Наследник по завещанию умер раньше наследодателя. Вступление в наследство после смерти наследника

При оформлении наследства может возникнуть довольно сложная, как с эмоциональной, так и с практической точки зрения ситуация. Если умер один из наследников, то возможны самые разные варианты развития событий в зависимости от целого ряда прочих обстоятельств, о которых речь и пойдет в настоящей заметке. Из нее вы узнаете, каков алгоритм возможных действий, когда один из наследников умер, от чего зависит конкретный набор таких действий, и как выйти из ситуации с наименьшими потерями. А первое, от чего необходимо отталкиваться в таком случае: это вопрос о том, имеется ли завещание.

Cодержание статьи:

Если имеется завещание

В соответствии с действующими в России правилами (да и не только в России) наследование возможно двумя основными путями: по закону и по завещанию. Причем второй путь является доминирующим в том смысле, что если ваш родственник оставил завещание на случай собственной смерти, то его содержание доминирует над правилами, установленными законом. За исключением того случая, пожалуй, когда речь идет о гарантированной обязательной доле в наследстве.

Итак, в завещании наследодатель определяет целый круг вопросов, касающихся правовой судьбы его собственности после его смерти. Однако в данной заметке нас, прежде всего, волнует вопрос о круге наследников. Наследодатель описывает в своей последней воле, кому достанется после его смерти нажитое им при жизни имущество.

При этом, он может оставить все имущество кому-то одному из своих потомков (или даже не потомков – а совершенно постороннему лицу), а может распределить его между всеми потенциальными претендентами, определив долю каждого из них.
Но что делать, если умер один из наследников? Ответ на этот вопрос зависит от обстоятельств, о которых речь пойдет ниже.

Раньше наследодателя или одновременно с ним

Основной вопрос заключается в том, когда умер наследник: раньше, одновременно, или же после наследодателя, то есть после открытия наследства.

В этой части статьи рассмотрим вариант, когда наследник по завещанию умирает раньше или одновременно с наследодателем. Варианты развития событий зависят еще и от того, в данном случае, назначил ли наследодатель одного наследника по завещанию или несколько, а также от того, воспользовался ли он возможностью подназначения, предусмотренной законом. Давайте разберем по порядку.

Единственный наследник по завещанию

Итак, если в завещании указано единственное лицо, которому после смерти завещателя должно перейти все его имущество, и это лицо умирает раньше или одновременно с завещателем, то действуют следующие правила.

Вся завещанная собственность переходит к наследникам по закону. Рассмотрим пример.

Гражданин Иванов оставил завещание, в соответствии с которым после его смерти его имущество, состоящие из 12 миллионов рублей, должно было перейти к его старшему сыну А. Помимо старшего сына у гражданина Иванова есть мать и две дочери.

По трагической случайности гражданин Иванов и его сын гибнут в авиакатастрофе. В этом случае имущество гражданина Иванова перейдет к наследникам первой очереди по закону, поскольку иных претендентов по завещанию нет и оно в этом случае теряет всякий смысл.

Таким образом, дочери гражданина Иванова и его мать, как претенденты первой очереди, получат по 4 миллиона рублей.

Если по завещанию претендентов несколько

В том случае, если в последней воле лица перечислены несколько его потомков, которым он оставляет все свое имущество, и при этом один из них умирает раньше или одновременно с ним, то происходит так называемое приращение долей. Это означает, что доля умершего наследника будет разделена между прочими претендентами по завещанию.

Например, уже упомянутый нами гражданин Иванов оставил распоряжение, в соответствии с которым после его смерти те 12 миллионов, что он заработал за жизнь, должны были быть поделены поровну между его старшим сыном А. и двумя дочерями. Как и в предыдущем примере мужчины погибли в авиакатастрофе. В этом случае доля старшего сына, равная 4 миллионам рублей, будет разделена между дочерями гражданина Иванова, таким образом, каждая из них получит в общей сложности по 6 миллионов рублей. Мать же Иванова к наследованию по закону призвана не будет, так как действует завещание.

Если же наследодатель распределяет доли между потомками не поровну, то доля выбывшего наследника по завещанию будет распределена пропорционально между оставшимися в соответствии с их долями.

Например, в вышеописанном случае гражданин Иванов завещал 6 миллионов старшему сыну А., дочери Б. он завещал 4 миллиона, а дочери В. только 2 миллиона рублей. В том случае, когда вместе с гражданином Ивановым гибнет его старший сын А., его доля будет распределена между оставшимися дочерями следующим образом (с соблюдением пропорций): дочери Б. достанется 60 % доли сына А., то есть 4 миллиона рублей. А дочери В. достанется 40 % доли сына А., то есть 2 миллиона рублей. Таким образом, общая доля дочери Б. составит 8 миллионов рублей, а дочери В. – 4 миллиона рублей. Как и в предыдущем примере, мать гражданина Иванова к наследованию не призывается.

Подназначение наследника

Наследодатель в завещании может предусмотреть ситуацию, когда тот, кому он завещает свое имущество умрет раньше, чем сам наследодатель или одновременно с ним. На этот случай он может подназначить наследника, то есть определить того, кому достанется имущество в случае если основной претендент по завещанию умрет раньше или вместе с наследодателем.

При этом он может выстроить целую цепь из подназначенных наследников. Приведем пример с уже знакомым нам гражданином Ивановым.

Гражданин Иванов предусмотрел, что на случай смерти его основного наследника – старшего сына А., все имущество перейдет к дочери Б. Поэтому, когда он и его старший сын погибли в авиакатастрофе, так и произошло – все 12 миллионов унаследовала дочь А. При этом в соответствии с законом, ни дочь В., ни мать гражданина Иванова к наследованию не призывались.

Подназначение очень упрощает ситуацию с распределением имущества в том случае, когда происходят непредвиденные жизненные ситуации. При этом, как мы сказали ранее, гражданин Иванов мог выстроить целую цепь из подназначенных претендентов. Например, определить, что в случае смерти сына А., право получить имущество переходит к дочери Б., а в случае, если и она умрет раньше или одновременно с Ивановым, то к дочери В. Ну, а если и с ней случится та же трагедия, то к наследованию, например, должна быть призвана его мать.

Закон в этом смысле оставляет широкий простор для маневра, если вы решили оставить завещание.

После открытия наследства

Выше мы рассмотрели случаи, когда наследник умирает раньше наследодателя или одновременно с ним. Теперь рассмотрим варианты, когда наследник по завещанию умирает после открытия наследства, не успев его принять.

Во-первых, давайте определимся, что означает принять наследство. Строго по закону, это означает, что он должен совершить одно из следующих действий:

  • подать заявление нотариусу по месту открытия наследства о его принятии;
  • фактически вступить во владение имуществом;
  • оплатить долги умершего или принять долг в его пользу;
  • произвести за свой счет расходы на содержание собственности умершего.

Таким образом, если ничего из вышеперечисленного претендент на имущество выполнить не успел, то вступают в силу правила о наследственной трансмиссии. Обращаем также ваше внимание, что смерть его должна наступить в тот шестимесячный период, который предоставляется для принятия наследства. Если же он не принял имущество в указанные шесть месяцев, а умер по истечению этого срока, то правила о трансмиссии не применяются.

О порядке и сроках принятия наследства рассказывается на видео ниже:

Наследственная трансмиссия

Этот непонятный термин означает всего лишь права на принятие наследства к потомкам умершего наследника. Давайте разберемся на примере уже привычного нам гражданина Иванова и его семьи.

Итак, гражданин Иванов оставил завещание в пользу своего старшего сына А. Однако старший сын гражданина Иванова умер спустя три месяца после смерти самого Иванова. Введем в нашу ситуацию еще одного участника: допустим, что сын А. был женат.

В этом случае к его жене переходит право на принятие наследства после смерти Иванова, но не само это наследство автоматически. Поэтому если жена сына А. подаст заявление нотариусу, то она получит все 12 миллионов. А если не подаст, то к разделу собственности, как и в первом примере, будут призваны дочери Иванова и его мать.

Бесперстова Алла Анатольевна

Помощник юриста по наследственным делам: консультации, решение споров и вопросов, оформление наследства

Написано статей

Согласно действующему ГК РФ, все дееспособные физические вправе распоряжаться нажитой собственностью по своему усмотрению, причем не только при жизни, но и после смерти. Посмертное волеизъявление выражается в составлении завещания. Данный документ определяет судьбу материальных и интеллектуальных ценностей после смерти физического лица. Как правило, в нем содержится перечень имущества и список людей, которым собственность отходит. На принятие ее отводится не более 6 месяцев, но если наследник по завещанию умирает раньше наследодателя, в процесс вносятся некоторые изменения.

Завещание открывается после кончины составителя в присутствии юриста и заинтересованных граждан. Таковых может быть несколько, ценности распределяются между ними в соответствие с оставленными распоряжениями. Для вступления в права, указанным лицам, необходимо:

  • предоставить свидетельство о кончине наследодателя;
  • предоставить постановление суда о признании собственника имущества умершим;
  • удостоверение личности.

Документ признается действительным только в том случае, если он заверен у нотариуса. При его составлении соблюдается тайна, потому о существовании такового желательно никому, кроме доверенных лиц не сообщать. Хранить его лучше в нотариальной конторе, либо банковской ячейке. Составитель вправе назначить не только правопреемников, но и исполнителей своей воли.

Право на собственность умершего человека по закону имеют все родственники. При этом первыми на очереди являются супруг, дети и родители. В случае отсутствия таковых имущество передается братьям, сестрам, тетям, дядям и так далее по порядку. Если наследник умер, то это обстоятельство вносит существенный беспорядок в завещательный процесс.

Смерть лица, вступившего в права

Чтобы ничего не перепутать и добиться исполнения собственной воли, наследодатель должен подумать не только о возможном наследнике, но и о предполагаемом его правопреемнике.

В этом случае если первый, кто, вступил во владение ценностями, но не завершил процедуру их принятия, скончался, собственником может стать тот, кто указан в документе в качестве второго претендента. Наличие такового решит многие проблемы, связанные с борьбой за собственность.

Важно! Смерть, вступившего в завещание гражданина, позволяет претендовать на имущество не только потенциальным наследникам его составителя, но и гражданам, являющимся наследниками лица, его принявшего.

Последние получают права на имеющуюся собственность в порядке, предусмотренном наследственным правом:

  • по завещанию;
  • по закону.

Новый владелец вправе распоряжаться собственностью вне зависимости от того, сколько времени прошло от ее получения.

Смерть лица, не вступившего в права

Если умер гражданин, не вступивший в права собственности, то факт его смерти может положить такой процедуре, как . Суть ее заключается в переходе прав на собственность к лицам, являющимся правопреемниками умершего ее получателя. Подобное право возникает в ситуации, когда:

  • нет заявления о принятии собственности;
  • не подтвержден факт использования доставшимися ценностями.

Для получения прав на имущество необходимы следующие документы:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • свидетельство о смерти правопреемника, если наследник умер раньше;
  • бумага, подтверждающая родственную связь с правопреемником;
  • справка из ЖЭКа о последнем месте проживания наследодателя;
  • справка о составе семьи.

Пример: Гражданин Соколов получил в наследство от своей матери гражданки Ивановой – частный дом. Мать умерла 24 января 2016 года, спустя 3 месяца, не успев заявить свое право на собственность, умирает сам Соколов. В данном случае наследник умирает раньше наследодателя и правопреемниками его признаются дочь и сын. Именно они наследуют умершему. Старшая сестра умершей Соколовой, несмотря на имеющееся близкое кровное родство с гражданкой Ивановой, таким правом не обладает. Право это возникнет в случае отказа от собственности ее племянника и племянницы.

Из примера видно, что родственники, не вступившего в права собственности лица, могут сделать это за него. В случае отсутствия у последнего лиц, желающих принять собственность, она наследуется по закону в порядке наследования.

Важно! Завещание документ не статичный. До смерти его составителя содержание документа можно неоднократно изменять. Если наследник по завещанию умер раньше наследодателя, последний вправе изменить свою волю (ст. 1130 ГК РФ).

Иные варианты

Если в завещании указано несколько человек, и составитель не желает переписывать документ, то после его смерти, доля умершего ранее, разделяется между остальными гражданами, признанными правопреемниками собственника имущества (ст. 1161 ГК РФ).

Пример: Гражданин Иванов И.Т. составил бумагу, в которой в качестве основных наследников указал двоих детей и жену. Спустя 3 года после написания документа, супруга данного гражданина погибла. Он решил не менять завещательную волю, и после его смерти имущество было поделено поровну между двумя детьми.

В ситуации, когда наследник и наследодатель умирают одновременно, либо если наследники по завещанию умирают раньше наследодателя с незначительной разницей о времени, (погибают в автомобильной катастрофе и т. п.) завещание считается недействительным. Имущество разделяется по закону между родственниками (ст. 1142-1145 ГК РФ). При распределении его учитываются интересы наследников, так называемой, обязательной доли (несовершеннолетние дети, нетрудоспособные).

Статьей 1217 ГК предусмотрено, что наследование осуществляется по завещанию или по закону. При этом наследование по закону возможно только в том случае, если оно не изменено завещанием наследодателя (ст. 1223 ГК). Таким образом, наследодатель в завещании может самостоятельно определить, кто будет его наследником, а кто нет. Но, не все так просто.

Например, нельзя лишить наследства лицо, имеющее право на обязательную часть (ч. 3 ст. 1235 ГК). Также завещание уже после смерти наследодателя может быть признано недействительным полностью или частично (ст. 1257 ГК). Ситуаций может возникнуть множество, причем далеко не все они четко урегулированы нормами законодательства.

Так, на портале Право Украины обсуждалась следующая ситуация. Было составлено завещание на двух наследников в равных долях. Один из наследников умер раньше наследодателя. После смерти наследодателя на наследование части, которая была завещана умершему наследнику, претендуют наследники по закону и второй наследник по завещанию. Нотариус, в связи с наличием спора, отправляет всех в суд (есть постановление об отказе в совершении нотариального действия).

Пользователь задал вопрос: какова судьба части наследника по завещанию, умершего раньше наследодателя? Могут ли наследники по закону претендовать на нее? Какие заявлять исковые требования? Мнения по этому поводу разделились.

Позиция 1

Часть наследства, которая была завещана умершему наследнику, будет наследоваться наследниками по закону.

Позиция 2

Часть, предназначаемая умершему наследнику, подлежит перераспределению между другими наследниками по завещанию. То есть все имущество наследодателя унаследует второй наследник по завещанию.

Позиция 3

Часть умершего наследника должны унаследовать его наследники по праву представления.

Мнение юристов проекта: Итак, в ситуации, когда один из наследников по завещанию умер раньше наследодателя, вследствие чего, естественно, не имеет возможности принять полагавшуюся ему часть наследства, на его часть могут претендовать:

– остальные наследники по завещанию;

– наследники умершего наследника (по праву представления);

– наследники наследодателя по закону.

Кто же, согласно закону, имеет право на получение данной части наследства? Прямого ответа на этот вопрос в законодательстве нет. Именно поэтому и нотариальная, и судебная практика довольно разнообразны.

Однако, проанализировав нормы, регулирующие правоотношения наследования, а также решения судов высших инстанций, можно сделать следующие выводы.

1. Нередко и нотариусы, и суды признают право на наследование части умершего наследника по завещанию за остальными наследниками по завещанию. При этом руководствуются ч. 1 ст. 1275 ГК, согласно которой в случае, если от принятия наследства отказался один из наследников по завещанию, часть в наследстве, которую он имел право принять, переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну.

Наследника по завещанию, который умер до дня открытия наследства, нельзя считать таким, который не принял наследство, так как он не является наследником, поскольку на день открытия наследства был мертв.

Однако такой подход нельзя назвать правильным. Действующим законодательством не предусмотрено, что в случае смерти наследника по завещанию все имущество переходит другому наследнику по завещанию. Применение же ч. 1 ст. 1275 ГК по аналогии свидетельствует о неправильном ее толковании.

Так, согласно ч. 1 ст. 1222 ГК наследниками могут быть физические лица, которые являются живыми на момент открытия наследства. Отказаться от принятия наследства (то есть не принять его) может только наследник. Таким образом, наследника по завещанию, который умер до дня открытия наследства, нельзя считать таким, который не принял наследство, так как он не является наследником, поскольку на день открытия наследства был мертв.

Данные выводы подтверждаются и судебной практикой (определение ВССУ от 17.09.2014 по делу № 6-32653св14, решение ВССУ от 12.02.2014 по делу № 6-37755св13).

2. Согласно ч. 1 ст. 1266 ГК (наследование по праву представления) внуки, правнуки наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабке, деду, если бы они были живыми на момент открытия наследства.

Смысл данной статьи заключается в том, что наследование по праву представления имеет место при условии, что наследодатель не составил завещание, а наследник по закону умер до открытия наследства. В случае же, если было составлено завещание, ст. 1266 ГК применению не подлежит (определение ВСУ от 02.04.2008 по делу № 6-25680св07).

3. Таким образом, если один из наследников по завещанию умер раньше наследодателя, его часть будет наследоваться по закону. К такому выводу пришел ВССУ в решении от 12.02.2014 по делу № 6-37755св13. В обоснование указал следующее.

Поскольку один из наследников по завещанию умер до дня открытия наследства, считается, что он выбыл из круга наследников по завещанию, а часть, завещанная ему, не охвачена завещанием.

Поскольку один из наследников по завещанию умер до дня открытия наследства, считается, что он выбыл из круга наследников по завещанию до дня смерти наследодателя. Анализ норм гражданского законодательства дает основание для вывода о том, что часть, завещанную умершему, следует считать такой, которая не охвачена завещанием. А значит, исходя из ч. 2 ст. 1223 ГК, право на наследование этой части получают наследники по закону.

Если наследник по завещанию, умерший до открытия наследства, одновременно входит в число наследников по закону, то его наследники в свою очередь смогут унаследовать по праву представления ту часть, которую умерший наследник унаследовал бы по закону, если бы был жив.

Таким образом, в ситуации, описанной пользователем, наследники по закону имеют полное право претендовать на часть наследства, которая была завещана наследнику по завещанию, умершему раньше наследодателя. В суде им нужно заявлять исковое требование о признании права собственности на наследственное имущество.

Если наследник по завещанию умер раньше наследодателя (до момента открытия наследства), часть наследства, полагавшаяся ему по завещанию, считается такой, которая завещанием не охвачена. И право на наследование этой части принадлежит наследникам по закону.

Статья 1146. Наследование по праву представления

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства(пункт 1 статьи 1119).

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Комментарий:

В ходе предшествующего изложения мы уже не раз, вслед за законом, обращались к наследованию по праву представления. Сейчас же рассмотрим его более подробно.

В жизни нередки случаи, когда наследник по закону, который был бы призван к наследованию, если бы он был жив в день открытия наследства, умирает раньше наследодателя либо одновременно с ним. Неизбежно возникает вопрос, какова судьба наследственного имущества или его части, которая причиталась бы этому наследнику. В соответствии с принципом свободы завещания наследодатель может в завещании распорядиться указанным имуществом по своему усмотрению так, как если бы этого наследника и вовсе не было, хотя это и не всегда возможно(например, когда наследодатель и наследник умирают одновременно). Некоторые завещательные распоряжения завещателя в отношении умершего наследника, сделанные еще до его смерти, сохраняют силу. Так, если завещатель еще до смерти наследника лишил его в завещании наследства, то после смерти наследника он не обязан это распоряжение подтверждать, оно и так имеет юридическую силу, если не будет завещателем отменено или изменено. И все же в результате смерти наследника до открытия наследства или одновременно с наследодателем может возникнуть целый ряд вопросов, которые нуждаются в специальном правовом урегулировании. Ответ если не на все, то по крайней мере на часть из них и дан в ст. 1146.

Если наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля в наследстве по праву представления переходит к его потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 Г. К. Иными словами, наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки; племянники и племянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя. Они наследуют ту долю в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, причем она делится между ними поровну. В отношении лиц, которые наследуют по праву представления, сохраняется очередность их призвания к наследованию. Приведем пример. Вместе с наследодателем в авиационной катастрофе погибли сын и брат наследодателя. У сына и брата остались дети. К наследованию по праву представления будут призваны дети сына(внуки наследодателя). Дети брата(племянники наследодателя) к наследованию по праву представления призваны не будут. Объясняется это тем, что сын погибшего относится к наследникам первой очереди, а брат погибшего — к наследникам второй очереди. Если бы сын и брат были живы, то к наследованию по закону был бы призван только сын, которого в связи с его смертью до открытия наследства или одновременно с наследодателем замещают его дети. Племянникам же в данном случае замещать юридически некого, поскольку их отец, если бы он был жив, к наследованию призван бы не был.

Отметим еще раз, что хотя круг лиц, которые могут наследовать по праву представления, теперь и расширен(за счет включения в него не только внуков наследодателя и их потомков, как было раньше, но также племянников и племянниц наследодателя, двоюродных братьев и сестер наследодателя), он все же достаточно узок. При расширении круга этих лиц законодатель не пошел столь же далеко, как при увеличении числа очередей наследников по закону. При этом к наследованию по праву представления в порядке очередности могут быть призваны только сами племянники и племянницы наследодателя, сами двоюродные братья и сестры наследодателя, но не их потомки. Граждане, которые наследуют по праву представления, не имеют права на обязательную долю, поскольку круг лиц, имеющих на нее право, определен в законе исчерпывающим образом(см. комментарий к ст. 1149 ГК).

Обратим внимание на то, что наследование по праву представления при наличии предусмотренных в законе условий возможно и тогда, когда наследник умирает не только до открытия наследства, но и одновременно с наследодателем, т. е. и тогда, когда наследодатель и наследник являются коммориентами(см. комментарий к ст. 1114 ГК). Нет ли здесь несоответствия с п. 2 ст. 1114 ГК, согласно которому коммориенты не наследуют после друг друга? К наследованию после каждого из коммориентов их наследники(причем они являются наследниками как тех, так и других) призываются по различным основаниям. Возвращаясь к приведенному примеру, сыновья после смерти отца призываются к наследованию на общих основаниях, а после смерти деда наследуют долю отца в наследстве их деда — в силу специального основания — наследования по праву представления. Отец же и сын не наследуют после друг друга уже потому, что в день открытия наследства ни того, ни другого нет в живых.

Отметим также, что наименование указанного основания — наследование по праву представления — в известной мере условно, поскольку ни наследника, которого его потомок замещает, ни наследодателя, после смерти которого открылось наследство, нет в живых. Поэтому отношения« представительства» лица, которое наследует соответствующее имущество, ни с тем, ни с другим невозможны.

Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, по праву представления не наследуют. Наследодатель может в завещании лишить наследства и потомков наследника по закону, которым« маячит» перспектива унаследовать имущество по праву представления, дабы предотвратить переход наследства к нежелательным для него лицам.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который, если бы он был жив, не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 Г. К. Кроме того, и он сам как недостойный наследник может оказаться лицом, не имеющим права наследовать или отстраненным от наследования. Таким образом, правила ст. 1117 ГК о недостойных наследниках распространяются и на потомков наследника, которые при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 1117 ГК, могли бы унаследовать имущество по праву представления(см. комментарий к ст. 1117 ГК).

< Предыдущая Следующая >