Что такое патент и необходимые условия для его получения. Структура патента на изобретение

Налоговая нагрузка нашей страны, предусматривает разнообразные возможности уплаты различных налогов, сборов и других обязательных платежей. Есть некоторые категории граждан и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых может не приносить значительной прибыли, поэтому для них создаются условия в сторону уменьшения налогового пресса. Для этого создана патентная система. Некоторые задаются вопросом, для чего она нужна, какие дает преимущества в 2018 году, и вообще что такое патент? Именно об этом и будет рассказано в данной публикации.

Если внимательно изучить рынок различных услуг, то можно увидеть что большинство индивидуальных предпринимателей, которые не могут справляться с налоговыми нагрузками, уходят в тень, ликвидируя свой статус, и превращаются в простых физических лиц, которые продолжают делать свою работу, не платя за это налоги. Это беспокоит правительство, которое понимает, что победить такое явление можно только легализировав их статус плательщиков налогов. Для этого и была придумана патентная система. Её основу составляет предоставление специальных разрешений - патентов, которые дают право на предоставление каких либо услуг, по минимальной ставке налогообложения. Таким образом, мелкий бизнес начинает выходить из тени и платить необходимые платежи. Это дает возможность увеличить поступления в бюджеты всех уровней в 2018 году.

Важно знать, что перечень видов работ, занимаясь которыми, можно рассчитывать на получение права, на льготное налогообложение, четко прописан в законодательстве РФ, и не подлежит какой либо корректировке в сторону уменьшения.
https://youtu.be/K6zX2CNrm4Y

Для чего нужно такое разрешение

Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо разобраться что такое патент вообще. Для этого можно обратиться в налоговый кодекс, который говорит, о том, что патент - специальное разрешение, на занятие определенным видом деятельности (в большей части сфера услуг), который выдается на ведение хозяйственной деятельности в определенной области бизнеса, либо выполнения конкретной работы, за вознаграждение (тоже касается сферы услуг) физическими лицами. Данный перечень устанавливается НК (налоговым кодексом), и различными подзаконными актами. Он полностью обновлен на 2018 год.
Это и есть патентная система. Крупный и средний бизнес не подпадает под ее действие. Однако следует помнить, что микропредприятия (не более 15 работников и 120 млн. оборот) и малый бизнес (до 100 работников и 800 млн. оборот) составляют более 80% всего бизнеса в РФ.

Патентная система для индивидуальных предпринимателей в 2018 году

Для мелких предпринимателей, которые имеют статус ИП и планируют его сохранить в 2018 году, но не могут платить большие сборы, существует патентная система, которая предусматривает следующие особенности:

  • получение патента на занятие определенным видом бизнеса, в сфере услуг, и других областях, который, устанавливается в федеральном законе, и может уточняться нормативно-правовыми актами субъектов Федерации;
  • ставка по сборам для такого бизнеса фиксированная, и исходит из возможного дохода индивидуального предпринимателя за определенный период времени, который также прописывается в Законе;
  • возможность расширять перечень бизнеса субъектами Федерации, и запрет на его уменьшение в 2018 году;
  • упрощенный способ отчетности, а также возможность открыть такой бизнес в кратчайшие сроки;
  • четкий перечень видов деятельности, который предусматривает вышеуказанная патентная система.

Такая патентная система для индивидуальных предпринимателей, которая будет действовать в 2018 году, имеет и свои недостатки, которые состоят в следующем:

  • нельзя выполнять работу в сфере услуг, которые не указаны в выданном патенте;
  • за неправильное ведение книг учета доходов, предусматриваются большие штрафные санкции.

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что патентная система для индивидуальных предпринимателей, направлена на вывод их из тени, и призвана минимизировать уплату ими налогов.

Важно понимать, что субъекты Российской Федерации, не могут уменьшать перечень видов деятельности, которые подпадают под патентное налогообложение, а могут только увеличивать данный перечень.

Патентная система для физических лиц

Физические лица, также подпадают под нее. Их включение вызвано тем, что значительная часть населения занимается различным мелким бизнесом. Но не старается идти в налоговую, и платить налоги за проделанную работу. Ряды таких лиц пополняют разорившиеся ип, которые не справились с нынешней налоговой нагрузкой, и прекратили свою деятельность, решив уйти в тень. Исходя из этого, общая патентная система была разработана и для них.

Её суть состоит в том, что любое физическое лицо, которое решит заниматься каким-нибудь бизнесом в 2018 году, либо просто выполнять оплачиваемую работу, без вступления в трудовые отношения, может рассчитывать на минимальные налоговые ставки и сборы в бюджеты всех уровней. Благодаря таким разработкам налогового законодательства, которые будут действовать в 2018 году, физические лица получат следующие преимущества:

  • могут выполнять любую работу за вознаграждение, платя за это минимальные налоги и другие платежи;
  • это будет засчитываться в трудовой стаж, с учетом подачи необходимых документов, подтверждающих такую деятельность в 2018 году, и уплату соответствующих налогов;
  • возможность работать на индивидуальных предпринимателей, без специального оформления.

Но тут есть некоторые минусы, которые состоят в следующем:

  • такая патентная система, которая начнет действовать в 2018 году, обязывает выполнять только ту работу, которая указана в специальном перечне, и право такой деятельности может быть подтверждено выданным патентом;
  • патент, если в нем не указаны некоторые виды деятельности, не дает право выполнять работу в 2018 году, которая не предусмотрена в выданном патенте;
  • патентная система предусматривает ряд штрафов, за нарушение правил о регистрации патента и его использования.

Следует отметить, что патент, как физическим так и юридическим лицам выдают налоговые органы того субъекта федерации, на территории которого будет осуществляться такая деятельность. Если ИП или физическое лицо желает работать на территории другого субъекта, они должны брать дополнительные патенты, в территориальных налоговых органах того субъекта Федерации где планируется деятельность.

Какие субъекты хозяйственной деятельности не могут рассчитывать на получение таких патентов

Для того чтобы ответить на данный вопрос, нужно снова обратится к нормативно-правовым актам, регулирующим патентную систему:

  • лица, которые имеют определенную правовую форму организации, и являются юридическими (ООО, ЗАО и другие);
  • индивидуальные предприниматели, которые занимаются таким бизнесом, который не входит в список услуг которые не подпадают под патентное налоговое законодательство.

Но в данном случае можно указать, что некоторые предприниматели, которые занимаются разным видом услуг, могут рассчитывать на упрощенную и обычную систему уплаты налогов. Для этого им достаточно, открыть патент, на определенный вид деятельности и экономить на налогах.

Такое льготное налогообложение, которое предусматривает выдачу специальных разрешений, направлено, прежде всего, на уменьшение финансовой нагрузки на мелких предпринимателей, и физических лиц, которые ушли в тень, но желают платить налоги по мере своих финансовых возможностей.

Похожие записи:

Похожие записи не найдены.

Нехватка информации о патентовании и охране интеллектуальной собственности может стать серьезной проблемой как для предпринимателей, чей бизнес строится на каком-либо изобретении, так и для ученых и конструкторов (которые могут быть обвинены в плагиате). Многие совершенно не понимают, зачем вообще нужен патент на изобретение , какие возможности он дает и от чего защищает. Внесем ясность в этот вопрос.

Просто и понятно о том, зачем нужен патент на изобретение

Древние изобретатели и инженеры, создававшие, например, песочные часы или колесо, не задумывались о своих правах на собственные изобретения. Их технические разработки быстро входили в массовое использование и применялись всеми и всюду, где изобретение могло облегчить людям жизнь. Однако рыночные отношения и усложнение технологий в корне изменили ситуацию: если изобретение можно усовершенствовать и продать дороже, то возникает конкуренция.

Изготовителю новой, продвинутой версии того же колеса (например, шипованного, подходящего для езды по зимним дорогам) хочется получить больший доход и увеличить число своих клиентов, а не делить рынок с конкурентами, которые решили использовать его идеи и наработки. Это вызывает потребность в защите исключительного права авторов на свои изобретения, что осуществляется посредством получения государственных патентов.

Патент на изобретение нужен для того, чтобы исключить все возможности применения защищаемой им технологии кем-либо, кроме правообладателя (без приобретения лицензии), в течение всего срока действия данного охранного документа. Патент – надежное средство монетизации результатов интеллектуального труда, позволяющее авторам изобретений получать доход от их промышленного использования.

Но при этом огромное количество изобретателей подают заявки на получение патентов для своих изобретений просто «для галочки», желая иметь у себя такой документ и внести свое имя в государственные реестры изобретений, но совершенно не рассматривая патент как бизнес-инструмент. Даже вариант извлечения прибыли из торговли лицензиями не приходит им в голову.

Поэтому, чтобы патент на изобретение не остался просто красивой бумажкой, а оказался действительно нужен и полезен в коммерческом плане, авторам изобретений необходимо разрабатывать собственные планы по управлению интеллектуальной собственностью. Создание таких стратегий начинается с анализа и выбора технологий защиты своего творческого продукта.

Стратегии по управлению интеллектуальной собственностью рассматривают изобретения в рамках всего их жизненного цикла: от возникновения идеи и создания первых рабочих прототипов до регистрации патента, введения технической разработки в промышленное производство и распоряжения правами на нее, включающее их защиту, передачу и продажу, оценку их стоимости, окончание срока их действия.

Получение патента – всего лишь один из возможных вариантов (есть и альтернативы, например, режим конфиденциальности для изобретения, при котором патент будет не нужен). Выбор конкретных инструментов управления интеллектуальной собственностью определяется, в первую очередь, целями компании. Например, для предприятий, создающих инновационные технологии в области ракетостроения, предпочтительнее установление режима конфиденциальности, поскольку раскрывать информацию о таких изобретениях нежелательно, а оформление патента предполагает именно этот путь. Ракетостроительные заводы представляют собой закрытые компании, и в случае копирования запатентованных чужих наработок невозможно будет проверить эти факты и принять какие-либо меры в их отношении.

Также существует режим открытых инноваций, обычно устанавливаемый для товаров, о которых необходимо в кратчайшие сроки проинформировать конечных пользователей, рекламируя свой товар таким образом. Поэтому информация о подобных изобретениях сразу публикуется во всех возможных открытых источниках. Это нужно для продукции, которую люди приобретают только после серьезных размышлений и тщательного сравнительного анализа. Производитель выдает полную информацию о своем товаре, заботясь о покупателях.

Это рискованно в том плане, что конкуренты тоже не дремлют и вполне могут взять перспективную технологию себе на вооружение, да еще и усовершенствовать ее. Но обычно это происходит лишь через какое-то время, за которое компания-изобретатель успевает получить свой доход, а потом ее последователи лишь расширяют рынок и формируют новую нишу для данного вида продукции. То есть, патент для подобных изобретений тоже не очень нужен.

Для выполнения аналитической работы, связанной с интеллектуальной собственностью, нужно обладать специальными знаниями, прежде всего маркетинговыми и юридическими. Большие фирмы имеют целые аналитические отделы, которые работают над стратегиями управления интеллектуальной собственностью, включая получение патентов на изобретения.

10 причин, объясняющих, зачем нужен патент на изобретение

Получение патента – процедура долгая и хлопотная как для изобретателей и патентных поверенных, так и для государственного патентного ведомства. Она начинается с предварительной проверки изобретения на новизну, составления и подачи заявки в Роспатент, после чего сотрудники ведомства ее принимают, подвергают формальной экспертизе и экспертизе по существу, в конечном итоге, принимают решение о регистрации изобретения или же отказе в ней. При положительном исходе правообладателю выдают патент, а также публикуют сведения об изобретении в государственных реестрах и бюллетене.

  1. Право монопольно применять техническое новшество в бизнесе, включая изготовление товаров, их продажу, экспорт и импорт в рамках закона.
  2. Защиту от тех же действий, производимых конкурентами (путем запрета на использование изобретения кем-либо, кроме его владельца).
  3. Извлечение прибыли из торговли исключительными правами на изобретение.
  4. Наращивание активов компании (интеллектуальная собственность является нематериальным активом, который может заметно повысить стоимость фирмы).
  5. Снижение налогового бремени (эту возможность дает пользование правами на интеллектуальную собственность).
  6. Укрепление репутации предприятия, создание ему имиджа передовой и инновационной компании, который помогает завоевать лояльность потребителей, привлечь инвесторов и контрагентов.
  7. Больше возможностей для получения заказов от государственных структур в процессе закупок (тендерные комиссии госпредприятий охотнее отдают заказы тем фирмам, которые грамотно распоряжаются своими инновациями и имеют патенты на свои разработки – такие компании считаются более надежными, конкурентоспособными и перспективными).
  8. В совместных предприятиях патенты на изобретения (вернее, исключительные права на них, измеренные в денежном эквиваленте) могут быть использованы как вклад в уставной капитал со стороны одного из партнеров, что увеличит его долю в бизнесе и даст ему больше возможностей участвовать в управлении компанией.
  9. Права владельца или автора изобретения получают официальное подтверждение и защищаются государственными инстанциями – судами, антимонопольной и таможенной службами, ППС, Роспатентом.
  10. В случае посягательств на изобретение со стороны конкурентов их можно будет привлечь к ответственности (от гражданско-правовой до административной и уголовной, в зависимости от тяжести нарушения).

Если вам нужен патент на изобретение, проведите проверку его патентоспособности

До того, как подавать заявку на регистрацию патента в ФИПС и разворачивать бизнес на основе своего изобретения, обязательно нужно проверить его на новизну, чтобы исключить вероятность судебных исков от других правообладателей (если вдруг окажется, что данная разработка была кем-то запатентована). Если основа изобретения уже кому-то принадлежит, можно купить лицензию на него и заниматься бизнесом на законных основаниях.

Пример из жизни: некий предприниматель хочет открыть фирму, оказывающую услуги лазерной гравировки по стеклу, и намерен брать изображения из Интернета, чтобы наносить их на предметы. Но эти изображения могут быть законодательно защищены, и их использование разрешается лишь при заключении договора с владельцем.

В науке и технике ситуация примерно такая же: гениальная, на первый взгляд, техническая идея может принести изобретателю не почет и деньги, а обвинения в плагиате и судебные иски. Поэтому проведение патентной разведки перед регистрацией своих прав на изобретение нужна, в первую очередь, самому автору (или владельцу технического новшества). Патентные базы содержат очень подробные и исчерпывающие – даже более чем в научных периодических изданиях – описания изобретений, полезных моделей и т. п. Кроме того, в этих базах есть масса информации о том, какими проектами сейчас занимаются различные исследовательские центры, какие новинки были недавно запатентованы.

Но бывает и так, что изобретение не имеет аналогов в мире и действительно абсолютно ново и оригинально. В этом случае автору нужно получать патент на такое изобретение как можно скорее, иначе ту же самую идею может использовать конкурент, а патентное ведомство отдаст предпочтение тому разработчику, чья заявка пришла раньше.

До того момента, когда на изобретение имеются все документы, регистрирующие его как объект ИС, оно официально не является инновацией, поскольку еще не проведена проверка всех баз подобных объектов и не доказана новизна и промышленная применимость технологии, метода или устройства. И эта ситуация может стать довольно печальной для разработчика: ведь он потратил на создание своего изобретения время, силы и средства, а законно воспользоваться им и отбить свои вложения не имеет возможности.

Молодым изобретателям, которые хотят стать высокооплачиваемыми и востребованными специалистами, нужно внимательно изучить всю информацию, касающуюся оформления патентов на изобретения. Создание и поддержка научно-технических площадок, делающих упор в первую очередь на ИС, входит в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г., то есть на производителей новой продукции и тех, кто создает инновации. Поэтому авторам крайне важно иметь представление о возможностях использования их изобретений в бизнесе и четко понимать, когда и как нужно получать патенты на свои технические разработки.

Действительно ли нужен патент на изобретение либо это фикция защиты права?

Основная цель, для которой нужны патенты на изобретения в современном мире, – это продвижение научных и технических знаний путем привлечения инвестиций в производство новой продукции, разработку методов и устройств. Патенты, защищая изобретения от посягательств конкурентов, превращают технические инновации в выгодный и надежный объект для инвестирования.

По общепринятому мнению, получение патентов – удел крупных компаний, которые могут себе позволить дорогостоящие исследования, либо отдельных изобретателей, желающих получить инвестиции для открытия производства нового продукта и вывода его на рынок. Кроме того, некоторые предприятия продают лицензии на право применения своих изобретений другими компаниями либо конечными пользователями.

Но есть и противники патентной системы, призывающие к ее отмене. Основная цель их критики – крупные монополии, контролирующие немалые доли отдельных областей науки и техники за счет получения патентов на важные изобретения и, таким образом, лишающие общество свободного доступа к жизненно важным лекарствам, к ценной информации и перспективным научным разработкам. Кроме того, владельцы монополий на изобретения устанавливают тот уровень цен на конечные продукты, который им нужен, а это не всегда в интересах общества.

Более того, в некоторых технических отраслях патенты и владение ими – не двигатель экономического и технологического развития, а препятствие на их пути, блокирующее вывод прогрессивных инноваций на рынок. Изобретения ведь не образуются сами собой, а, как правило, являются плодом долгих кропотливых усилий работников той или иной компании. Если несколько разных фирм создают какую-либо новую технологию одновременно, то патент достается той из них, которая первой подала заявку, а развитие остальных при этом тормозится. Так случилось, например, с конкурентами Эдисона, изобретателя лампы накаливания в 1880 г., – другие изобретатели, работавшие над той же идеей, немного опоздали с получением патента и были в судебном порядке отстранены от производства ламп, поскольку монополия на этот вид продукции уже принадлежала Эдисону. Это несколько притормозило развитие инноваций в данной области.

На практике патенты не настолько сильно влияют на инновации. В ряде отраслей (их немного) цена вхождения на рынок столь велика, что создание барьеров для конкурентов оправдывает себя; в других отраслях ситуация иная. С одной стороны, из фактического положения дел, например, в фармацевтической промышленности США можно сделать выводы, что активные исследования и разработки в этой области обусловлены именно патентами (поскольку запатентованные технологии привлекательны для инвесторов). Однако ответы на вопросы о том, насколько патенты способствуют росту экономики в целом, повышают ли количество и качество изобретений и так ли они нужны отдельным изобретателям, вовсе не столь очевидны.

Кроме того, дискуссии вызывает и сложившаяся практика получения патентов. Далеко не каждое изобретение, заявка на регистрацию которого подается в Роспатент, получает охранный документ. По одним данным, отказ ожидает всего 3 % заявок, по другим – до 25 %. При этом в регистрации изобретений в области высоких технологий отказывают, как правило, чаще, чем в выдаче патентов на новые лекарственные препараты.

Если вы задались вопросом, зачем нужен патент на изобретение, значит, у вас возникла потребность в защите своих интеллектуальных прав. В этой ситуации лучше довериться профессионалам нашей компании «Царская привилегия».

Я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.

Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции - разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.

В России, к сожалению, главная - запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.

Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.

Например, есть у нас швабра...

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект - швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию - возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.


Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru , далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору . В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.

Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы - целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак - этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.

Из Википедии:

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):
1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.

3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.


Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:

Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

Объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

Первый признак

кровать,

Второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

Третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

Четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

Пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

Шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

Один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.

Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ

изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё - значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.

Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.

А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.

Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.

Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:

Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.

Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.

К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.

Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.

Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят - гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно - вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае - если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете - у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

Так что же дает патент на изобретение?

Патент , существуя в мире почти четыреста лет, сегодня закрепляет за лицом, которому он выдан, исключительные права на изготовление, использование, продажу или предложение к продаже устройств, изделий, веществ, штаммов, технологий, в которых использовано изобретение, как правило, в большинстве стран этот период составляет двадцать лет.

Изобретение - это не выдвижение идеи, не изложение принципа, а создание работающей модели .

Не на любое практически полезное изобретение может быть выдан патент. Патент выдается на изобретения, удовлетворяющие критериям патентоспособности, изложенным в Четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.


Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.


При этом в уровень техники входит вся известная в мире информация, в том числе и открытое применение изобретения. А новизна должна быть мировой. К сожалению, последнее многие изобретатели упускают из виду, публикуя информацию в специализированных источниках до того, как решат подавать заявку, однако, если эта публикация (неважно, в какой стране мира) будет найдена в процессе государственной экспертизы. То она окажет автору медвежью услугу. То же самое касается открытого показа, демонстрации на выставках и даже неафишируемого показа потенциальным инвесторам –все это в конечном итоге может привести к аннулированию патента.


Если все-таки необходимость заставила сделать сведения о сущности изобретения общедоступными, то заявку на изобретение нужно подать в Патентное ведомство до истечения шести месяцев с даты раскрытия информации. Но при этом нужно помнить, что обязанность доказывания данного факта всегда будет лежать на заявителе.


Кстати, критерии промышленной применимости и неочевидности изобретения уже были обозначены императором Николаем I в Положении о привилегиях 22 ноября 1833 г.

Объем патента (объем предоставляемой правовой охраны), определяется перечисленными в патенте притязаниями. Многие упускают этот момент, иногда даже судьи.

Что принято считать изобретением?

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Не могут быть объектами патентных прав:

  1. способы клонирования человека;
  2. способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
  3. использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
  4. иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Что может быть объектом изобретения?

Уже давно объектами изобретений стали устройства, способы и вещества, хотя по сей день самое большой количество патентов выдается на устройства. Почти что нашими современниками являются такие объекты изобретений, как штаммы микроорганизмов и культуры клеток растений и животных.

Сроки регистрации изобретения – 1-3 года.

Что необходимо представить клиенту для патентования:

  • Краткое описание технической сущности изобретения:
    Для устройства –взаимосвязь конструктивных элементов, чертеж, как работает устройство,
    Для способа – режимы, операции, пример осуществления способа,
    Для вещества – количество и качество ингредиентов, способ получения вещества.
  • Наименование заявителя и его местонахождение;
  • Фамилия, имя представителя, Е-mail , телефон для связи.

Почему для разработки заявки необходим патентный поверенный?

Техническое решение необходимо облечь патентной защитой так, чтобы конкурент не смог незаконно использовать изобретение. Образно говоря, порой патент - это « ежик в тумане».
Патентному поверенному известны законы логики, способы мышления, теория решения изобретательских задач Г. Альтшуллера для того, чтобы облечь идею в форму изобретения.


И специалист понимает, что порой получение одного патента еще не повод «пить шампанское». Надо быстро успеть создать еще блок патентов – «зонтик» защиты технологии, чтобы закрыть технологии от конкурентов. Не все представляют сложность и важность многоэтапной работы по получению патента. И это не удивительно. В России патентный закон действует всего 18 лет, с 1992 года – это самое начало нелегкого пути к патентным успехам. До 1992 года господствовало авторское свидетельство, что было закономерно в условиях отсутствия частной собственности.


С 1992 года Патентный закон (положения которого с учетом изменений, внесенных в 2003г., почти полностью вошли в часть четвертую Гражданского кодекса РФ, введенную в действие в 2008г) отменил авторское свидетельство и ввел патент в качестве элемента системы рыночных отношений. В отличие от России, в США патентный закон действует уже 200 лет. Ежегодное послание президента США сенату начинается с информации о достигнутых успехах в области патентования техники и технологий.

Библиотека

Ирина Щукина, Портал начинающих предпринимателей

Для производства некоторых видов товаров и услуг вам непременно придется использовать определенные изобретения, промышленные модели или образцы. Для этого вы можете воспользоваться уже созданными образцами либо специально изобрести их сами, можно также модернизировать «старые» модели самостоятельно или совместно с вашими сотрудниками.

Какой бы вариант вы ни выбрали, вы обязательно столкнетесь с такими понятиями, как патент, патентное право, право авторства, лицензия и пр. Именно поэтому важно не только иметь представление об этих вещах, но и знать порядок получения и пользования объектов патентного права.

Патент (лат. brevet) — это документ, подтверждающий исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную модель либо на промышленный образец. Патент также удостоверяет приоритет и авторство.

Почему же вообще возникает вопрос о необходимости получения патента?

Так, наличие патента дает его обладателю право запрещать практически любое несанкционированное использование его интеллектуальной собственности другими лицами, то есть является способом защиты от претензий других лиц на результат вашей творческой деятельности.

Ответственность за нарушение патентных прав предусмотрена как в гражданском (возмещение убытков, упущенной выгоды, компенсация морального вреда и прочее), так и в уголовном законодательстве (штраф, обязательные работы, лишение свободы).

Поэтому необходимо легально использовать плоды чужого интеллектуального труда, получив на них соответствующее разрешение, а также защищать свою интеллектуальную собственность законными средствами.

Рассмотрим оба случая использования патента подробнее.

1. Если Вы собираетесь использовать «чужое» изобретение.

Право на легальное использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов может быть предоставлено вам лишь на основе лицензионного договора, который вы составляете с правообладателем. Как правило, такой договор носит возмездный характер, но не исключена возможность передачи вам прав и бесплатно, например, по договору дарения.

В зависимости от того, какой объем прав вам передается, можно выделить 2 вида лицензии:
исключительная (часть прав на использование изобретения передается вам, остальная часть прав остаётся у патентообладателя);
неисключительная (патентообладатель передает вам право на использование изобретения, при этом сохраняя за собой все права, подтверждённые патентом, включая право на предоставление лицензии третьим лицам).

С примерными образцами таких договоров вы можете ознакомиться в разделе «Библиотека» здесь.

Лицензионный договор подлежит регистрации в Патентном ведомстве и без регистрации считается недействительным.

Вывод: таким образом, чтобы использовать созданное ранее изобретение, полезную модель или промышленный образец, вам необходимо составить лицензионный договор с патентообладателем и зарегистрировать его в Патентном ведомстве. Это достаточно простая процедура, не требующая от вас большого количества времени и сил, позволяющая использовать необходимые вам сведения легально, не испытывая на себе каких-либо негативных последствий нарушения интеллектуальных прав (в случае нелегального использования).

2. Если вы собираетесь использовать и защищать «свое» изобретение.

Ранее мы говорили об использовании вами патента на чужое изобретение. Но возможна и такая ситуация, когда вы не захотите использовать «чужое» и сами (или ваш сотрудник) изобретёте какое-либо уникальное, новое устройство, способ, вещество. В этом случае уже вам необходимо будет поставить под защиту ваше изобретение от его неправомерного использования, получив на него патент.

Получение патента потребует от вас затраты большого количества времени (срок получения патента может составить 12 месяцев и более), сил и терпения. Поэтому будет целесообразно передать получение и регистрацию патента в специализирующиеся на этом компании, которые обещают за 12 месяцев выполнить все необходимые действия.

Сейчас свои услуги по получению патента предлагает большое количество бюро и поверенных.

Патентный поверенный — это лицо, имеющее высшее юридическое или профильное образование, стаж работы в области интеллектуальной собственности более 4-х лет, успешно сдавший квалификационный экзамен в Патентном ведомстве РФ (Роспатенте). Он может качественно провести предварительную проверку товарного знака (торговой марки) на чистоту, составить заявку на регистрацию товарного знака (с учетом ваших интересов), защитить ваш знак от посягательств других лиц.

Патентное бюро оказывают комплексный спектр юридических и иных дополнительных услуг по получению вами патента.

Цены на услуги таких компаний колеблются в пределах 20—30 тыс. рублей за полное оформление патента.

Если такой вариант для вас наиболее приемлем, в поисковых системах вы сможете найти большое количество таких фирм. В том случае, если вы решили действовать сами, дальнейшая информация — для вас!

Порядок получения патента.

1) для начала вам необходимо будет установить, является ли ваше изобретение объектом патентного права. Гражданский Кодекс РФ определил условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца.

2) теперь, когда вы установили, что ваше изобретение подпадает под объект государственной защиты, нужно определить круг лиц, которым может быть выдан патент.

Итак, по закону патент может быть выдан:
автору (авторам) , т.е. физическому лицу (лицам), творческим трудом которого (которых) они созданы;
физическим и (или) юридическим лицам , которые указаны автором или его правопреемником;
работодателю в случаях, когда изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.

3) теперь можно приступить к подготовке необходимых документов.

В данном случае вам необходимо подать заявку на выдачу патента. Такая заявка должна содержать заявление о выдаче патента и необходимые сведения об изобретении, промышленном образце, полезной модели, квитанцию об уплате госпошлины.

Там по вашей заявке будет проведена экспертиза, на основании которой будет принято решение о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента. Отказ возможен в случае, если ваше изобретение не является объектом патентного права, то есть не отвечает определенным требованиям (см. выше).

На основании решения о выдаче патента Роспатент вносит ваше изобретение в Государственный реестр и публикует о нем сведения в бюллетене.

Срок действия патента.

Патент в Российской Федерации действует:

  • в течение 20 лет с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение ;
  • в течение 10 лет с даты подачи заявки на выдачу патента на полезную модел ь;
  • в течение 15 лет с даты подачи за заявки на выдачу патента на промышленный образец .

Неиспользование патента.

Очень важно после получения патента активно его использовать! Это позволит вам получить максимально прибыль и избежать негативных последствий.

Так, если в течение 4-х лет после получения патента на изобретение и промышленный образец и 3-х лет — на полезный образец вы не используете патент без уважительных на то причин, то на ваше изобретение может быть выдана принудительная лицензия . Для этого каждый, кто заинтересован в получении лицензии на использование данного патента (но получивший отказ со стороны патентообладателя), может обратиться в суд с просьбой о её предоставлении.

Принудительная лицензия выдаётся по решению суда и не требует согласия патентообладателя . Условия использования патента и размер вознаграждения владельцу патента также определяется судом.

Вывод: патент дает вам уникальное право: не только использовать свое изобретение, но и получать дополнительную выгоду от продажи лицензий на него, именно поэтому следует законными средствами защищать свою интеллектуальную собственность.