и другие юридические потребности - ссуды, найма, поручения и т. д., для которых еще не существовало выработанных обязательственных форм. Но обязанность приобретателя вещи вернуть ее потом манципанту не была в то время юридической: какого - либо иска об исполнении fiducia манципант не имел; он вверялся только «доброй совести» - fides - своего контрагента; неисполнение этой «fides» влекло для последнего только моральное бесчестье - infamia, но не юридическую ответственность.

Тем не менее фидуциарная манципация играла большую роль и заключала в себе зародыш целого ряда будущих самостоятельных обязательств. Широкое применение манципации к самым различным отношениям служит лучшей иллюстрацией к тому, что называется «принципом экономии форм» , и самым наглядным образом показывает нам «интерпретационное» искусство древнейших римских юристов - понтификов, руками которых это приспособление совершалось.

фидуция (в древнейшее время) – заключалась в том, что должник посредством манципации отчуждал вещь в собственность кредитора, но с условием, что в случае исполнения обязательства кредитор обязан будет вернуть вещь в собственность должника. Фидуция была невыгодна для должника, поскольку кредитор становился собственником вещи, которая передавалась ему в залог, и поэтому мог распоряжаться ею.

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК).

Сделки — осознанные, целенаправленные, волевые действия физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий. Это обнаруживается даже при совершении обыденных действий. Например, предоставление денег взаймы влечет за собой возникновение у лица, давшего взаймы (займодавца), права требовать возврата займа, а у лица, взявшего взаймы (заемщика), — обязанности возвратить деньги или вещи, взятые взаймы.

Сущность сделки составляет волеизъявление субъекта, имеющее своей основой его волю. Воля — желание лица достичь поставленной цели. Волеизъявление — выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной восприятию других лиц. Волеизъявление — это суть самой сделки. Воля и волеизъявление -две стороны одного и того же процесса психического отношения лица к совершаемому им действию. Естественно, что воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу. В случае, когда воля направлена на одно действие, а волеизъявление выражает намерение совершить другое действие, сделка может вызвать споры между участниками, что препятствует ее совершению. Таким образом, для сделки важно единство воли и волеизъявления.

Цель, преследуемая субъектами, совершающими сделку, всегда носит правовой характер — приобретение права собственности, права пользования определенной вещью и т. д. Типичная для данного вида сделок правовая цель, ради которой она совершается, называется основанием сделки (causa). Основание сделки должно быть законным и осуществимым.

Юридические последствия, возникающие у субъектов вследствие совершения сделки, представляют собой ее правовой результат. Виды правовых результатов сделок весьма разнообразны: приобретение права собственности, переход права требования от кредитора к третьему лицу, возникновение полномочий представителя и др.

Для исполненной сделки характерно совпадение цели и правового результата.

Юридические цели сделки необходимо отличать от мотива, по которому она совершается. Мотив как осознанная потребность, осознанное побуждение — фундамент, на котором возникает цель. Поэтому мотивы лишь побуждают субъектов к совершению сделки и не служат ее правовым компонентом.

Сделкой может считаться только правомерное действие, совершенное в соответствии с требованиями закона. Правомерность сделки означает, что она обладает качествами юридического факта, порождающего те правовые последствия, наступление которых желают лица, вступающие в сделку, и которые определены законом для данной сделки. Поэтому сделка, совершенная в соответствии с требованиями закона, действительна, т.е. признается юридическим фактом, породившим желаемый субъектами сделки правовой результат.

Классификация сделок

а) односторонние, двусторонние и многосторонние;

б) вербальные (устные) и литеральные (письменные)

в) возмездные и безвозмездные;

г) реальные и консенсуальные;

д) каузальные и абстрактные;

е) фидуциарные и нефидуциарные

ж) сделки под условием / условные сделки

з) крупные сделки

а)Односторонняя сделка — сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК). Например, составление завещания, принятие наследства.

Двусторонняя сделка – сделка, для совершения которой достаточно выражения воли двух сторон.(купля-продажа).

Многосторонняя сделка – сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление трех или более сторон (п. 3 ст. 154 ГК). При многосторонней сделке правовой результат возникает при совпадающем волеизъявлении более чем двух сторон. Примером многосторонней сделки служит договор о совместной деятельности (договор простого товарищества).

Деление сделок на односторонние и двусторонние или многосторонние показывает правомерность утверждения: не всякая сделка — договор, но всякий договор — сделка.

Б) Вербальная — сделка, устанавливающая обязательство словами, т.е.

приобретающий обязывающую силу посредством и с момента произнесения определенных фраз.(стипуляция).

Литеральная – сделка, которая заключается в письменной форме.

В) Возмездная — сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального или другого блага.

Безвозмездная — сделка, по которой сторона обязуется исполнить свои обязанности без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущественный характер.(дарения)

Г) Реальные — сделки, которые совершаются только при условии непосредственной передачи вещи одним из участников. (рента, заем, хранение.) Для реальной сделки характерно, что права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи.

Консенсуальные — сделки, для совершения которых достаточно достижения соглашения о совершении сделки. Например, договор купли-продажи считается совершенным в момент достижения соглашения между продавцом и покупателем.

Д) Каузальная – сделка, из которой видно, какую правовую цель она преследует. Права и обязанности субъектов, вытекающие из каузальной сделки, должны соответствовать ее основанию — правовой цели, опираться на нее. Так, из договора купли-продажи всегда можно определить, на какое имущество хочет прибрести право собственности покупатель и в связи с продажей какого имущества у покупателя возникает право требования оплаты.

Абстрактные сделки — это сделки, порождающие права и обязанности, как бы оторванные от основания(цели) сделки (от лат. abstrahere — отрывать, отделять). Пример — выдача векселя.

Е)Фидуциарные сделки (от лат. fiducia — доверие) — это сделки, основанные на особых, лично-доверительных отношениях сторон.(доверенность, договор поручения).

Нефидуциарные – сделки, который не носят лично- доверительный характер.

Ж) Сделки под условием — сделка, стороны которой ставят возникновение или прекращение прав и обязанностей в зависимость от какого-то обстоятельства, которое может наступить или не наступить в будущем. Условие в сделке — элемент случайный, но он должен быть неразрывно связан с основным содержанием сделки и не может рассматриваться изолированно. Сделка может быть совершена под отлагательным (суспензивным) или отменительным (резолютивным) условием.

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия (п. 1 ст. 157 ГК). Например, один гражданин продает другому мебельный гарнитур, оговаривая при этом, что право собственности перейдет к покупателю после покупки продавцом другого гарнитура.

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия.(п.2.ст.157) Например, гражданин предоставляет в пользование другому дачу сроком на один год с условием, что если в течение этого срока возвратится из научной командировки дочь, то права арендатора прекращаются

З) Крупные сделки — сделка (в том числе заём, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества. (ФЗ «Об акционерных обществах" ст. 78)

Фидуциарная сделка (от лат.fiducia - доверие) - сделка, основанная на особых, лично-доверительных отношениях сторон.

Когда и зачем это надо?

Фидуциарная сделка позволяет сохранять высокую степень конфиденциальности и право собственности при финансировании торговых операций и инвестициях в коммерческие проекты. В определённых случаях фидуциарная сделка является инструментом налогового планирования и защиты активов, а также позволяет сэкономить время и силы при управлении рутинными процессами, передав их на попечение профессионалов.

Что получается в результате?

  • Это возможность на конфиденциальной основе профинансировать физическое или юридическое лицо;
  • Ведение торговых и коммерческих операций с сохранением конфиденциальной информации о выгодополучателе;
  • Иногда лучшая степень защиты активов по сравнению с прямым инвестированием;
  • В процессе проведения фидуциарных сделок наша компания исполняет роль профессионального управляющего, который способен привлечь новые ресурсы в интересах клиента;
  • Профессиональное планирование и осуществление торговой сделки;
  • Полный контроль со стороны клиента над ходом фидуциарной сделки, как во время заключения сделки, так и в процессе ее реализации;
  • Оптимизация налоговых издержек;
  • Эффективный способ консолидирования активов для группы компаний, перевода средств и предоставления займов конкретным компаниям группы, а также реструктуризации долговых обязательств

Требования к оформлению фидуциарной сделки:

Cделка осуществляется при наличие доказательств о легальности происхождения передаваемых финансовых средств или активов.

Под сделкой понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

В то же время это акты осознанных, целенаправленных, волевых действий физических и юридических лиц, совершая которые, они стремятся к достижению определенных правовых последствий. Например, предоставление денег взаймы влечет возникновение у лица, давшего взаймы (заимодавца), права требовать возврата займа, а у лица, взявшего взаймы (заемщика), — обязанности возвратить деньги.

Сделка — это волевое действие, поэтому сущность сделки составляют воля и волеизъявление сторон.

Воля — детерминированное и мотивированное желание лица достичь поставленной цели.

Волеизъявление — выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной восприятию других лиц.

Это важнейший элемент сделки, с которым, как правило, связывают юридические последствия.

Способы выражения, закрепления или засвидетельствования воли субъектов, совершающих сделку, называют формами сделок.

Воля может быть изъявлена устно, письменно, совершением конклюдентных действий, а также молчанием (бездействием).

Юридические последствия совершения сделки представляют собой ее правовой результат (например, приобретение права собственности, переход права требования, возникновение полномочий представителя и др.).

Для исполнения сделки характерно совпадение цели и правового результата.

Виды сделок. Сделки подразделяются на следующие виды:

1) односторонние, двусторонние и многосторонние;

2) возмездные и безвозмездные;

3) консенсуальные и реальные;

4) каузальные и абстрактные.

Существуют и другие классификации сделок.

1. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки.

Для совершения односторонней сделки (ст. 156 ГК РФ) достаточно, чтобы волю изъявила одна сторона, т.е. односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Для других лиц она создает обязанности лишь в случаях, установленных законом, либо с согласия этих лиц.

Например, завещание. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ). Наследник, если принимает наследство, обязан исполнить данное обязательство, а лица, которым нужно исполнить данное обяза-тельство, приобретают право требовать его исполнения.

Для совершения двухсторонней сделки необходимо волеизъявление двух сторон. При этом каждая из них может быть представлена как одним, так и несколькими субъектами. Поэтому не следует смешивать число сторон в двухсторонней сделке с числом ее участников.

Воли сторон должны быть встречными и совпадающими. Таким образом, они:

во-первых, диктуются взаимно удовлетворяемыми интересами (один хочет вещь купить, другой продать);

во-вторых, должны быть согласованными (поставка возмож-на, если стороны согласуют количество товара).

Для совершения многосторонней сделки необходимо волеизъявление более двух сторон (договор простого товарищества — совместная деятельность).

Если в сделке более одной стороны, то она называется договором.

Договоры — многосторонние (двух и более сторон) сделки играют важнейшую роль в социально-экономической жизни страны. Это средство регуляции экономической системы, основанное на равенстве граждан и организаций, действующих в ее рамках.

Существует выражение: «Всякий договор — сделка, но не всякая сделка — договор».

2.Возмездные и безвозмездные сделки.

Возмездной называется сделка, когда обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по представлению материального или иного блага (например, договор купли-продажи).

В безвозмездной сделке такие обязанности отсутствуют (например, дарение).

3.Консенсуальные и реальные сделки.

Консенсуальные (лат. сотетш — соглашение) — это такие сделки, которые порождают права и обязанности с момента достижения сторонами соглашения.

При реальных (лат. res — вещь) сделках одного соглашения недостаточно. Необходима передача вещи в натуре или совершение иного действия (сделки дарения и займа, не сформулированные как обещание подарить или выдать заем; договоры перевозки и т.д.).

4.Каузальные и абстрактные сделки.

Каждая сделка имеет правовую цель, к достижению которой стремятся субъекты. Из каузальной сделки (лат. causa — правовое основание) всегда понятно, какую цель она преследует, кауза очевидна. Цель эта всегда законна и достижима (недействительна сделка, совершенная с целью, противоправной основам правопорядка и нравственности; недействительна также сделка купли-продажи имущества, совершенная несобственником или лицом, не обладающим соответствующими полномочиями, так как ее цель — переход права собственности — недостижима).

Абстрактные сделки оторваны от своего основания, т.е. их действительность не зависит от основания — цели сделки. Например, выдача векселя — из векселя не видно, на основании чего возникло право требовать выплаты денежных сумм.

Доверительные (фидуциарные) — сделки, имеющие доверительный характер (поручение, комиссия, доверительное управление). В фидуциарных сделках изменение характера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера могут привести к прекращению отношений в одностороннем порядке (отмена доверенности выдавшим ее лицом).

Сделки, совершенные под условием. В некоторых случаях, возникновение или прекращение прав и обязанностей ставятся в зависимость от какого-либо обстоятельства, которое может наступить (или нет) в будущем. Именно неопределенность наступления обстоятельств позволяет субъектам придать мотиву сделки значение. (Например, гражданин сдаст в аренду дачу, если он построит новую; внук получит велосипед в подарок, если сдаст экзамены на «отлично», и т.д.).

Сделка может быть совершена под отлагательным или отмени-тельным условием.

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия (ст. 157 ГК РФ). Например, продается дом, при этом оговаривается, что право собственности перейдет к покупателю после покупки продавцом другого дома.

Это не предварительный договор, а полноправная сделка.

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия. Например, предоставляется квартира в пользование по договору аренды сроком на 1 год с условием, что если в течение данного срока хозяева вернутся из командировки, то права арендатора будут прекращены. Здесь важно следующее: если наступлению условия содействовал субъект, которому наступление условия выгодно, оно признается не наступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ).

Совершение сделок — важнейший юридический способ осуществления гражданских прав. Поэтому в гражданском обороте действует принцип допустимости — действительности любых сделок, не запрещенных законом, т.е. принцип свободы сделок (ст. 8 ГК РФ).

Юкша Я.А. Учебник "Гражданское право"

По особому характеру взаимоотношений участников сделки их можно разделить на фидуциарные и не фидуциарные. Фидуциарные сделки (от лат. fiducia - доверие) - это сделки, основанные на особых, лично-доверительных отношениях сторон (договор поручения, простое товарищество и пр.) - Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.08.2013 по делу N А56-40336/2012 . Утрата такого характера взаимоотношениями сторон дает возможность любой из них в одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки (например, в договоре поручения как поверенный, так и доверитель вправе в любое время отказаться от его исполнения без указания мотивов).

1.3.6.Алеаторные и неалеаторные сделки

В алеаторных (рисковых) сделках отсутствует эквивалетность, в ней остается в выигрыше только одна сторона (пари, лотерея, страхование и т.д.) Заключение подобных сделок допускается только в случаях, предусмотренных законом (ст. 1063 ГК РФ) - Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О лотереях" - Апелляционное определение Московского городского суда от 14.01.2014 по делу N 33-604

1.3.7.Срочные и бессрочные сделки

В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу.

Сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента, называются срочными .

Срочные сделки подразделяются на сделки, совершенные:

    с отлагательным сроком - срок, который стороны определили как момент возникновения прав и обязанностей по сделке.

    с отменительным сроком - срок, когда сделка должна прекратиться.

Например, стороны договорились, что безвозмездное пользование имуществом должно быть прекращено до 1 января. Такой срок будет отменительным. Возможно упоминание в договоре и отлагательного, и отменительного срока. Так, договор аренды здания школы на летний период, заключенный в феврале, начнет действовать с 1 июня и прекратится 31 августа. 1 июня в этом договоре отлагательный срок, а 31августа - отменительный.

1.3.8.Сделки, совершенные под условием (ст. 157 гк рф)

В тех случаях, когда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, сделки называют условными .

Условия бывают:

1. отлагательные, если возникновение прав и обязанностей зависит от наступления какого-либо события - пункт 4 ;

2. отменительные, если прекращение сделки поставлено в зависимость от наступления условия -пункт 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 ; .

Сделку, совершенную под отлагательным условием, необходимо отличать от предварительного договора (ст. 429 ГК РФ).

При наступлении отлагательного условия сделка, в содержание которой оно включено, без каких-либо дополнительных юридических фактов порождает те права и обязанности, возникновение которых ставилось в зависимость от наступления условия. Например , стороны договорились о том, что продается библиотека, но право собственности на нее перейдет к покупателю только после отъезда продавца в другой город в связи с повышением по службе. Наступление указанного отлагательного условия само по себе является основанием перехода права собственности на библиотеку. Если эти же лица заключили бы предварительный договор о том, что они обязуются в будущем заключить договор купли-продажи библиотеки, то для перехода права собственности на библиотеку необходимо было бы заключить отдельный (основной) договор купли-продажи.

События, которые могут выступать в качестве условий, должны удовлетворять критериям:

    Вероятности, т. е. не должно быть известно, наступит оно или нет. Нельзя в качестве условия использовать срок, дату, достижение определенного возраста, наступление других обстоятельств, относительно которых нет сомнений в их возникновении.

    Качество условия может быть признано не только за событиями, но и за действиями людей, что позволяет сторонам условной сделки влиять на наступление или ненаступление условия. Недобросовестное поведение одного из участников сделки может стимулировать наступление выгодного для него условия либо препятствовать наступлению невыгодного условия. При таких действиях лица искусственно вызванное событие считается ненаступившим, а предотвращенное - наступившим (п. 3 ст. 157 ГК).

В научной литературе найдите и ознакомьтесь с иными классификациями сделок, например мнением Л.А. Чеговадзе.

в римском праве договор, который заключался в форме манципации или процессуальной цессии с самыми разнообразными целями. Гай выделял два вида такого договора: с другом и с кредитором. В первом случае оформлялись договоры поклажи, ссуды, во втором - установление реальной гарантии обязательства. Эта дифференциация по функции вторична: структура контракта во всех случаях была одинакова. Требование фидуцианта было защищено во всех вариантах договора одинаковым иском - один из древнейших исков доброй совести, был универсальным по содержанию и обусловливал присуждение соблюдением правил поведения. Если договор оформлял соглашения поклажи или ссуды, иск защищал фидуцианта не только от злого умысла со стороны фидуциария, но и предполагал ответственность за вину, сходную с осмотрительностью, как в отношении собственных вещей. Если договор заключался ради отпущения раба на волю, который в манципационной форме передавался другому лицу, то иск мог оказать на фидуциария, не желавшего отпускать раба, лишь косвенное воздействие. Требовалось вмешательство императорской власти, которая наделяла такого раба свободой по праву. Фидуциарий располагал встречным иском, посредством которого он мог истребовать у фидуцианта возмещение расходов, произведенных на содержание или необходимое улучшение вещи. Д.В.Дождее

Договор поручения прекращается смертью, признанием одной из сторон недееспособной или ее банкротством, если договором не предусмотрено иное или если иное не вытекает из существа задания. К смерти физического лица приравнивается ликвидация юридического лица.

Основной отличительной чертой договора поручения является то, что каждая сторона может в любое время расторгнуть его в одностороннем порядке, без указания причин (абз. 1 ст. 404 ШОЗ). Это императивное положение закона.

В то же время абз. 2 ст. 404 ШОЗ предусматривает, что сторона, расторгшая договор в неподходящее время, должна возместить другой стороне убытки. Поскольку временной критерий может быть истолкован слишком узко, судебная практика уточнила, что возмещение причитается, если соблюдены два условия: 1) убытки возникли в результате досрочного прекращения договора; 2) расторжение договора не обусловлено причинами, которые можно вменить другой стороне. Практика Федерального суда допускает возможность предусмотреть в договоре поручения неустойку, которая покроет эти убытки.

Договоры, схожие с поручением

Коммерческое посредничество (ст. 412-418 ШОЗ). По этому договору одному лицу - посреднику (маклеру) (le courtier) поручается за вознаграждение (заработную плату) либо указать другому лицу возможность для заключения сделки и свести стороны, либо выступить посредником при согласовании условий договора (посредник-переговорщик). Профессия маклера (посредника) регулируется как на кантональном, так и на федеральном уровне. Биржевые маклеры и брокеры подчиняются Закону от 24 февраля 1993 г. о биржах и торговле ценными бумагами. Особенность договора коммерческого посредничества по сравнению с обычным договором поручения заключается в том, что маклер не принимает на себя обязательства оказать ожидаемую услугу. Однако вознаграждение причитается, только если его деятельность завершится заключением договора (абз. 1 ст. 413Ш03).

Агентский договор (der Agenturvertrag, le contrat d"agence, il contratto d"agenzia) - договор, на основании которого доверитель возлагает на другое лицо на постоянной основе обязанность систематически договариваться о заключении для него сделок (агент-переговорщик) или заключать их от своего имени и за свой счет, не будучи с ним связанным трудовым договором. От договора коммерческого посредничества агентский договор отличается там, что договор коммерческого посредничества заключается на неопределенный срок, в то время как агентский - на определенный.

Агент действует от имени принципала и за его счет, но не состоит с принципалом в трудовых отношениях.

Агент может быть физическим или юридическим лицом. Законодательно особые требования к агентскому договору коммерческого характера не предусмотрены, тем не менее желательно заключать его в письменной форме, учитывая сложность предмета, а также для того, чтобы имелось письменное доказательство существования договора. Коммерческий агент должен охранять интересы принципала с тщанием и осмотрительностью обычного предпринимателя. Агенту запрещено использовать для личных целей или раскрывать третьим лицам коммерческую тайну, доступ к которой он получил за время деловых отношений с принципалом. Принципал обязан оказывать агенту всяческое содействие с тем, чтобы агент мог успешно исполнять свои функции по договору.

Если иное не предусмотрено агентским договором, агент имеет право на получение вознаграждения или комиссии со всех сделок, по которым агент выступал в качестве посредника или которые были заключены в течение срока действия агентского договора вследствие инициативы, проявленной агентом.

Если агентский договор заключен на определенный срок, действие договора прекращается по истечении этого срока. Если срок не был установлен заранее, договор может быть прекращен любой из сторон в течение первого года его действия уведомлением, направленным другой стороне договора за один месяц. По истечении первого года действия договора он может быть расторгнут на конец календарного квартала с предварительным уведомлением за два месяца. В любом случае как принципал, так и агент могут в любой момент расторгнуть договор без предварительного предупреждения при наличии "серьезного основания" (wichtige Grunde). Концепция серьезного основания схожа с существующей в странах общего права концепцией "существенного нарушения" (material breach).

Согласно ст. 418и ШОЗ агент имеет право на обязательное вознаграждение за клиентскую базу. Оно причитается агенту в случае, если договор прекращен по причинам, за которые агент не отвечает, и при этом агент действительно увеличил число клиентов принципала. Величина такого вознаграждения не может превышать суммы чистой выручки за год, исчисленной на основании средней чистой выручки за предыдущие пять лет действия договора или за весь срок его действия, если срок договора был меньше пяти лет.

Договор комиссии (die Kommission, le contrat de commission, la commissione per la compra e vendita) (ст. 425- 439 ШОЗ). В соответствии с таким договором одно лицо (комиссионер) обязуется от своего имени, но за счет другого лица (комитента) купить или продать движимые вещи или ценные бумаги за комиссионное вознаграждение (комиссию). Договор комиссии отличается от коммерческого посредничества тем, что в отличие от маклера комиссионер вправе заключить договор. От агентского договора договор комиссии отличается тем, что комиссионер действует от своего имени, а не от имени принципала, как агент. Кроме того, как и договор коммерческого посредничества, договор комиссии заключается в отношении отдельных сделок, а не на определенный срок.

Дистрибьюторское соглашение. Законодательством дистрибьюторское соглашение специально не регулируется. Права и обязанности поставщика и дистрибьютора определяются на основании судебной практики, частично основанной на нормах, которыми регулируются коммерческие агентские договоры. Как правило, поставщик поставляет товар дистрибьютору, а дистрибьютор перепродает его на определенной территории на эксклюзивной или не эксклюзивной основе. Дистрибьютор обязан активно рекламировать и продвигать товары на рынке, а поставщик - поставлять товары на условиях договора. В отличие от агента дистрибьютор действует от своего имени и продаст товары за свой счет.

Стороны дистрибьюторского соглашения свободно определяют территорию, на которой дистрибьютор вправе продавать товары поставщика. Путем установления положения о минимальных объемах закупок маркетинговый риск в определенной степени переносится на дистрибьютора. Кроме того, договором могут быть предусмотрены дополнительные обязательства дистрибьютора, например, продвижение продаж, содержание определенных запасов товаров, проведение маркетинговых исследований, использование специального оборудования, привлечение специалистов.

Согласно преобладающему мнению дистрибьюторское соглашение может быть прекращено, что и коммерческий агентский договор (ст. 418ц ШОЗ). Если договор действовал меньше года, он может быть прекращен по завершении месяца, следующего за месяцем, когда было направлено уведомление о его расторжении. К расторжению дистрибьюторских соглашений, длившихся более года, применяются положения о простых товариществах (ст. 546 ШОЗ). Это означает, что уведомление о расторжении такого договора должно быть направлено за шесть месяцев. В любом случае любая из сторон вправе в любое время без предварительного уведомления прекратить договорные отношения при наличии серьезных оснований. Это принцип проистекает из норм о коммерческих агентских договорах и закреплен в ст. 418г ШОЗ.

Нормы о коммерческих агентских договорах не применяются к вознаграждению за клиентскую базу. Статьей 418и ШОЗ предусмотрено, что агент имеет безусловное право на вознаграждение за клиентскую базу, если он существенно увеличил число клиентов принципала, и не отвечает за причины, которые привели к прекращению агентского договора. Существующая судебная практика предусматривает, что дистрибьютор не имеет права требовать вознаграждение за клиентскую базу, поскольку он скорее рекламирует свое имя, нежели создает рекламу для поставщика.

Фидуциарные договоры

Понятие фидуциарной деятельности как связанной с особыми доверительными отношениями профессиональной оновленных законом и добрыми нравами, учредитель полностью отстраняется от исполнения каких-либо функций по управлению имуществом фидуции. Таким образом, фидуция - более гибкий по сравнению с традиционным договором поручения механизм, позволяющий принимать оперативные решения (в том числе финансовые), не тратя время на дополнительное согласование каких-либо действий с учредителем. Кроме того, фидуциарный договор позволяет учредителю фидуции сохранять анонимность. Поэтому фидуциарные договоры широко распространены в банковской сфере и в сфере управления капиталовложениями: так, швейцарские банки за счет клиента и на его риск совершают инвестиционные операции от своего имени. При этом учет активов, которыми банк управляет по фидуциарному договору, ведется отдельно.

Фидуция для обеспечения исполнения обязательственного требования (обеспечительная фидуция, Пбише- Бйгесё) - эффективный механизм защиты прав кредитора. В отличие от фидуции для управления имуществом обеспечительная фидуция не является разновидностью договора поручения, это отдельный договор. Должник передает имущество, которое должно служить обеспечением исполнения обязательства должника перед кредитором (в частности, ценные бумаги), в управление доверительному управляющему, и доверительный управляющий обязуется управлять имуществом в пользу кредитора и вернуть переданное ему имущество должнику после того, как обязательство будет исполнено. Если должник не исполнил свое обязательство, должник также становится бенефициаром по отношению к имуществу фидуции.